Наследники и наследство: как получить, как передать. Ваши пошаговые действия Макаров Сергей

Президиум Ярославского областного суда нашел протест обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Решение суда в части включения в наследственную массу квартиры, нанимателем которой являлся С., выразивший при жизни свою волю на приватизацию занимаемого им жилого помещения, в которой ему не могло быть отказано, является правильным. Вместе с тем, признавая за Н. право на наследственное имущество как за родной сестрой С., суд исходил из непроверенных данных о том, что она является единственной его наследницей. Со слов Н. суд исходил из того, что С. детей не имеет.

Из материалов дела видно, что наследственное дело из нотариальной конторы судом не истребовалосъ, имеются ли другие наследники, претендующие на наследство, судом не проверялось. Дело рассмотрено до истечения шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства, то есть до истечения срока, в течение которого могли объявиться наследники первой очереди.

В областной суд поступила жалоба в порядке надзора от А., который указывает, что является родным сыном С., и полагает, что право собственности на квартиру в доме № 1 по ул. Строителей г. Ярославля должно быть признано за ним.

При новом рассмотрении дела суду следует привлечь к участию в деле А., выяснить, претендует ли он на спорную квартиру, принял ли он в установленный срок наследство после смерти отца, получено ли Н. свидетельство о государственной регистрации права на спорную квартиру, распределить между А. и Н. бремя доказывания по данному спору [4] .

Кроме того, большую важность имеет наследование по праву представления — предусмотренная законом возможность призвания к наследованию вместо наследников, которые умерли раньше наследодателя, их детей. Смерть их родителя, который должен был быть призван к наследованию, не устраняет их самих от наследования – но не во всех случаях, а только тогда, когда это прямо предусмотрено в законе. Наследники по праву представления наследуют на равных основаниях с другими наследниками, у них равные права с другими наследниками, и их права не должны никоим образом дискриминироваться.

Необходимо отметить, что наследование по праву представления предусмотрено только в четко определенных законом случаях, которые будут указаны далее.

Остается только добавить, что наследники по праву представления являются наследниками именно умершего наследодателя, поскольку наследство после смерти своего родителя они уже оформили (или не оформили) ранее, непосредственно после его смерти.

Вот пример такой ситуации.

...

Пример

В этом примере наследниками умершего Костромы на Владимира Игнатьевича будут не только его живущие сыновья Валерии и Иван, но и два внука, Виктор и Всеволод, сыновья его ранее умершего старшего сына Кирилла. Они будут призываться к наследованию по закону как наследники по праву представления как сыновья ранее умершего сына наследодателя, который, если бы он дожил до смерти отца, сам был бы призван к наследованию.

При этом другие внуки Костром и на В. И., Павел и Михаил, к наследованию не будут призываться, несмотря на такую же степень родства с дедом, как и Виктор, и Всеволод. Это обусловлено тем, что их отцы, Валерий Владимирович и Иван Владимирович, живы и будут наследовать сами.

Единственное ограничение наследования по праву представления заключается в том, что не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Таким образом, отстранение от наследства наследника означает отстранение от перспективы наследования и его потомков.

Равным образом данное ограничение относится к наследникам, признанным недостойными.

Второй указанный принцип – принцип равнодолевого распределения наследства между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию,  – означает, что все наследники по закону, призываемые к наследованию, наследуют в равных долях. Изменить равнодолевое распределение наследства может только сам наследодатель своим завещанием, но в этом случае действует наследование по завещанию. Кроме того, равнодолевое распределение изменяется тогда, когда наследник по закону отказывается от своей доли в пользу другого наследника, которого он специально указывает, – в этом случае доля того наследника соответственно увеличивается.

Единственное общеустановленное исключение из принципа равнодолевого распределения наследства при наследовании по закону – в случае призвания к наследованию наследников по праву представления. Они (наследники по праву представления) могут претендовать не на равную с другими наследниками долю наследства, а распределяют между собой ту часть (долю) наследства, которая причиталась бы их умершему родителю, если бы он не умер раньше наследодателя и сам стал наследником наследодателя.

Однако и здесь находит свое проявление принцип равнодолевого распределения наследства: наследники по праву представления наследуют долю, которая причиталась бы их умершему родителю, в равных долях.

Проиллюстрировать это можно на приведенной выше ситуации с наследством Костромина Владимира Игнатьевича.

...

Пример

По общему правилу его наследниками по закону должны были стать его сыновья – Кирилл, Валерий и Иван – в равных долях, то есть каждый из сыновей должен был получить по 1/3 доле наследства. Однако старший сын, Кирилл, умер раньше отца, поэтому к наследованию призываются изначальные наследники – Валерий и Иван – и два сына умершего Кирилла – Виктор и Всеволод – как наследники по праву представления. При этом Валерий Владимирович и Иван Владимирович могут получить по 1/3 доле наследства, а Виктор Кириллович и Всеволод Кириллович должны разделить между собой ту 1/3, которая должна была причитаться их умершему отцу, и могут получить соответственно по 1/6 доле наследства своего деда.

С учетом указанных обстоятельств действующим законодательством установлен следующий порядок призвания к наследованию по закону:

наследники первой очереди дети, супруг и родители наследодателя. В случае, если кто-либо из указанных наследников к моменту смерти наследодателя умрет, по праву представления призываются к наследованию внуки наследодателя и их потомки (ст. 1142 ГК РФ);

наследники второй очереди родные братья и сестры наследодателя, а также его дедушки и бабушки, как со стороны отца, так и со стороны матери. Если кто-либо из братьев или сестер наследодателя умрет раньше его, то по праву представления призываются к наследованию их дети – родные племянники и племянницы наследодателя (ст. 1143 ГК РФ);

наследники третьей очереди – родные братья и сестры родителей наследодателя, то есть его родные дяди и тети. Если кто-либо из них умер раньше наследодателя, то по праву представления призываются к наследованию их дети, то есть двоюродные братья и сестры наследодателя (ст. 1144 ГК РФ);

наследники четвертой очереди – прадедушки и прабабушки наследодателя (абз. 2 п. 2 ст. 1145 ГК РФ);

наследники пятой очереди – дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек, то есть его двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки (абз. Зп.2 ст. 1145 ГК РФ);

наследники шестой очереди – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер и дети его двоюродных дедушек и бабушек, то есть его двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы и двоюродные дяди и тети (абз. 4 п. 2 ст. 1145 ГК РФ);

наследники седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим или мачеха наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК РФ);

наследники восьмой очереди – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не относящиеся к числу наследников по закону предыдущих семи очередей (п. 3 ст. И48 ГК РФ).

Схема очередности призвания родственников наследодателя к наследованию по закону представлена в Приложении.

Здесь следует дать несколько пояснений.

Супруг призывается к наследованию только в том случае, если его (ее) брак с наследодателем на момент открытия наследства не расторгнут и не признан недействительным. В противном случае – то есть если брак к моменту открытия наследства уже расторгнут или если брак был признан по решению суда недействительным, с внесением соответствующих записей в книгу записи актов гражданского состояния – гражданин (гражданка) не имеет супружеского статуса. Следовательно, в качестве супругов такие граждане не могут быть призваны к наследованию по закону.

В связи с этим нужно также заметить, что в отношении пасынков, падчериц, отчимов и мачех специальные указания в Гражданском кодексе отсутствуют. В законе они указаны в качестве наследников по закону седьмой очереди, однако в этой норме не установлены условия призвания их к наследованию. Это создает неопределенность при решении, например, такого вопроса: будет ли ребенок призван к наследованию после смерти отчима в том случае, когда его мать умерла ранее своего мужа – отчима ребенка? Да, ребенок в этом случае будет призван к наследованию. Либо иная ситуация: будет ли ребенок призван к наследованию после смерти отчима, если его мать и ее муж – отчим ребенка расторгли брак? Нет, в такой ситуации ребенок не будет призван к наследованию, поскольку была утрачена правовая связь между его родителем и его/ее супругой.

Указанные сложности обусловлены тем, что в российском законодательстве отсутствуют понятия пасынка, падчерицы, отчима и мачехи. Точнее – не определена продолжительность (если можно так сказать) действия подобного статуса с правовой точки зрения.

Толкование норм Гражданского кодекса дает основания предполагать, что в случае расторжения соответствующего брака их родителей – соответственно с отчимом или мачехой – пасынки и падчерицы наследодателя (точнее, бывшие пасынки и падчерицы наследодателя) теряют право на наследование имущества отчима или мачехи в качестве возможных наследников по закону седьмой очереди. Аналогичным образом отчимы и мачехи в случае расторжения брака теряют право на наследование имущества детей своих бывших супругов (своих бывших пасынков и падчериц).

Напротив, если супруг наследодателя умер раньше его, то его дети – соответственно пасынки и падчерицы наследодателя – могут быть призваны к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди. Точно так же в случае смерти соответствующего родителя наследодателя отчим и мачеха последнего могут быть призваны к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди. Это следует из того, что рассматриваемые лица – свойственники наследодателя – относятся к наследникам седьмой очереди, призываемой к наследованию в случае отсутствия родственников, отнесенных законодателем к наследникам предыдущих шести очередей, прежде всего в случае отсутствия супруга.

Соответственно, если наследодатель после смерти своего супруга – родителя пасынка или падчерицы – вступит в новый брак, то новый супруг (супруга), являясь наследником первой очереди, фактически отстранит детей предыдущих супругов. Следовательно, наследственные права пасынков и падчериц как наследников по закону седьмой очереди существуют с момента смерти их родного родителя и до вступления отчима или мачехи в новый брак.

Остается добавить, что в действующем законодательстве специально подчеркнуто, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Братья и сестры считаются родными, если у них есть хотя бы один общий родитель, отец или мать. Таким образом, дети одной матери и разных отцов, равно как и дети одного отца и разных матерей, считаются родными братьями и сестрами (соответственно единоутробными или единокровными) и в таком качестве могут быть призваны к наследованию как наследники по закону. Это относится к родным братьям и сестрам наследодателя, родным братьям и сестрам родителей наследодателя и родным братьям и сестрам дедушек и бабушек наследодателя.

Особые замечания нужно сделать в отношении нетрудоспособных иждивенцев, статус которых в наследственных отношениях теперь урегулирован достаточно подробно.

Статус нетрудоспособных иждивенцев различается в зависимости от того, являются ли они родственниками наследодателя, отнесенными к первым семи очередям наследников по закону. Если они таковыми являются, то они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, даже если относятся к другой, более дальней очереди. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

1) нетрудоспособность на момент открытия наследства;

2) нахождение на иждивении наследодателя;

3) продолжительность нахождения на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя.

Для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к наследникам по закону в силу родства с наследодателем, не имеет значения, проживали ли они вместе с наследодателем. При этом они наследуют вместе с той очередью наследников по закону, которая призывается к наследованию, – даже в том случае, если не относятся к ней.

Другие иждивенцы – не относящиеся к наследникам по закону первых семи очередей – наследуют только при наличии одновременно следующих условий:

1) нетрудоспособность на момент открытия наследства;

2) нахождение на иждивении наследодателя;

3) продолжительность нахождения на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти;

4) проживание совместно с наследодателем.

При наличии других наследников по закону данные нетрудоспособные иждивенцы наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Необходимо прокомментировать условия призвания к наследованию по закону иждивенцев наследодателя.

Первым условием указана нетрудоспособность.

Важно отметить, что действующее законодательство не предусматривает наличие нетрудоспособности в течение определенного периода времени (например, в течение одного года нахождения на иждивении) в качестве условия призвания к наследованию по закону. Согласно норме закона для призвания к наследованию по данному основанию достаточно быть нетрудоспособным ко дню открытия наследства.

Однако основная проблема, существующая в отношении нетрудоспособных иждивенцев, заключается в другом: в действующем законодательстве отсутствует определение нетрудоспособности применительно к наследственным отношениям. В предыдущие десятилетия сложилась судебная практика, согласно которой нетрудоспособными считались лица, достигшие возраста пенсии по старости (мужчины – с 60 лет, женщины – с 55 лет), независимо от начисления пенсии, а также инвалиды всех трех групп.

В настоящее время сохраняется ситуация, когда инвалиды всех групп (первой, второй и третьей), а также всех степеней утраты трудоспособности в одинаковой мере могут быть признаны нетрудоспособными.

Сложные ситуации могут возникать также в тех случаях, когда в качестве нетрудоспособных иждивенцев на призвание к наследованию по закону претендуют граждане, достигшие возраста пенсии по старости, но продолжающие работать. Вполне обоснованным будет предположение, что факт работы исключает статус нетрудоспособности.

Вторым условием Гражданский кодекс предусматривает нахождение на иждивении наследодателя. Нахождение на иждивении означает, что лицо получало от наследодателя средства к существованию, и эти средства были для лица единственным источником существования, либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств существования. Такая помощь может поступать одновременно с различными видами пенсии либо помощью от других лиц (кроме наследодателя). Однако для признания лица иждивенцем необходимо, чтобы помощь, поступавшая от наследодателя, была если не единственным, то основным источником средств лица. Форма оказания такой помощи может быть самой различной – денежной, продовольственной, лекарственной, иной.

Третьим условием законодательство предусматривает нахождение на иждивении наследодателя в течение определенного периода времени – не менее одного года до смерти наследодателя.

В связи с этим не теряет своей актуальности одно судебное дело, материалы которого были опубликованы, – дело по иску Алехиной (выступавшей от имени своего несовершеннолетнего сына Алехина А.) к Филю о взыскании денежного вклада, полученного ответчиком после смерти ее бывшего мужа, и встречному иску Филя к Алехиной о возмещении расходов на похороны умершего (двоюродного брата Филя).

...

Пример

В указанный гражданский спор вступила Мансурова с требованием об установлении юридического факта нахождения на иждивении умершего Алехина ее несовершеннолетних детей Асфари Ж. и Асфари Д., о признании за ними на этом основании права собственности на имущество умершего и о признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство на имя Алехина А. Решением Жуковского городского народного суда Московской области (оставленным без изменения судом кассационной инстанции) требования Мансуровой были удовлетворены. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в 1993 году удовлетворила протест заместителя Председателя Верховного Суда об отмене состоявшихся судебных постановлений по данному делу ввиду их необоснованности. При этом было отмечено, что совместное проживание Алехина с Мансуровой и ее детьми установлено, но нет сведений о нахождении детей на его иждивении в последний год его жизни (с марта 1986 года по март 1987 года), а нерегулярно оказываемая им помощь в их содержании не может считаться достаточным основанием для признания факта нахождения детей на его полном иждивении, поскольку судом не установлено, какое конкретно содержание получали дети Мансуровой от Алехина в последний год его жизни, сколько средств затратил Алехин на покупку вещей для них и на оплату их отдыха [5] . Таким образом, при рассмотрении дела судом было установлено, что дети Мансуровой отвечали двум требованиям, необходимым для призвания их к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев, – они являлись несовершеннолетними и находились на иждивении Алехина. Однако нахождение их на иждивении наследодателя (Алехина) в последний год его жизни не было доказано, вследствие чего в удовлетворении заявленных в их интересах требований суд отказал.

В новом российском законодательстве нашла свое разрешение также важная правовая проблема, связанная с выморочным наследством. Имущество умершего считается выморочным имуществом в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Ныне установлено, что выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации и передается в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований.

Глава 3 Принятие наследства. отказ от наследства

Общие положения о принятии наследства и об отказе от него

Вопрос принятия наследства является одним из самых сложных правовых вопросов и с точки зрения регулирования его нормами Гражданского кодекса, и с точки зрения понимания гражданами этих норм. Принятие наследства является поистине краеугольным камнем для оформления наследственных прав – и именно в этом граждане чаще всего допускают ошибки, которые обычно удается исправить, но с большими затратами времени и сил, а зачастую и денежных средств, поскольку для исправления этих ошибок приходится идти в суд.

Закон гласит просто и строго: «Для приобретения наследства наследник должен его принять». Принятие наследства – это выражение лицом, имеющим право на наследство, своего волеизъявления на то, чтобы реально стать наследником и тем самым приобрести наследство в свою собственность. Принятие наследства – это комплекс определенных действий, совершение которых показывает, что наследник намерен приобрести причитающееся ему наследство.

Решение вопроса о принятии наследства или отказе от наследства обязательно для всех наследников без исключения. Однако при этом имеются некоторые правовые тонкости, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Это очень важный момент. Наследник должен знать, что можно либо принять причитающееся ему наследство целиком, либо отказаться от него – но тоже целиком, от всего причитающегося ему наследства. Аналогичным образом не допускается унаследовать какие-либо определенные предметы имущества и отказаться от других предметов либо принять имущество и отказаться от долгов – и имущество, и долги вместе составляют наследство. Правда, после принятия наследства и оформления их наследственных прав наследники, принявшие наследство, могут заключить между собой соглашение о распределении наследства между ними.

Единственное исключение состоит в том, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Такими основаниями могут быть наследование одновременно по завещанию и по закону или наследование одновременно в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобные ситуации, когда один человек призывается к наследованию сразу по нескольким основаниям. Если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении каждого из оснований.

Сконструируем такой пример.

...

Пример

Предположим, у Алтуфьева в собственности было два дома. Его наследниками по закону (при отсутствии завещания) являются четыре дочери – Бибирева, Дегунина, Лианозова и Бескудникова. Один из своих домов Алтуфьев завещал Бибиревой, в отношении второго дома завещательного распоряжения не было. Кроме того, Лианозова отказалась от своей доли наследства в пользу своей сестры Бибиревой. Соответственно после смерти Алтуфьева Бибирева должна решать для себя вопрос о принятии наследства по следующим основаниям:

•  как наследница по завещанию – в отношении первого дома, завещанного ей;

•  как наследница по закону – в отношении 1/4 доли второго дома, на которую она может претендовать наравне со всеми своими сестрами как наследница по закону;

•в результате отказа в ее пользу сестры Лианозовой – в отношении 1/4 доли второго дома.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Это значит, что наследник, решая вопрос о принятии наследства или отказе от него, не вправе ставить кому бы то ни было какие-либо условия соответственно принятия наследства или (что чаще) отказа от него, и никто не обязан соглашаться выполнять его условия. Аналогичным образом наследник не должен быть связан условиями, которые ставят ему другие лица, – он должен выражать свою волю на принятие наследства или отказ от него совершенно свободно.

Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя, он вправе высказывать только свою волю, и соответственно нотариус или другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении его самого. В связи с этим законом установлено, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

В равной степени наследник может отказаться от наследства, однако требования к отказу от наследства во многом схожи с требованиями к принятию наследства. Точно так же, как нельзя принять наследство с оговорками или под условием, отказываться от наследства с оговорками или под условием закон запрещает. Отказаться можно только от всего причитающегося наследства, поскольку закон устанавливает, что отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Вместе с тем, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Закон устанавливает, что наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. В последнем случае причитающаяся ему доля наследства должна быть распределена в равных долях между всеми наследниками по закону, либо, если все имущество завещано, – между всеми наследниками по завещанию (или перейти наследнику по завещанию, если он единственный наследник). При этом наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Следовательно, нельзя отказаться от наследства в пользу любых лиц – этого не допускает ограничение, имеющееся в действующем законодательстве России.

Однако даже в пользу какого-либо из указанных лиц отказ не допускается в следующих случаях:

1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

2) от обязательной доли в наследстве;

3) если наследнику подназначен наследник.

В первых двух случаях (если все имущество завещано назначенным наследникам и при отказе от обязательной доли) доля наследника, отказывающегося от наследства, переходит наследнику (или наследникам) по завещанию. В последнем случае (если наследнику подназначен наследник) доля отказывающегося наследника переходит подназначенному наследнику.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Однако отказ от наследства, в отличие от принятия наследства, является окончательным и впоследствии не может быть изменен или взят обратно. Следовательно, к решению вопроса об отказе от наследства нужно подойти особенно ответственно, поскольку это решение уже нельзя изменить.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В связи с рассмотрением вопросов принятия наследства нужно отметить одну нередко встречающуюся ситуацию, обычно имеющую место в отношении домов в сельской местности, дач и земельных участков, наследниками которых являются несколько детей умершего собственника. Наследники договариваются о том, что один из них принимает наследство, оформляет его на себя (как единственный наследник, принявший наследство), продает наследственное имущество и делит полученные деньги между всеми наследниками. Если все происходит так, как было предусмотрено договоренностью, то ничего противозаконного в этом нет. Однако иногда наследник, оформивший наследство, после оформления своих прав отказывается продавать унаследованное имущество либо после продажи наследственного имущества отказывается делиться полученными деньгами с другими наследниками (хотя чаще всего это его родные братья и сестры). В таком его поведении, бесспорно, есть нарушение морали, но нет никакого нарушения закона – он, как единственный наследник, принявший наследство, становится единственным же собственником унаследованного имущества и, следовательно, вправе распоряжаться им по своему усмотрению. При этом по закону формально он не имеет никаких обязательств перед другими наследниками; если они обратятся в суд, то доказать наличие такой договоренности им будет предельно трудно. Довод о том, что наследник, принявший наследство, действовал от имени всех наследников, суд может принять только в том случае, если один из наследников действовал на основании доверенности, выданной ему другими наследниками, – но тогда наследство оформлялось бы на всех наследников, как лично действовавших, так и доверивших совершение действий одному из них. Поэтому любые имеющиеся договоренности наследникам, призываемым к наследованию, нужно оформлять письменно. Самым замечательным примером такой ситуации является следующее судебное дело.

...

Пример

Скрыженко Е.В., Н.В. u В.В. обратились в суд с иском к брату – Скрыженко А.В. и Кузину об установлении факта принятия наследства, признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство и признании недействительным договора купли-продажи. При этом истцы сослались на то, что после смерти 21 февраля 1996 года их матери – Скрыженко А.И., имевшей на праве собственности домовладение, они и ответчик являлись наследниками ее имущества. В нотариальную контору с заявлением о принятии наследства истцы не обращались, поскольку между всеми наследниками имелась договоренность об оформлении права собственности на домовладение на имя Скрыженко А.В. с последующей продажей дома и разделом на равные доли полученной от продажи суммы. Свидетельство о праве на наследство по закону было выдано 27 августа 1996 года на имя Скрыженко А.В., после чего 8 октября 1996 года он продал дом Кузину, но вопреки договоренности между наследниками не выплатил им причитающуюся часть стоимости дома.

По утверждению истцов, они фактически приняли наследство, оставшееся после смерти матери, до истечения шестимесячного срока разделили между собой ее домашнее имущество.

Решением Аннинского районного суда Воронежской области (оставленным без изменения судебной коллегией Воронежского областного суда) иск удовлетворен.

Президиум Воронежского областного суда оставил без удовлетворения протест заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации об отмене судебных постановлений.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 15 июня 1998 года аналогичный протест заместителя Председателя Верховного Суда удовлетворила и отменила судебные постановления, указав следующее.

Разрешая дело, районный суд признал, что все четыре наследника после смерти матери разделили ее домашнее имущество, а следовательно, приняли наследство. Свидетельство же о праве собственности на домовладение выдано на имя Скрыженко А.В. с нарушением наследственных прав истцов.

Поэтому суд признал их наследниками, принявшими наследство, и признал частично недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное на имя Скрыженко А.В.

Как указал суд, договор купли-продажи домовладения заключен под влиянием обмана со стороны Скрыженко А.В., в связи с чем в силу статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации недействителен; Кузин являлся недобросовестным владельцем дома, поскольку знал о незаконности действий Скрыженко А.В., поэтому в силу статьи 303 Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи недействителен, а стороны подлежат возвращению в первоначальное положение.

Однако выводы суда сделаны с существенным нарушением норм процессуального права, без учета установленных обстоятельств дела и норм материального закона, регулирующего данное правоотношение.

Как видно из материалов дела (и это не оспаривалось сторонами), между наследниками имелась договоренность о получении свидетельства о праве собственности на наследство на имя Скрыженко А.В., поэтому другие наследники с заявлением о получении наследства в нотариальную контору не обращались.

Получение свидетельства о праве собственности на наследство одним из наследников соответствовало волеизъявлению всех наследников имущества умершей Скрыженко А.И., что подтверждено их объяснениями в суде. На момент открытия наследства все наследники препятствий для обращения в нотариальную контору в установленный законом срок не имели, поскольку находились в месте открытия наследства.

Истцы не обратились в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, передав таким образом право на домовладение одному из наследников. Скрыженко А.В. осуществил свои наследственные права в соответствии с волей других наследников.

При выдаче свидетельства о праве собственности на домовладение нарушений закона не допущено, учтена была воля других наследников, не обратившихся в нотариальную контору.

Поэтому вывод суда о том, что выдачей свидетельства о праве на наследство одному из наследников нарушены наследственные права других наследников, не соответствует обстоятельствам дела.

По иску о признании недействительным свидетельства о праве на наследство, выданного одному из наследников, при согласии на получение такого свидетельства других наследников обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения дела, является выяснение условий договора, заключенного между наследниками.

В своих объяснениях суду стороны не ссылались на обстоятельства, которые давали основания для признания такого соглашения недействительным, а указывали на невыполнение Скрыженко А.В. своего обязательства перед другими наследниками о передаче им по 1/4 стоимости дома.

Отклоняя протест заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации, президиум областного суда указал, что обращение в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства одного из наследников имело место для упрощения оформления договора купли-продажи дома, но не обосновал, какие именно трудности и препятствия при оформлении купли-продажи дома могли возникнуть у наследников в случае обращения каждого из них в нотариальную контору и получения свидетельства о праве на долю в наследстве. На наличие таких трудностей и препятствий истцы не ссылались.

Кроме того, президиум указал на невыполнение Скрыженко А.В. своих обязательств по выплате доли в стоимости дома другим наследникам, но приведенные обстоятельства не могут служить основанием для признания договора купли-продажи дома недействительным.

В случае невыплаты Скрыженко А.В. другим наследникам обусловленной соглашением между ними суммы могут возникнуть основания для предъявления требований о ее взыскании [6] .

Здесь можно подчеркнуть, что действия, связанные с оформлением наследственных прав – то есть принятие наследства или отказ от наследства, – могут быть осуществлены представителем по доверенности. Закон жестко устанавливает только правило о том, что в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие на принятие наследства или соответственно полномочие на отказ от наследства.

Для принятия наследства законным представителем наследника (его отцом, матерью, опекуном, попечителем) доверенности не требуется. Однако законный представитель наряду с документами, удостоверяющими его личность, должен предъявить документы, подтверждающие его статус (свидетельство о рождении ребенка, где он указан как его родитель, решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем).

Закон строг в отношении срока для принятия наследства – согласно закону вопрос о принятии наследства, равно как и об отказе от наследства, должен быть решен каждым наследником в течение шести месяцев со дня открытия наследства (то есть по общему правилу – после смерти наследодателя). Это важнейший момент – действия по принятию наследства должны быть осуществлены В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА. Для осуществления прав наследника это обстоятельство является принципиальнейшим: указанное действие совершается до истечения шестимесячного срока, а не после его истечения. Несмотря на все разъяснения, пояснения, объявления, комментарии, до сих пор нередко встречаются ситуации, когда по чьему-то совету граждане, имеющие право на наследство, начинают заниматься оформлением своих наследственных прав только после того, как шесть месяцев со дня смерти наследодателя проходят, истекают, заканчиваются; нередко, следуя неправильному совету, граждане начинают заниматься оформлением наследства сразу же по истечении шестимесячного срока, иногда даже терпеливо ожидая его завершения, чтобы незамедлительно отправиться с соответствующим заявлением. Это неправильно, чревато последующими затратами времени и денег на судебные разбирательства по восстановлению своих прав.

Советы, в результате которых граждане начинают осуществлять действия по принятию наследства после истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя (открытия наследства), что влечет нарушение наследниками их собственных наследственных прав, почти всегда даются им в таких организациях, как ДЕЗ, ЖЭК, ГРЭП, то есть в жилищно-коммунальных организациях, или соседями, знакомыми и родственниками. Не нужно обращаться за советом к тем, кто не является специалистом, нужно обращаться за советом и разъяснениями к специалистам – нотариусам и адвокатам – или хотя бы просто к профессиональным юристам, причем обращаться вскоре после смерти наследодателя, с тем чтобы не пропустить предоставленные законом возможности.

Из общего правила о принятии наследства в течение шестимесячного срока после открытия наследства есть только три исключения.

1.  В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Согласно нормам гражданского законодательства России гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. В отношении военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести в связи с военными действиями, установлены особые правила – они могут быть объявлены судом умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

При этом днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Соответственно датой смерти в этом случае является либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо дата, указанная в самом решении. Однако в любом случае данное решение должно вступить в законную силу (по общему правилу при отсутствии кассационных жалоб и кассационных представлений органов прокуратуры – через десять дней). Соответственно отправной точкой для исчисления шестимесячного срока будет дата вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, даже если в решении указана конкретная дата его смерти, установленная судом по итогам разбирательства дела.

2 . Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника как недостойного, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Отказ наследника от наследства возможен в любой момент шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства. Соответственно, как было указано выше, отказ возможен либо в пользу конкретных лиц, либо без указания конкретных лиц, в пользу которых он совершен. Если лицо, в пользу которого был совершен отказ от наследства, указано, то нотариус должен известить это лицо о том, что у него возникло право на наследство; если такого указания не имеется, нотариус извещает всех лиц, которые, по имеющейся у него информации, имеют право на наследство. В любом случае отказ от наследства, а также извещение лиц, у которых возникает право наследования (назовем их условно «новыми наследниками»), фиксируются в документации нотариуса, в связи с чем установить момент возникновения у новых наследников права наследования не представляет труда.

Отстранение наследника как недостойного возможно только в судебном порядке, следовательно, право наследования новых наследников возникнет с момента вступления в законную силу решения суда о признании одного из наследников недостойным.

При этом нередко случаются ситуации, когда заявления о принятии наследства подают многие наследники. Например, возможны ситуации, когда наследники по закону второй очереди (допустим, братья умершего) считают, что единственный наследник по закону первой очереди (допустим, сын) является недостойным наследником, и они намерены доказать это в ходе судебного разбирательства и добиться признания его таковым судом. В ожидании этого судебного разбирательства и его результата братья умершего подают заявления о принятии наследства наряду с сыном умершего, который считает себя единственным наследником. В этой ситуации важно то, что в случае признания сына умершего недостойным наследником братьям умершего уже не нужно беспокоиться о сроке для принятия наследства – поскольку они уже приняли наследство.

3.  Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока для принятия наследства, установленного для того наследника.

Ясность в отношении того, приняли ли наследство наследники, изначально имеющие право на наследование, появляется по истечении шести месяцев с момента открытия наследства. В течение этого шестимесячного срока должны выразить свою волю на принятие наследства или отказ от него наследники по завещанию и наследники по закону первой очереди. Соответственно, если эти две категории наследников в течение данного периода времени не выразили свою волю, то наследники по закону второй очереди имеют право выразить свою волю на принятие наследства в течение трех месяцев, следующих за шестимесячным сроком с момента открытия наследства. Если наследники по закону второй очереди в указанный период времени (то есть на протяжении седьмого, восьмого и девятого месяцев с момента открытия наследства) не выразили свою волю, право на наследование появляется у наследников по закону третьей очереди – и у них тоже имеется три месяца для выражения своей воли (то есть 10, И и 12-й месяцы с момента открытия наследства). Если наследники по закону третьей очереди в указанный период времени также не высказали своей воли, то право наследования переходит к наследникам по закону последующих очередей. Соответственно у наследников, относящихся к каждой последующей очереди, есть по три месяца для выражения своей воли на принятие наследства или отказ от него, начиная с момента возникновения у них этого права в силу того, что не приняли наследство наследники по закону предыдущей очереди или если наследники предыдущих очередей отсутствуют.

Проиллюстрируем это положение примером.

...

Пример

Допустим, у Бабушкиной есть следующие близкие родственники: родная сестра Свиблова, двоюродная сестра Медведкова и двоюродная племянница Лосева (дочь ее ранее умершей двоюродной сестры). При отсутствии завещания ближайшей наследницей является ее родная сестра Свиблова, как наследница по закону второй очереди, и у нее есть шесть месяцев с момента открытия наследства для того, чтобы его принять. Если Свиблова не приняла наследство, право на принятие наследства возникает у двоюродной сестры наследодательницы, Медведковой, как у наследницы по закону третьей очереди (по праву представления), и у нее есть для решения этого вопроса три месяца, которые начинают течь с момента окончания шестимесячного срока. Таким образом, проходят девять месяцев с момента открытия наследства. Если же и Медведкова не приняла наследство, то право на принятие наследства возникает у двоюродной племянницы наследодательницы, Лосевой, как наследницы по закону пятой очереди, и у нее есть для решения этого вопроса три месяца, которые начинают течь с момента окончания девятимесячного срока. Следовательно, речь идет уже о 10, 11 и 12-м месяцах с момента открытия наследства.

Наконец, необходимо рассмотреть ситуации, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, но до окончания срока для принятия наследства, не успев его принять в установленный срок. Приращения долей других наследников при этом по общему правилу не происходит. В такой ситуации вступает в силу наследственная трансмиссия, согласно которой право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию.

Следует только подчеркнуть, что к наследнику умершего наследника переходит право на принятие наследства, которое он может осуществить вместе со всеми изначальными наследниками первого наследодателя.

Проиллюстрируем это примером.

...

Пример

Предположим следующую ситуацию (светлым курсивом выделены умершие члены семьи, полужирным – наследодатель):

...

Юлиев Тихон Августович умер 20 июля 2004 года, не оставив завещания. Его наследниками по закону являлись два сына – Юлиев Денис Тихонович и Юлиев Георгий Тихонович. Так случилось, что оба сына погибли через семь дней, 27 июля 2004 года, в автокатастрофе, не успев совершить никаких действий по принятию наследства. У каждого из них были семьи, свои дети – то есть внуки умершего наследодателя Юлиева Т.А. Однако выяснилось, что Юлиев Георгий Тихонович оставил завещание, в котором все свое имущество оставил своему старшему сыну, Юлиеву Николаю Георгиевичу, а Юлиев Денис Тихонович завещания не оставил. В порядке наследственной трансмиссии к наследованию имущества Юлиева Тихона Августовича будут призваны:

•  Юлиевы Тарас Денисович и Григорий Денисович как наследники по закону умершего Юлиева Дениса Тихоновича, и они получат 1/2 долю наследства, причитавшуюся изначально их отцу, и поделят ее поровну, по 1/4 – то есть каждый из них станет наследником своего деда в 1/4 доле;

•  Юлиев Николай Георгиевич – как наследник по завещанию умершего Юлиева Георгия Тихоновича, и он получит вторую 1/2 долю наследства, которая причиталась бы его отцу – то есть он станет наследником деда в 1/2 доле.

При этом другие сыновья Георгия Тихоновича – Дмитрий и Гаральд – наследниками деда не станут, потому что не указаны в завещании своего отца, а он все имущество завещал их старшему брату. Однако следует отметить, что если бы Георгий Тихонович оставил завещание с иной формулировкой, завещав своему старшему сыну Николаю только определенное имущество, то его младшие сыновья Дмитрий и Гаральд тоже стали бы наследниками деда.

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Это означает, что наследники тех наследников, которые умерли в течение срока для принятия наследства, но не успели это наследство принять, наследуют наравне с другими наследниками умершего первоначального наследодателя. Как было указано выше, они могут осуществить право на принятие наследства наравне с другими наследниками первоначального наследодателя.

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

...

Пример

В приведенном выше примере это означает, что Тарас Денисович, Григорий Денисович и Николай Георгиевич могут заявить о принятии наследства своего деда, к которому они призываются в порядке наследственной трансмиссии, до 20 января 2005 года. Если бы их отцы (наследники первоначального наследодателя) умерли не через семь дней после смерти отца, а, предположим, через пять месяцев, 20 декабря 2004 года, то Тарас Денисович, Григорий Денисович и Николай Георгиевич могли бы решать вопрос о принятии наследства в течение трех месяцев с этого момента, то есть до 20 марта 2005 года.

При этом в законе специально предусмотрено, что в случае пропуска срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

Ограничением наследственной трансмиссии является то, что в этом порядке не может переходить право принять часть наследства в качестве обязательной доли.

В завершение следует отметить, что действующее законодательство регламентирует способы принятия наследства. Способов принятия наследства предусмотрено два:

1) формальное принятие наследства и

2) фактическое принятие наследства.

Формальное принятие наследства – это общий

порядок оформления наследственных прав путем обращения с соответствующим заявлением в органы, уполномоченные на выдачу свидетельств о праве на наследство. Вместе с тем в законе предусмотрена возможность подтверждения факта принятия наследства в том случае, если в нотариальные органы наследник не обратился, то есть формальный порядок принятия наследства не смог соблюсти, однако совершил определенные действия и тем самым принял наследство фактически.

Обращение к нотариусу или иному лицу, уполномоченному на выдачу свидетельства о праве на наследство

Формальное принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу специального заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (что само по себе означает выражение воли на принятие наследства).

Свидетельство о праве на наследство могут выдавать следующие лица:

нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, – по общему правилу;

нотариусы, занимающиеся частной практикой, – по совместному решению органа юстиции и нотариальной палаты при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы;

должностные лица консульских учреждений Российской Федерации.

Для удобства в дальнейшем будет упоминаться обращение к нотариусу с учетом того, что правила открытия наследственного дела иными должностными лицами, имеющими право вести наследственные дела, в сущности, одинаковы.

По общему правилу наследственные дела ведут нотариусы государственных нотариальных контор, которые сохранились во многих регионах России. Если в административно-территориальной единице (районе) государственной нотариальной конторы нет (что само по себе не противоречит действующему законодательству), то нотариальная палата соответствующего субъекта Федерации официально определяет перечень частнопрактикующих нотариусов, которые имеют право вести наследственные дела. При этом между ними распределяются населенные пункты либо части населенных пунктов (улицы в городах), в отношении которых они могут вести наследственные дела. Отправной точкой служит место открытия наследства. Таким образом, нотариус, наделенный правом вести наследственные дела, принимает заявления о принятии наследства (или об отказе от наследства) в отношении наследства граждан, официально проживавших (то есть прописанных – зарегистрированных по месту жительства) в одном из домов, расположенных на территории, по которой он ведет наследственные дела.

Именно к этому нотариусу должно быть обращено заявление наследника.

Применительно к обозначению своих наследственных прав различия между указанными заявлениями – о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство – не являются существенными. Обычно в том случае, если наследник подает заявление о принятии наследства, то от него требуется написать заявление и о выдаче свидетельства о праве на наследство. Таким образом, в большинстве случаев наследник подает нотариусу (или иному уполномоченному лицу) объединенное заявление, в котором пишет о принятии наследства и о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

В дальнейшем это заявление будет обозначаться здесь как заявление о принятии наследства.

Одновременно необходимо отметить, что наследники, не желающие принимать наследство, а желающие отказаться от него, равным образом могут подавать заявления об отказе от наследства.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Нотариальные действия вправе совершать следующие должностные лица:

нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах;

нотариусы, занимающиеся частной практикой;

должностные лица местных органов исполнительной власти;

должностные лица консульских учреждений Российской Федерации.

В законе предусмотрено, что к нотариально удостоверенным доверенностям также приравниваются:

– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Соответственно заявление наследника о принятии наследства может быть удостоверено указанными в приведенных перечнях должностными лицами.

К заявлениям об отказе от наследства предъявляются такие же требования – если такое заявление пересылается по почте, то оно должно быть заверено нотариусом или лицом, имеющим право удостоверять доверенности, приравниваемые к нотариальным.

Действия наследника должны быть следующие.

После открытия наследства каждый наследник должен для себя решить, будет он принимать наследство или откажется от него. Окончательно решение нужно принять, как было неоднократно указано выше, до истечения шестимесячного срока с момента открытия наследства. Решение о принятии наследства может быть изменено и развернуто (от принятого наследства впоследствии можно отказаться, но только если не истек срок для принятия наследства). В то же время особо ответственно нужно относиться к отказу от наследства – как уже было отмечено выше, решение об отказе от наследства является окончательным и не может быть отозвано наследником.

Если наследников несколько и они между собой находятся в хороших отношениях (например, дети умершего), то целесообразно им всем собраться и принять решение о принятии наследства или отказе от него вместе – то есть такое решение в отношении каждого из них будет принято на общем собрании наследников. Особенно это важно в том случае, когда наследники живут не в том населенном пункте (а иногда и не в том субъекте Федерации), в котором жил наследодатель. В такой ситуации поездка всех наследников для оформления их наследственных прав может быть заменена поездкой одного наследника, которому остальные наследники выдадут нотариально удостоверенные доверенности, на основании которых он осуществит оформление наследственных прав всех наследников.

Важное предупреждение: в указанных доверенностях должны быть четко указаны полномочия на совершение определенных действий. Если наследник поручает другому наследнику принять от его имени наследство – то в доверенности должно быть указано: «совершать от моего имени действия по принятию причитающейся мне доли наследства, открывшегося после смерти гр-на______________». Если же наследник поручает другому наследнику отказаться от его имени от наследства – то в доверенности должно быть указано: «совершать от моего имени действия по отказу от причитающейся мне доли наследства, открывшегося после смерти гр-на ________________». То есть полномочие должно быть конкретным, максимально четко указанным, чтобы уполномоченный представитель выполнял конкретную волю другого наследника, а не принимал решение на месте. Это предупреждение направлено на то, чтобы наследник, действующий от имени другого наследника по доверенности, не допускал злоупотребления переданными ему правами.

Остается добавить только, что, если нет ясности в отношении того, что именно представляет собой наследство, выдавать доверенность в отношении наследственных прав нецелесообразно – поскольку все действия, совершенные от имени такого наследника его представителем по доверенности, считаются совершенными самим наследником, выдавшим доверенность, данные действия чреваты однозначностью и необратимостью.

Здесь хочу сделать важное предуведомление: для принятия наследства нужно не только написать заявление о принятии наследства, но и подать его нотариусу. Это предуведомление обусловлено тем, что иногда наследники обращаются в нотариальную контору, составляют соответствующее заявление и откладывают подачу заявления. В такой ситуации наследство не считается принятым, поскольку формально наследник соответствующего заявления не подал.

Нередко проблема состоит в том, что нотариус отказывается принимать заявление о принятии наследником наследства.

Чаще всего причинами такого отказа сотрудники нотариальных контор указывают следующие обстоятельства:

1) неизвестность имущества, составляющего наследственную массу, в связи с отсутствием документов, подтверждающих право собственности наследодателя на принадлежавшее ему имущество;

2) отсутствие документов, подтверждающих родство наследника с наследодателем – при наследовании по закону; в этом случае нотариус обычно предлагает получить необходимые документы либо подтвердить родство в судебном порядке и только после этого подавать заявление о принятии наследства;

3) отсутствие каких-либо иных документов.

Хочу отметить, что требование нотариуса о приложении к заявлению о принятии наследства определенных документов справедливо в отношении следующих документов:

• свидетельства о смерти наследодателя;

• справки с места жительства наследодателя;

• доверенность, если заявление подается представителем.

От наследника по завещанию будет потребовано завещание с отметкой о том, что это завещание не отменялось и не изменялось наследодателем.

Свидетельство о смерти, подлинник которого предъявляется нотариусу, а копия помещается в наследственное дело вместе с заявлением наследника, является подтверждением смерти наследодателя, то есть времени открытия наследства. Иногда бывают ситуации, когда у наследника это свидетельство отсутствует – особенно в тех случаях, когда оно находится у другого наследника, с которым уже имеется или предвидится в будущем спор по поводу наследства. В таких ситуациях заинтересованный наследник должен получить в органах загса повторное свидетельство о смерти. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в отдел загса по месту последнего жительства наследодателя; если его смерть была зарегистрирована в другом отделе загса, сотрудники данного отдела сообщат об этом и укажут, в какой отдел загса нужно обращаться.

Остается добавить, что нотариусу должно быть представлено именно свидетельство о смерти наследодателя, выдаваемое органами загса, а не медицинская справка о смерти наследодателя, выдаваемая врачом, констатирующим его смерть.

Справка о месте жительства (последнем месте жительства) наследодателя необходима для определения того, какой именно нотариус должен открывать и вести наследственное дело к имуществу конкретного наследодателя, наследники которого обращаются с заявлением о принятии наследства. На основании данной справки нотариус определяет место открытия наследства. Такая справка может быть выдана жилищно-эксплуатационной организацией или органами внутренних дел. Если место жительства умершего неизвестно, то место открытия наследства может подтверждаться документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества (например, документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т. п.). Подлинник справки помещается в наследственное дело.

Наконец, доверенность должна быть представлена нотариусу в подлиннике (даже если представителем является другой наследник), и копия ее также остается в материалах наследственного дела.

Завещание должно быть представлено в подлиннике. До обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства необходимо предварительно обратиться к нотариусу, удостоверявшему завещание, для того чтобы на завещании была поставлена официальная отметка о том, что завещание не отменялось и не изменялось. Если нотариус, удостоверявший завещание, уже не осуществляет практику, следует обращаться к нотариусу, у которого официально находится архив нотариуса, удостоверявшего завещание. Узнать, какому нотариусу поручено хранение архива, можно в нотариальной палате области или иного субъекта Российской Федерации.

Иные документы, которые должны быть представлены (о родстве, о праве собственности наследодателя), могут быть приложены наследником к заявлению о принятии наследства, если они имеются у него в наличии, однако принятие нотариусом этого заявления ни в коем случае не должно быть обусловлено их представлением. Все возможные документы, без какого бы то ни было ущерба для ведения наследственного дела, могут быть представлены наследником впоследствии, вплоть до момента выдачи свидетельства о праве на наследство (поскольку без них это свидетельство выдано не будет).

В любом случае заинтересованному лицу – наследнику – необходимо настаивать на принятии заявления о принятии наследства, поскольку в противном случае он рискует пропустить срок для принятия наследства, и в последующем ему придется восстанавливать его в судебном порядке.

Если нотариус (или сотрудники нотариальной конторы) отказывается принимать заявление о принятии наследства, то обжаловать данный отказ в судебном порядке невозможно, поскольку принятие данного заявления не является нотариальным действием, отказ в совершении которого можно было бы обжаловать. Вместе с тем в случаях, когда наследник сталкивается с подобным отказом нотариуса или сотрудников нотариальной конторы, необходимо обязательно передать заявление о принятии наследства тому нотариусу, который должен вести наследственное дело. Осуществить это можно тремя способами:

1) путем отправления этого заявления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении корреспонденции;

2) путем подачи этого заявления в нотариальную палату данного региона с указанием в сопроводительном письме на то, что в нотариальной конторе, в которой должно быть открыто наследственное дело, заявление не было принято;

3) путем передачи заявления посредством другого нотариуса – с помощью совершения такого нотариального действия, как передача заявлений граждан третьим лицам.

Самым надежным является последний способ – путем передачи заявления посредством другого нотариуса, поскольку у наследника остается неопровержимое доказательство подачи заявления – свидетельство, выданное тем нотариусом, который передавал заявление, с текстом самого заявления, переданного им в порядке совершения нотариального действия. В других случаях (особенно при отправлении заявления по почте) такого убедительного доказательства нет.

После того как заявление о принятии наследства принято в нотариальной конторе, наследнику следует уточнить, какие еще документы ему необходимо представить.

Нотариус должен осуществить следующие действия после поступления к нему заявления о принятии наследства хотя бы от одного из наследников.

Согласно нормам действующего законодательства нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Кроме того, предусмотрено, что нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации. Последний способ извещения наследников применяется, разумеется, только в том случае, если об этом просит кто-то из наследников, поскольку нотариус не обязан использовать этот способ.

По общему правилу в бланке заявления имеется графа «Иные наследники», при заполнении которой граждане могут указать иных наследников, помимо себя. Соответственно нотариус может узнать о наличии других наследников только в том случае, когда ему сообщают об этом наследники, подающие заявление о принятии наследства, или, что более вероятно, – об отказе от наследства, потому что обычно отказ осуществляется в пользу какого-то другого наследника. Исходя из формулировки действующего законодательства, сам нотариус не обязан выяснять, имеются ли иные наследники.

Нередко случаются ситуации, когда к нотариусу, оформляющему при отсутствии завещания наследство по закону, одновременно обращаются наследники различных очередей. К примеру, к нотариусу с заявлениями о принятии наследства обращаются и племянники наследодателя, и его дяди и тети (то есть и наследники второй очереди, и наследники третьей очереди). В таком случае нотариус обязан в течение установленного законом срока принимать заявления о принятии наследства от всех наследников по закону, вне зависимости от того, к какой очереди наследников они относятся. Не может служить основанием для отказа в принятии заявления от наследника последующей очереди то обстоятельство, что уже подано заявление наследником или наследниками, относящимися к какой-либо предыдущей очереди. Это обусловлено тем, что наследники какой-либо предыдущей очереди могут быть признаны недостойными, либо окажется, что они лишены наследства, или, в конце концов, они могут впоследствии отказаться от наследства. В результате указанных событий или по каким-то другим причинам наследники последующих очередей могут оказаться призванными к наследованию.

При этом иногда имеются случаи отказа нотариуса в принятии заявлений от наследников по закону разных очередей с предложением всем наследникам обращаться в суд, с тем чтобы впоследствии такое заявление подавал тот наследник (или те наследники), чьи наследственные права признаны и поддержаны судом. Это также является нарушением со стороны нотариальных органов – заявление о принятии наследства должно быть принято от всех наследников, которые такие заявления подают.

Страницы: «« 1234567 »»

Читать бесплатно другие книги:

Астробиолог Грег Новак возвращается на Землю спустя много тысячелетий после начала неудачной экспеди...
Все замечательно в деревеньке Большие П.: и на зуб есть еще пока что положить, и народ, несмотря ни ...
Книга рассчитана на всякого, кто состоит в браке (или готовится заключить брачный союз) и желает най...
«Двуллер-2: Коля-Николай» – это книга о том, какой бывает любовь в сегодняшней России. Есть ли место...
«Двуллер» – это повесть о нашей сегодняшней жизни. Жизнь не стоит ни гроша. Ненависть переполняет се...
Влюбленный некромант, жрец страшного культа, демонолог, солдат спецназа… Что может объединять всех э...