Наследственное право России: учебник Гущин Василий
Указанный в пункте 5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом порядок, определяющий отличный от предусмотренного Положением № 683 и Инструкцией № 184, в настоящее время не установлен.
Таким образом, вступление в силу указанного Положения не изменило порядок учета, оценки и реализации выморочного имущества, в соответствии с которым работу по учету, оценке и реализации выморочного имущества, преходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, осуществляют налоговые органы в порядке, установленном Положением и Инструкцией (в части, ими урегулированной).
Руководствуясь пунктом 23 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Федеральной нотариальной палатой, свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество выдается только представителю федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать такое имущество в порядке наследования. Выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций уполномочено принимать Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (см. п. 5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом). Согласно статье 80 (подп. 2 п. 2) ЗК РФ земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, являющиеся выморочным имуществом, поступают в фонд перераспределения земель.
В пункте 3 ст. 1151 ГКРФ предусмотрено издание федерального закона о порядке наследования и учета выморочного имущества, переходящего путем наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также о порядке его передачи в собственность субъектов Российской Федерации или собственность муниципальных образований.§ 5 Обязательная доля в наследстве
Поскольку необходимые наследники, за исключением недостойных, не могут быть лишены права наследования, то независимо от содержания завещания наследодателя за ними бронируется определенна доля в наследстве – обязательная . Завещатель может лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещателю не предоставлено право полностью лишить наследства своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных) и нетрудоспособных родителей (усыновителей), супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев. Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, содержащийся в статье 1149 ГКРФ, является исчерпывающим.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГКРФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Это значит, что права на обязательную долю не имеют ни наследники второй и последующих очередей, ни наследники, которые наследуют по праву представления, хотя бы как те, так и другие были нетрудоспособными. С другой стороны, право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников на ее получение, равно как и от того, проживал ли необходимый наследник с наследодателем или нет.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на нее, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какомулибо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. При этом ни суд, ни нотариус не вправе ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли. При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства. Для определения всей наследственной массы полностью наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя приходится доля больше обязательной доли, то она остается у такого наследника, поскольку в пункте 1 ст. 1149 ГКРФ сказано, что обязательная доля должна быть не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику по закону....
Наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60 тыс. руб. и дочери – паенакопление в ЖСК в сумме 80 тыс. руб. Единственная наследница по закону дочь наследодателя, будучи инвалидом III группы, обратилась в нотариальную контору с просьбой выделить ей обязательную долю в автомашине. В свою очередь, наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40 тыс. руб. В данном примере дочери положена обязательная доля в сумме 90 тыс. руб. (60 тыс. + 80 тыс.+ + 40 тыс.= 180 тыс. 1/2 от 180 тыс. = 90 тыс.). Между тем по завещанию ей причитается паенакопление 80 тыс. руб., а также к ней перешло имущество на сумму 40 тыс. руб., находящееся в квартире, в которой она проживала совместно с наследодателем. Таким образом, ей обеспечена доля, составляющая более 1/2 законной доли, и нотариус должен выдать наследникам по завещанию свидетельства согласно воле завещателя [49] .
Необходимо учитывать, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на его часть (например, автомашина или жилой дом). Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части наследственного имущества он может самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию либо предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на такую долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГКРФ).
Это положение является единственным законным ограничением права на обязательную долю. Таким образом, при возникновении конкуренции прав собственности на обремененное вещными правами наследника по завещанию наследственное имущество между наследником по закону, имеющим право на обязательную долю, и указанным наследником по завещанию преимущество по решению суда отдается наследнику по завещанию как лицу, имеющему право получить в наследство имущество, на которое он имел вещные права при жизни наследодателя.
Ранее законом был установлен иной размер обязательной доли: он составлял не менее 2/3 доли, которая причиталась бы необходимому наследнику, а если таковых несколько, то каждому из них при наследовании по закону. Как уже упоминалось, сейчас размер обязательной доли снижен и составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание статьи 1149 ГКРФ ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет. Наследник также вправе просить выдать ему свидетельство о праве на наследство менее установленной законом доли либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию наследственная доля меньше 1/2 доли наследства, о чем подается заявление нотариусу соответствующего содержания. Указанные заявления опекунов или попечителей от имени обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства.
Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает такового. Поэтому в случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии заявления от него о выдаче ему свидетельства о праве на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания завещания частично недействительным. Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на срок не более 10 дней. При поступлении сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего право наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, выдача свидетельства приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении такого сообщения в десятидневный срок нотариус выдает видетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГКРФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными статьей 1150 ГКРФ.
Переживший супруг относится к наследникам первой очереди лишь в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Бывший супруг права наследования не имеет. Особенность правового положения пережившего супруга состоит в том, что он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную определенной части супружеской собственности. Причем отказаться от нее в пользу коголибо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в состав наследственной массы. Получив свою часть совместной собственности, переживший супруг принимает участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками.
...
На день открытия наследства были в живых жена и две дочери наследодателя. Жена получит свидетельство на 1/2 долю имущества как пережившая супруга и 1/2 (собственно наследство): 3= 1/6 – право на наследство, а две дочери наследодателя получат по 1/6 имущества наследодателя (1/3 наследства).
В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГКРФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГКРФ), имущество умершего считается выморочным.
§ 6 Доказательства права наследования по закону
В складывающихся после открытия наследства правоотношениях на нотариуса законом возлагаются определенные обязанности. Так, определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, дедушки, бабушки, внуков, правнуков и других родственников являются свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов загса, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследодателя.
...
В наследственном деле нотариус оставляет копии этих документов, заверенные им в упрощенном порядке с учинением удостоверительной надписи следующего содержания: «С подлинным верно. Нотариус – Подпись».
В отдельных случаях при невозможности представления документов органов загса о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки из государственных органов и учреждений, выданные по месту работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки из отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такойто сын, а в личном деле наследника значится такойто отец. Или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, подтверждающая тот же факт на основании домовой книги.
Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен особо критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, например решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.
Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Такой же порядок установлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленных в первоначально выданном свидетельстве, если в такое свидетельство включается дополнительный наследник, лишенный возможности представить доказательства своих родственных отношений с наследодателем.
Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. Законодательством не предусмотрена возможность подтверждения нотариусу факта родственных отношений свидетельскими показаниями.
При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные или иные отношения, которые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые могли бы подтвердить такие отношения, либо в случае отказа таких наследников от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные (и иные) отношения с наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества (ст. 264 ГПКРФ). В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в законную силу решения суда.
Глава 5 Приобретение наследства
§ 1 Порядок принятия наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять (ст. 1152 ГКРФ).
...
Под принятием наследства понимаются односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю получить наследство, т. е. стать субъектом соответствующих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества.
Являясь односторонней сделкой (п. 2 ст. 154 ГКРФ), принятие наследства создает юридические последствия без чьеголибо встречного волеизъявления. Наследник, принимающий наследство, не должен согласовывать свои действия с какимилибо иными лицами: другими наследниками, призванными к наследованию, исполнителем завещания, нотариусом и т. д. Закон устанавливает, что сделка по принятию наследства может быть совершена либо в письменной форме, либо путем осуществления конклюдентных действий (см. ст. 1153 ГКРФ).
Совершение наследником предписанных законом действий выражает только его индивидуальную волю принять наследство или отказаться от него и не означает принятие наследства остальными наследниками. Пр этом если принятие наследства было совершено наследником в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), либо если наследник, принимая наследство, находился под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), либо если принятие наследства было совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ), соответствующая сделка может быть признана судом недействительной.
Гражданское законодательство устанавливает единственное исключение из императивного правила о необходимости принятия наследства: совершения соответствующих действий не требуется для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГКРФ).
При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из них, по нескольким или по всем. При этом принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Нельзя свою волю на принятие наследства выразить, например, так: «приму наследство, если долги наследодателя не будут превышать стоимость имущества» или «приму наследство, если при разделе имущества мне будет выделена квартира». Принятие наследства в таком виде ничтожно, оно не породит никаких юридических последствий.
Не допускается принятие части наследства, оно должно быть принято полностью как единое целое. Поэтому, даже если наследник принял только часть наследства, считается, что он принимает его целиком. Важно отметить: это правило действует в пределах только одного основания наследования. Это означает, что, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства либо принять наследство по всем основаниям (п. 2 ст. 1152 ГКРФ).
Например, если наследодатель из всего принадлежавшего ему имущества завещал дочери только квартиру, она имеет право и на принятие из незавещанного имущества другой части наследства по закону. В этом случае дочь может выбрать любой вариант: принять наследство по завещанию и не принимать (отказаться) наследство по закону; принять наследство и по закону, и по завещанию; принять наследство по закону и отказаться от наследства по завещанию; наконец, отказаться от принятия и того, и другого.
Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками, а каждый из них должен самостоятельно принять его, т. е. лично подать заявление нотариусу или фактически принять наследство. Однако это не мешает нескольким наследникам, у которых основания наследования одинаковы, подать нотариусу одно подписанное всеми заявление. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Свое желание принять наследство наследники должны выразить посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Статья 1153 ГКРФ регламентирует способы принятия наследства.
Во–первых, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если заявление подается нотариусу наследником по месту открытия наследства лично, его подпись на заявлении нотариально не свидетельствуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении, указывая документ, удостоверяющий личность, и реквизиты этого документа.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения Российской Федерации или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 ст. 185 ГКРФ, т. е. подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях, иных военно–лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно–учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих – командиром (начальником этих части, соединения, учреждения или заведения); подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, – начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, – администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты.
Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, но на почту сдано своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный срок. В подтверждение этого к заявлению должен быть приложен конверт со штемпелем органа связи.
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.
Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГКРФ). Порядок осуществления этого права основывается на общих нормах, регулирующих дееспособность граждан (ст. 21 ГКРФ). Это значит, что наследники, обладающие полной дееспособностью, сами решают вопрос о принятии наследства. От имени лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья лишены возможности самостоятельно осуществлять свои права, наследство принимают их законные представители. Речь идет о малолетних (детях в возрасте до 14 лет), а также о лицах, признанных судом недееспособными. От имени первых принять наследство вправе их родители (усыновители) или опекуны (ст. 28 ГКРФ), а от имени вторых – только опекуны (ст. 29 ГКРФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами принять наследство, но с согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей, попечителя (ст. 26 ГКРФ); лица, ограниченно дееспособные по решению суда, также принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГКРФ).
Во–вторых, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:
– вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющие юридическое значение (ст. 264 ГПКРФ).
Но независимо от способа и срока принятия наследства все наследственное имущество считается принадлежащим наследнику, начиная с одного момента: со дня открытия наследства, т. е. акту принятия наследства придана обратная сиа (п. 4 ст. 1152 ГКРФ). Поэтому со дня смерти наследодателя наследник приобретает право не только на наследственное имущество, но и на все доходы от него (проценты по вкладам, дивиденды от ценных бумаг и предпринимательской деятельности и т. п.), становится стороной в договоре, который был заключен наследодателем и срок которого не истек, вправе истребовать имущество, исчезнувшее после открытия наследства, предъявить иск о взыскании долгов. Одновременно он несет за этот же период все расходы по содержанию имущества (уплата налогов, коммунальных платежей и т. д.) и риск его гибели, отвечает по долгам наследодателя.§ 2 Срок принятия наследства
Гражданское законодательство устанавливает специальный срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства.
...
Сроком для принятия наследства называется период времени, в течение которого наследник может осуществить предусмотренные в статье 1153 ГКРФ действия, направленные на принятие наследства.
По своей юридической природе данный срок является пресекательным (преклюзивным), поскольку его истечение влечет утрату наследником права на принятие наследства, а не только права на предъявление соответствующего иска, как это происходит в случае истечения срока исковой давности.
Статья 1154 ГКРФ, как и ранее действовавшее законодательство (ч. 3 и 4 ст. 546 ГК 1964г.), предусматривает два срока для принятия наследства:
– общий;
– удлиненный.
Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства, т. е. со дня смерти наследодателя или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГКРФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Срок исчисляется по общим правилам исчисления сроков (ст. 190—194 ГКРФ).
Удлиненные сроки для принятия наследства устанавливаются законом в интересах наследников, чье право на получение наследства возникает не непосредственно в результате открытия наследства, а в результате непринятия наследства другими наследниками. К ним относятся наследники, призываемые к наследованию в результате:
– отказа других наследников от наследства (ст. 1157 ГКРФ);
– отстранения других наследников от наследования (п. 2 ст. 1117 ГКРФ) или отсутствия у них права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГКРФ) как у недостойных наследников;
– смерти не успевшего принять наследство наследника, в том числе в случае, когда у него имеются свои наследники или ему в завещании был подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГКРФ);
– собственно непринятия наследства другими наследниками, т. е. несовершения ими ни действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст. 1153 ГКРФ), ни действий, направленных на отказ от наследства (ст. 1159 ГКРФ).
К тому же следует обратить внимание, что в отличие от ранее действовавшего законодательства, где устанавливался единый удлиненный срок принятия наследства (ч. 4 ст. 546 ГК 1964г.), ныне действующий Гражданский кодексРФ различает условия и порядок удлинения срока в зависимости от различных случаев «непринятия» наследства.
К примеру, лица, призываемые к наследованию в результате отсутствия у других наследников права наследования либо их отстранения от наследования (ст. 1117 ГКРФ), а также в результате отказа других наследников от наследства, могут принять наследство в течение шести месяцев с момента возникновения у них права на наследство (п. 2 ст. 1154 ГКРФ).
Те наследники, для которых право наследования возникает лишь вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять его в течение трех месяцев со дня истечения общего шестимесячного срока (п. 3 ст. 1154 ГКРФ). Причем непринятие наследства следует толковать буквально (в отличие от части 4 ст. 546 ГК 1964г., в которой под «непринятием» понимались все случаи, когда наследство не было принято другими наследниками) – как несовершение (в том числе в случае смерти до истечения срока на принятие наследства) другими наследниками ни действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст. 1153 ГКРФ), ни действий, направленных на отказ от наследства (ст. 1159 ГКРФ).
Поскольку и действия по принятию, и действия по отказу от наследства могут быть совершены в течение общего срока для принятия наследства, то разумно предположить, что констатация несовершения наследником указанных действий невозможна до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства. Поэтому и удлиненный срок на принятие наследства начинает исчисляться со дня окончания общего шестимесячного срока.
Под правила о трехмесячном сроке подпадают подназначенные наследники (п. 2 ст. 1121 ГКРФ), призываемые к наследованию в результате смерти основного наследника (в случае отказа основного наследника от наследства срок для его принятия подназначенными наследниками определяется по правилам пункта 2 ст. 1154 ГКРФ), а также наследники, призываемые к наследованию в результате смерти не успевшего принять наследство другого наследника.
По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для наследника утрату права наследования (поскольку, как отмечалось выше, срок является пресекательным). Однако статья 1155 ГКРФ предусматривает принятие наследства по истечении установленного срока.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам (тяжелая болезнь и т. п.) и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
После признания наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если таковое дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным заверять доверенности. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил статьи 1155 ГКРФ, имеет право на получение причитающегося ему наследства. Если возврат наследства в натуре оказывается невозможным, возмещаются не только действительная стоимость имущества, но и убытки, возникшие последующим изменением стоимости имущества, и проценты за пользование им. При этом наследник, уже получивший свидетельство о праве на наследство может требовать возмещения затрат, которые он понес по сохранению и содержанию ранее полученного наследственного имущества (ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК). Эти правила применяются к нему постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.§ 3 Наследственная трансмиссия
Наследственная трансмиссия в самом общем виде представляет собой переход права на принятие наследства (ст. 1156 ГКРФ).
Полагаем правильным восстановление в самом названии статьи 1156 ГКРФ традиционного для наследственного права понятия «наследственная трансмиссия» ( transmissio hereditatis ).
Сам институт наследственной трансмиссии существенно обновлен по сравнению с Гражданским кодексом 1964г., который впервые включил его в законодательство РСФСР о наследовании.
Наиболее существенное отличие заключается в достаточно четком обособлении отношений наследования, складывающихся в связи со смертью наследника как субъекта правопреемства в открывшемся наследстве, от других отношений наследования, возникших в связи с его смертью и оказавшегося в положении наследодателя по отношению к наследникам своего имущества.
Сущность отношений, называемых наследственной трансмиссией, урегулированных законом, заключается в призвании к наследованию открывшегося наследства взамен наследника, умершего после открытия наследства, правопреемников умершего наследника и осуществлении ими перешедшего к ним права на наследство. Умершего наследника в этих отношениях можно именовать трансмиттентом, а наследника, к которому переходит право на принятие наследства, – трансмиссаром.
Отношения наследственной трансмиссии характеризуются следующими особенностями:
– наследник, призванный к наследованию и обладающий субъективным правом на наследование (правомочием принять наследство и правомочием отказаться от наследства), умер после открытия наследства, к которому призван, не успев принять его;
– право на наследование, которое принадлежало умершему наследнику, передается его наследникам, замещающим умершего наследника, в объеме и содержании правомочия принять наследство, к которому он был призван, или отказаться от этого наследства.
Таким образом, по точному выражению В. И. Синайского, сущность наследственной трансмиссии сводится к тому, что право лица принять или отречься от наследства переносится ( transmittitur ) на его наследников [50] .
Трансмиссарами признаются: а) наследники трансмиттента по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по закону или одновременно по двум основаниям: в части имущества – по закону, в части имущества – по завещанию; б) наследники трансмиттента по завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано.
Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Наследственная трансмиссия не возникает в случае смерти наследодателя и наследника в один и тот же день, поскольку в данном случае они считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (ст. 1114 ГКРФ).
Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника, т. е. если имущество переходит в порядке наследственной трансмиссии, то оно не может быть обременено. Из этого имущества, например, нельзя выделить обязательную долю.
Отметим, что если наследник любым допускаемым законом способом успел выразить свою волю на принятие наследства, принятое им наследственное имущество включается в состав его собственного наследства и переходит к его наследникам в общем порядке. Следует иметь в виду, что действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в этом случае утрачивают характер оспоримой презумпции, поскольку доказывать иное (что он не имел намерения принять наследство) может только сам наследник (п. 2 ст. 1153 ГКРФ).
Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях (в шестимесячный срок со дня открытия наследства путем подачи соответствующего заявления или фактического принятия наследства). Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155 ГКРФ, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока. Право умершего наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли к его наследникам не переходит.§ 4 Отказ наследников от наследства
Отказ от наследства представляет собой одно из правомочий по осуществлению права наследования.
Согласно статье 1157 ГКРФ наследник вправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока, установленного для его принятия, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.
По правовой природе отказ от наследства является односторонней сделкой, в силу которой право наследования прекращается у лица, являющегося наследником по закону или по завещанию и отказавшегося от наследства, и возникает у других лиц. Отказ возможен в пользу лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, с соблюдением ограничений, установленных статьей 1158 ГКРФ, а также без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества – безоговорочный отказ.
Подчеркнем, что наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГКРФ), согласно пункту 1 ст. 1158 ГКРФ имеет право только на безоговорочный отказ.
При отказе от наследства в пользу нескольких лиц наследник вправе распределить их доли в наследовании. Если при отказе такое распределение не оговорено, то доли наследников, в пользу которых совершен отказ, признаются равными.
Отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Это означает, что доля отказавшегося переходит в равных долях к наследникам, принявшим наследство, а если таковых нет – к государству или муниципальному образованию.
Отказ от наследства является окончательным, т. е. он не может быть впоследствии изменен или взят обратно, а наследник, отказавшийся от наследства, полностью теряет право наследования. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Законодательством предусмотрено, что при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии, или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Не допускается отказ в пользу какоголибо из указанных лиц от имущества, наследуемого по завещанию если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, от обязательной доли в наследстве и если наследнику подназначен наследник. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.
Отказ от части причитающегося наследнику наследства также не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Отказ от наследства совершается подачей письменного заявления наследника об отказе от наследства, вручаемого по месту его открытия нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована другим нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения Российской Федерации. Возможен отказ от наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.
Статья 1160 ГКРФ предусматривает право отказаполучателя отказаться от получения завещательного отказа . При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право получить завещательный отказ или отказаться от него не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.§ 5 Приращение наследственных долей
...
Под приращением наследственных долей обычно понимается увеличение части наследственного имущества, приходящегося на долю одних наследников, принявших наследство, за счет доли другого, отпавшего наследника.
Иными словами, приращение долей представляет собой переход к другим наследникам доли в наследственном имуществе отпавшего наследника, т. е. не принявшего наследство, отказавшегося от него без указания, в пользу кого из наследников произведен отказ, не имеющего права наследовать или отстраненного от наследования по основаниям статьи 1117 ГКРФ (недостойный наследник) либо вследствие недействительности завещания. Приведенный перечень носит исчерпывающий характер. В связи с этим если, к примеру, наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, то его доля к другим наследникам по праву приращения не перейдет, а будет применяться соответственно институт наследственной трансмиссии.
В случае же наступления обозначенных в законе оснований для приращения наследственных долей часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям . Положительным достижением современного законодательства является изменение пропорции перераспределения наследственной доли, которая в соответствии с ранее действовавшим законодательством делилась между оставшимися наследниками поровну (ч. 1 ст. 551 ГК 1964г.). Причем в доктрине неоднократно обращалось внимание на нецелесообразность существовавшего правового регулирования, так как в случае, когда при наследовании по закону среди наследников есть лица, имеющие право на обязательную долю или наследующие по праву представления либо доли которых не являются равными по какимлибо иным причинам, было бы крайне несправедливым распределять между ними поровну «приросшую» долю отпавшего наследника.
Когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.
Данные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник.
Как верно отмечается в юридической литературе, приращение – это необходимый правовой инструмент, позволяющий в ограниченное сроком время окончательно определить круг правопреемников наследодателя, размер их участия в наследовании и тем самым завершить процесс правопреемства [51] .
По правовой природе приращение не образует какоголибо самостоятельного субъективного права, а является лишь правовым последствием осуществления принявшим наследство наследником своего права наследования в имуществе наследодателя на началах универсального правопреемства в ситуациях, когда другой наследник не участвует в приобретении наследства.Глава 6 Правовые последствия принятия наследства
§ 1 Понятие раздела наследства
...
Существование правового института раздела наследства предопределено тем обстоятельством, что наследственное имущество, переходящее к двум или более наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГКРФ).
Определение понятия «раздел наследства» в литературе почти не встречается. Вероятно, это обстоятельство объясняется семантической «прозрачностью» термина «раздел», а также тем, что раздел наследственной массы – это частный случай раздела общей собственности. Два этих фактора, соединенные вместе, создают представление об исследуемом понятии как общеизвестном и в специальном определении не нуждающемся.
Г. Ф. Шершеневич под разделом наследства понимал «распределение между сонаследниками вещей и обязательств, входивших в состав наследства, в соответствии их ценности с долей каждого» [52] . Аналогичное указание на то, что «раздел наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями», содержалось и в статье 559 ГК РСФСР 1964г. Существенным элементом обоих этих определений является соответствие стоимости имущества, выделяемого каждому из наследников, стоимостной величине его доли; иной раздел нарушил бы последнюю волю наследодателя.
Действующий Гражданский кодекс такого правила не содержит, вследствие чего под разделом наследства сегодня следует понимать «процедуру определения, какие конкретно субъективные права и юридические обязанности из числа составляющих наследственную массу, кем именно из наследников приобретаются» [53] .
От раздела наследства следует отличать выдел наследственной доли . К наследственным отношениям в полной мере применяется норма пункта 2 ст. 252 ГКРФ – «участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества». Отметим, что раздел подразумевает реальное распределение всего имущества между всеми участниками общей собственности в соответствии с причитающимися им долями, что в итоге влечет прекращение общей собственности, тогда как выдел – это реальное отделение части имущества только одного или нескольких участников (в соответствии с причитающимися им долями) при сохранении общей собственности других участников на оставшееся общее имущество. Иными словами, по своей правовой природе выдел является разновидностью раздела имущества, которая не влечет прекращения права общей собственности [54] . Обоснованность такого вывода подтверждает и абзац 1 п. 2 ст. 1165 КРФ, в котором упоминается «соглашение о разделе наследства, в том числе соглашение о выделении из наследства доли». Указанное соотношение следует всегда иметь в виду, учитывая обстоятельство, что многие общие правила о разделе долевой собственности (в частности, условия и порядок выплаты компенсаций) сформулированы в главе 16 ГКРФ применительно к выделу соответствующей доли.§ 2 Общая характеристика раздела наследства по соглашению между наследниками
Разделу наследства по соглашению между наследниками посвящены нормы статьи 1165 ГКРФ «Раздел наследства по соглашению между наследниками».
Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Причем к соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса о форме сделок и форме договоров.
Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
В этом случае государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании двух документов:
– соглашения о разделе наследства
– и ранее выданного свидетельства о праве на наследство.
В случае же когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, – на основании такого соглашения.
Важным с точки зрения беспрепятственной реализации своих субъективных прав является положение, согласно которому несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате такого раздела.
Раздел наследственного имущества возможен лишь в случаях, когда:
1) наследственное имущество находится в общей долевой собственности двух и более наследников (на случаи совместной или раздельной собственности правила статьи 1165 ГКРФ не распространяются). При этом не имеет значения основание наследования;
2) наследство, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено по соглашению между наследниками.
При разделе наследственного имущества правила статей 1168—1170 ГКРФ, связанные с разделом имущества между наследниками, а также преимущественными правами отдельных наследников на отдельные виды наследственного имущества, применяются в течение трех лет со дня открытия наследства (ст. 1164 ГКРФ). Судя по тем последствиям, которые производит истечение данного срока, а также по тому, что закон не содержит ни норм, определяющих основания для приостановления или перерыва его течения, ни норм, позволяющих его восстановить, он является пресекательным (преклюзивным) сроком. Пропуск указанного срока влечет за собой утрату самого права; наследники утрачивают предоставленные им преимущественные права наследования отдельных видов имущества.
При заключении соглашения о разделе наследственного имущества наследники руководствуются принципом свободы договора, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей. Отступление при разделе наследственной массы от размеров долей (в том числе определенных в завещании) в соответствии с пунктом 3 ст. 1165 ГКРФ допустимо в случае несоответствия раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, и не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате такого раздела. И дело здесь не столько в «принципе свободы волеизъявления» [55] , сколько в том, что наследники, приняв наследство, уже стали сособственниками всего унаследованного имущества, а значит вправе распоряжаться им самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе изменять по обоюдному согласию размеры причитающихся им долей. Следование принципу раздела наследства в соответствии с причитающимися долями необходимо лишь в том случае, когда имеет место судебный раздел (о возможности осуществления такого раздела упоминает статья 1167 ГКРФ – охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства); стеснять же этим принципом раздел, осуществляемый по соглашению сонаследников (п. 1 ст. 1165 ГКРФ), нет никаких причин [56] .
Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре, причитающейся наследнику доли может быть компенсирована выплатой соответствующей денежной суммы (либо иным способом).
Другое ограничение свободного волеизъявления наследников при заключении соглашения о разделе наследства установлено пунктом 1 ст. 1175 ГКРФ (ответственность наследников по долгам наследодателя), согласно которому наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но при этом каждый из них отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Следовательно, соглашение о разделе, в соответствии с которым на наследника возлагается такая сумма долгов наследодателя, которая непропорциональна стоимости переданной ему активной части наследственной массы, в части распределения обязанностей будет ничтожным, как не соответствующее императивной норме закона (ст. 168 «Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам» ГКРФ).
Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними, а при недостижении его – судом. Если круг наследников по закону, призванных к наследованию, как правило, более–менее однороден и обычно включает в себя лиц, связанных между собою отношениями родства и свойства, то состав наследников по завещанию может быть самым разнообразным, в него могут входить люди малознакомые и даже совсем незнакомые друг с другом.
Очевидно, весьма некомфортным окажется владение и пользование общим имуществом для сособственников, которые не в силах достигнуть соглашения даже в относительно незначительных бытовых вопросах. Вероятно, распоряжение этим имуществом станет просто невозможным, что скажется на солидарной ответственности по долгам наследодателя, обременяющей таких сонаследников. Общая собственность возникает из различных гражданско–правовых сделок, участники которых заранее согласны со своим будущим положением и как минимум доверяют друг другу. При наследовании же, как правильно подметил В. Н. Никольский, сообщество сособственников «возникает случайно, без согласия наследника» [57] . Поэтому часто закономерным исходом существования подобного «случайно возникшего» сообщества становится только его прекращение, осуществляемое путем натурального раздела наследственной массы.
К соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса о форме сделок и форме договоров. Оно представляет собой гражданско–правовой договор, который хотя и предусмотрен (поименован) Гражданским кодексом, но прямо им не регулируется. Это относится к пункту 1 ст. 1165, определяющему, что к соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок, в том числе договоров, установленные гражданским законодательством. Это постановление не находится в числе «специальных норм», действие которых ограничено трехлетним сроком со дня открытия наследства (ст. 1164), поскольку правила гражданского законодательства о форме сделок (в том числе договоров) применяются к соглашению о разделе наследства всегда, независимо от времени, прошедшего о дня его открытия. Вместе с тем это положение распространяется на соглашения норм только о форме сделок (ст. 158—165, 434 и 438 ГКРФ), но не всех общих положений о сделках и договорах. Однако соглашение о разделе наследства – точно такой же гражданско–правовой договор (такая же сделка), как и другие. Соответственно, толкование абзаца 2 п. 1 ст. 1165 ГКРФ говорит, что соглашение о разделе наследства подчиняется всем общим положениям о сделках (в том числе об их недействительности) и договорах, совместимым с его природой, а также нормам о порядке совершения сделок, в частности о представительстве.
Руководствуясь изложенным и исходя из пункта 1 ст. 420 ГКРФ (понятие договора), соглашение (договор) о разделе наследства можно определить как соглашение двух или нескольких сонаследников о прекращении общей долевой собственности на наследственную массу путем распределения составляющих ее элементов (вещей, прав и т. д.) между сонаследниками (посредством передачи вещей в собственность наследников, признания прав за каждым из них и т. д.).
По своей юридической природе исследуемый договор является многосторонним, консенсуальным, каузальным .
Договор о разделе наследства является многосторонней сделкой. Как известно, раздел наследства осуществляется при наличии как минимум двух сторон (сонаследников). Для того чтобы рассматриваемый договор был заключен, необходимо волеизъявление всех его участников. При отсутствии согласия хотя бы одной из сторон будет иметь место судебный раздел.
Исследуемый договор является консенсуальным . Хотя в Гражданском кодексе не встречается подобного указания, однако сомнений на этот счет быть не может. Соглашение о разделе считается заключенным с момента достижения сторонами договоренности по всем существенным его условиям. Передача вещей сонаследниками друг другу осуществляется во исполнение обязанностей по данному договору.
Договор о разделе наследства не урегулирован законодательством. Своеобразие правового режима этого договора состоит в том, что к нему подлежат применению нормы, регламентирующие более общий (родовой) институт – соглашение о разделе общей долевой собственности (ст. 252 ГКРФ).
На каузальный характер договора о разделе наследства указывает то, что ясна правовая цель заключения сделки – прекращение общей долевой собственности на наследственную массу и установление прав каждого из сонаследников на отдельные ее элементы.
Возникает вопрос: следует ли относить соглашение о разделе наследства к числу возмездных или безвозмездных договоров, обязательственных или распорядительных сделок?
Первый вопрос решается следующим образом: исходя из того, что сделки классифицируются на возмездные и безвозмездные в зависимости от присутствия или отсутствия встречной обязанности по предоставлению материального или иного блага, было бы логичным не относить исследуемое соглашение ни к тем, ни к другим. Вообще «ставить вопрос о возмездном или безвозмездном характере сделок, участники которых преследуют одну общую цель, некорректно» [58] . Но именно так и происходит в нашем случае: наследники, заключая между собой договор, преследуют единую цель – раздел наследства и прекращение связывающих их отношений общей долевой собственности.
Что же касается второго вопроса, очевидно, что изза большого юридического разнообразия состава наследственной массы правильно признать, что соглашение о разделе наследства выполняет как обязательственные, так и распорядительные функции. Последние возможны в отношении индивидуально–определенных вещей и имущественных прав: таковые следует считать перешедшими к приобретающему их наследнику с момента заключения договора о разделе наследства; в отношении же денег и других вещей, определенных родовыми признаками, а также имущества, требующего государственной регистрации или иного оформления, соглашение о разделе наследства может породить только обязательства по их передаче (абз. 2 п. 2 ст. 1165 ГКРФ). Лишь с момента их исполнения либо совершения требуемых регистрационных действий соответствующие элементы наследственной массы окажутся принадлежащими определенным наследникам.
Участниками соглашения о разделе наследства могут быть только наследники, принявшие наследство в установленном законом порядке. Очевидно, что для заключения такого соглашения они должны обладать полной дееспособностью.
Если среди сонаследников имеются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные, то раздел наследства осуществляется с соблюдением особых правил, предусмотренных статьей 1167 ГКРФ, на анализе которой необходимо остановиться несколько подробнее.
При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 37 ГКРФ (распоряжение имуществом подопечного). Согласно ей опекун не может без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершить, а попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного, сделок, влекущих отказ от принадлежащего подопечному права, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых сделок, которые уменьшают имущество подопечного. В целях охраны законных интересов таких наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. Следовательно, получить согласие органа опеки и попечительства на заключение договора о разделе наследства от имени малолетнего и на дачу согласия на заключение такого договора несовершеннолетним, не являющимся малолетним, обязаны не только опекуны и попечители в собственном смысле слова, но также и усыновители и даже родители несовершеннолетних сонаследников. Чем же вызвано ужесточение режима заключения договора о разделе наследства? При всей кажущейся нелогичности оно вполне оправдано. Нужно вспомнить, что родители и усыновители зачастую сами, вместе со своими детьми, оказываются среди сонаследников, призванных к наследованию и принявших наследство. Так, в случае смерти отца к наследованию призывается пережившая супруга (мать), его родители и дети, в том числе общие с пережившей его супругой. Если последние несовершеннолетние, то их мать (пережившая супруга) окажется участником соглашения о разделе наследства в двух разных качествах: с одной стороны, она будет выступать в нем от своего имени, с другой – от имени своих несовершеннолетних детей. Создается почва для заключения родителями и усыновителями сделок со своими подопечными в отношении себя лично – отсюда и ужесточение условий их совершения.
Было бы целесообразным предоставить органам опеки и попечительства возможность назначать своих специальных представителей для заключения договора о разделе наследства от имени несовершеннолетних наследников, по крайней мере, на случай, когда среди сонаследников присутствуют опекуны или попечители таких наследников, а может быть, и на случай их сонаследования с родителями и усыновителями. Более того, кажется справедливым разрешить заключение договора о разделе наследства между вышеназванными лицами с соблюдением принципа соответствия стоимости выделяемого подопечному имущества размеру его доли в наследственной массе или допустить отступление от размера доли подопечного лишь в сторону ее увеличения.
Гражданским законодательством предусмотрены особенности раздела наследственного имущества при наличии зачатых, но не родившихся детей наследодателя (ст. 1166 ГКРФ).
Поскольку Гражданский кодексРФ допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, в нем содержатся правила, обеспечивающие защиту прав и законных интересов таких наследников. Согласно статье 1166 ГКРФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (будущего субъекта наслдственных правоотношений) раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. Поскольку на момент открытия наследства не известно, родится ли ребенок живым, до момента его рождения приостанавливается как выдача свидетельства о праве на наследство, так и раздел наследственного имущества. После рождения такого ребенка соглашение о разделе наследства заключается в общеустановленном порядке, но с учетом положений статьи 1167 ГКРФ предусматривающих, что в целях охраны интересов несовершеннолетних наследников соглашение о разделе наследства может быть составлено только после разрешения на это органа опеки и попечительства.
Содержание договора о разделе наследства образует совокупность его условий, согласуемых сонаследниками при его заключении. Содержание каждого конкретного договора может быть самым разнообразным и зависит в первую очередь от состава наследственной массы, а также от устремлений и интересов сонаследников – факторов, которые им будет необходимо или целесообразно согласовать. Необходимо учитывать, что любой договор содержит так называемые существенные условия, которые и определяют соглашение в качестве договора соответствующего типа. Не составляет исключения и договор о разделе наследства. Как видно из абзаца 2 п. 1 ст. 432 ГКРФ, существенным условием любого договора является его предмет. Предметом договора о разделе наследства выступает наследственная масса, или наследство (ст. 1112 ГКРФ, скорректированная с учетом норм ст. 256 и 1150 ГКРФ, а также норм Семейного кодекса о правовом режиме имущества супругов). Кстати, на практике довольно часто сонаследники приступают к разделу наследства, с одной стороны, предварительно не выделив пережившему супругу его долю в имуществе, нажитом совместно с умершим, с другой – не включая в состав наследства регистрируемое имущество (квартиру, дачу, машину, именные ценные бумаги и т. п.), оформленное на имя пережившего супруга. Отметим, что наследство открывается лишь на то имущество, которое принадлежало умершему супругу, в том числе зарегистрированное на имя пережившего супруга, но приобретенное в ходе совместной жизни на общие средства.
Здесь важно точно определить не просто состав наследственной массы как таковой, а той, что подлежит разделу. Очевидно, что его предметом не могут быть индивидуально–определенные вещи :
– завещанные конкретным наследникам;
– являющиеся предметами завещательного отказа или возложения;
– являющиеся объектами реализованных наследниками преимущественных прав (ст. 1168—1169, 1178—1179, 1182 ГКРФ).
В последнем случае стоимость полученных наследником вещей идет в счет его доли в наследственной массе; что касается первых двух случаев, то вопрос о том, учитывать ли стоимость приобретенных такими способами вещей при разделе, должен решаться в данном соглашении.
Затем, помимо определения общего состава наследственной массы, в договоре о разделе наследства необходимо предусмотреть состав (перечень) имущества, которое переходит в результате раздела каждому из сонаследников с указанием стоимостной оценки этого имущества. Оценка должна быть произведена для того, чтобы в случае надобности можно было определить денежную или иную компенсацию, которую один сонаследник будет обязан предоставить другому, т. е. взаиморасчеты. Законодатель называет эти сведения условиями раздела общей собственности (п. 3 ст. 252 ГКРФ – раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли), в том числе наследственной массы. Без указания на конкретные вещи и права, переходящие к каждому из наследников, фактический раздел не сможет состояться и соглашение о нем потеряет всякий смысл; без условия о денежной оценке вещей и прав, приходящихся на долю каждого из наследников, соглашение просто не может быть исполнено. Именно поэтому означенные условия следует рассматривать в качестве существенных.
Кроме того, существенным будет условие о способе раздела наследства, находящегося в общей долевой собственности. Это следует из пункта 3 ст. 252 ГКРФ, который подлежит применению при разделе наследства в соответствии с абзацем 2 ст. 1164 ГКРФ (общая собственность наследников). Раздел имущества производится в натуральном выражении, т. е. путем непосредственного распределения (перераспределения) между сонаследниками вещей и прав, составляющих наследственную массу, и может (при несоразмерности стоимости вещей, выделяемых тому или иному наследнику, и его доли в общем праве собственности на наследственное имущество) дополнен выплатой (получением) денежной компенсации. Возможен также раздел не самой наследственной массы, а денежной выручки, полученной от ее продажи.Договор о разделе наследства создает определенные права и обязанности для его участников. Каждый из сонаследников, как правило, является (или, по крайней мере, может быть) одновременно и должником и кредитором. На каждом лежит обязанность не препятствовать сонаследникам в осуществлении раздела. Она может дополняться также обязанностью по передаче какихлибо вещей, находящихся у одних наследников, другим – тем, которым таковые согласно договору о разделе наследственной массы причитаются. Последние имеют право требовать передачи такой вещи.
В зависимости от конкретной ситуации в договоре могут быть предусмотрены и иные права и обязанности сторон. Так, стороны могут возложить на одного или нескольких сонаследников обязанность по оплате расходов, связанных с заключением договора, и т. д.
Форма договора о разделе наследства определяется согласно указанию абзаца 2 п. 1 ст. 1165 ГКРФ, которым установлено, что к такому соглашению применяются нормы о форме сделок и договоров, т. е. статей 158—165, 434 и 438 ГКРФ. Из их содержания следует, что рассматриваемый договор может быть заключен как в устной, так и в письменной форме, в последнем случае – как в простой, так и в нотариальной. Соглашение о разделе наследства может быть совершено устно, если оно исполняется сразу же при его заключении (п. 2 ст. 159 ГКРФ «Устные сделки»). По сути, фактический раздел имущества, произведенный сонаследниками, и будет свидетельством заключения соглашения. В устной форме может быть заключен и договор о разделе такого наследства, общая стоимость которого не превышает 10 МРОТ. Во всех других случаях требуется письменная форма (ст. 161 ГКРФ), несоблюдение которой, однако, не влечет недействительности договора, но препятствует сторонам ссылаться на свидетельские показания в доказательство факта заключения договора и его условий (п. 1 ст. 162 ГКРФ). В то же время сохраняется право приводить письменные и другие доказательства, а также право на использование свидетельских показаний в опровержение факта заключения подобного соглашения.
Законодательство не связывает сонаследников с необходимостью составления единого документа, подписанного всеми сторонами. Если число сонаследников невелико и они проживают в разных местах, вполне допустимо заключение соглашения о разделе наследства посредством обмена письмами или иными документами (сообщениями) при помощи средств связи, позволяющих идентифицировать их отправителя (п. 2 ст. 434 «Форма договора» ГКРФ). Допускается также заключение договора о разделе с помощью конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГКРФ), например, в случае, если один сонаследник в ответ на предложение другого выдать ему те или иные вещи привозит, пересылает или иным образом передает их оференту. Лишь договор о разделе унаследованной недвижимости должен быть облечен в форму единого акта, подписанного сторонами, без соблюдения которой он не считается заключенным.
Закон не требует нотариальной формы соглашения о разделе наследства: таковая требуется, если сонаследники предварительно договорятся о том, чтобы придать соглашению о разделе нотариальную форму (подп. 2 п. 2 ст. 163 ГКРФ).
В Гражданском кодексе предусмотрены нормы, касающиеся прав наследника (при осуществлении раздела наследства) на преимущественное приобретение определенного имущства в счет своей доли.
Довольно часто встречаются ситуации, когда в состав наследства входит неделимая вещь (например, автомобиль) и несколько наследников желают приобрести ее в счет своей доли. Чтобы разрешить такую коллизию, законодатель в статье 1168 ГКРФ определил круг наследников, обладающих преимущественными правами на входящие в состав наследства неделимые вещи.
...
Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГКРФ). При ее разделе применяются правила статьи 252 ГКРФ с учетом особенностей, установленных статьей 1168 ГКРФ.
Однако в соответствии со статьей 1164 ГКРФ эти правила применяются при разделе наследственного имущества лишь в течение трех лет со дня его открытия.
Наследники, имеющие преимущественное право на приобретение в собственность неделимой вещи, подразделяются законом на два типа:
– наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства;
– наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью.
Установленные в законодательстве типы подобны институту очередности: при наличии наследника первого типа наследник второго типа не может реализовать свое преимущественное право. Наследник первого типа имеет преимущественное право получения (в счет своей наследственной доли) неделимой вещи перед наследником второго типа, а тот в свою очередь обладает преимущественным правом на неделимую вещь перед всеми другими наследниками, не входящими ни в один из типов.
Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, т. е. вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
Если в состав наследства входит жилое помещение (квартира), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками данного помещения, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей.
Однако при всей схожести правил о преимущественном праве на получение в порядке наследования неделимой вещи и получение неделимого жилого помещения они имеют некоторое различие. По смыслу пункта 2 ст. 1168 ГКРФ наследник должен длительное время (постоянно) пользоваться вещью до смерти наследодателя. Применительно к жилому помещению пункт 3 ст. 1168 ГКРФ не требует длительности проживания. Важно, чтобы наследуемое жилое помещение было единственным местом проживания на день открытия наследства. Значит, наследник может поселиться к наследодателю, например, за один–два месяца до его смерти, и при условии, что он не имеет другого места жительства, получит преимущественное право на получение данного жилья.
В проекте части третьей Гражданского кодекса предусматривались более жесткие критерии приобретения преимущественного права на жилое помещение для проживающих в нем наследников: данный объект наследования должен быть единственным местом постоянного проживания в течение года до открытия наследства. При такой формулировке не пользовался бы преимущественным правом на получение жилья наследник, например, в следующей ситуации....
Н., продав дом в сельской местности, приехала в город в поисках работы и остановилась временно у своей тети в однокомнатной квартире. Через полгода тетя умирает, имея в качестве наследников брата и племянницу Н. (дочь ранее умершей сестры наследодателя). По норме законопроекта Н. не пользовалась бы преимущественным правом на получение квартиры, так как проживала в ней временно и менее года. По ныне действующей норме она приобрела такое право.
Учет фактора проживания при решении вопроса о передаче наследнику жилого помещения вполне понятен и социально оправдан. Жилое помещение – это не обычная вещь, а жизненно необходимая, поэтому она должна доставаться тому из наследников, который ранее проживал в нем и не имеет другого жилья. При этом напомним, что при выборе из нескольких наследников закон в первую очередь учитывает интересы сособственника данного жилого помещения, независимо от того, пользовался ли он им до открытия наследства. Такой нормы в законопроекте не было.
Натуральный раздел наследства может привести (в том числе при осуществлении наследниками своих преимущественных прав) к получению отдельными наследниками в счет причитающихся им (по соглашению, завещанию или закону) наследственных долей имущества, стоимость которого превышает стоимость наследственной доли или, напротив, «не выбирает» ее полностью. В целях соразмерного раздела наследства статьей 1170 ГКРФ установлены правила, которые предусматривают соответствующие компенсации. Она применяется, когда несоразмерность стоимости фактически полученного наследником имущества и стоимости причитающейся ему доли является результатом осуществления им преимущественного права на приобретение в собственность определенных вещей. Но несоразмерность может образоваться и иначе. Так, неделимая вещь остается таковой независимо от того, приобретается она наследником в ходе осуществления преимущественного права или нет. Соответственно, стоимость этой вещи вполне может быть несоразмерной доле приобретшего ее наследника.
Если полученное наследником жилое помещение окажется по стоимости превышающим его долю, он должен компенсировать эту разницу остальным наследникам путем передачи другого имущества, выплаты денежной суммы и т. п. (п. 1 ст. 1170 ГКРФ). Сроки предоставления компенсации определяются соглашением между всеми наследниками.
Компенсация может носить как натуральный характер и производиться за счет иного имущества, входящего в наследственную массу, либо из собственного имущества наследника, обязанного к ее выдаче, так и денежный характер. Наследник, которому в соответствии с соглашением о разделе наследства причитается имущество несоразмерно большей, чем полагается, стоимости, сначала должен предоставить иным наследникам компенсацию, а лишь затем вправе требовать передачи ему соответствующих вещей, если только соглашением не предусмотрен иной порядок компенсации. При возникновении спора порядок и способы компенсации определяются судом.
Наследники, получившие имущество в общую долевую собственность, вправе разделить его. Изложенные нормы о преимущественном праве на получение жилого помещения при разделе имущества применяются в течение трех лет со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1164 ГКРФ). Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимость, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
Статья 1169 ГКРФ регулирует осуществление наследниками преимущественных прав в отношении предметов обычной домашней обстановки и обихода. Если описанный случай предоставления преимущественного права представляет собой законодательную новеллу, то данный институт является для российского права классическим.
В настоящее время преимущественным правом на приобретение предметов домашней обстановки и обихода в счет своей доли обладает наследник, проживавший с наследодателем на момент открытия наследства. При этом не имеет значения ни время его совместного проживания с наследодателем, ни факт пользования им этими предметами
Если в состав наследства входит предприятие (имущественный комплекс, используемый для ведения предпринимательской деятельности), то для сохранности предприятия после смерти его собственника как действующей экономической единицы [59] статья 1178 ГКРФ предоставляет преимущественное право получения предприятия в счет своей наследственной доли наследникам, имеющим статус индивидуальных предпринимателей, и наследникам, являющимся коммерческими организациями. Статус наследника определяется на день открытия наследства. Следовательно, наследник, зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя после открытия наследства, преимущественным правом на получение предприятия не обладает.
Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кемлибо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. При недостижении соглашения между наследниками спор о разделе и форме компенсации решается судом. При этом наследникам разъясняется, что суд не в праве присудить наследнику денежную компенсацию вопреки его желанию, если имеется возможность реально выделить ему долю в натуре. Выплата компенсации без согласия наследника допустима лишь при условии, что его доля незначительна, не может быть реально выделена и не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
В отношении раздела наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, статьей 1165 ГКРФ установлены особые правила. Такой раздел, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
Учитывая, что статья 1162 ГКРФ «Свидетельство о праве на наследство» предусматривает в ряде случаев возможность выдачи нескольких свидетельств о праве на наследство, право на заключение соглашения о разделе наследственного имущества возникает при выдаче первого такого свидетельства.
Раздел наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, возможен как до государственной регистрации прав, так и после нее. Напомним, государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании этого соглашения и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда такая регистрация была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, – на основании соглашения о разделе наследства.
При этом несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся им долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
В отношении раздела имущества, в составе которого нет недвижимости, законодатель не обязал наследников получать до заключения соглашения о разделе наследства свидетельства о праве на наследство. Таким образом, нотариус может удостоверить соглашение о разделе наследства после того, как будет полностью определен круг наследников – участников долевой собственности на такое имущество, т. е. по истечении установленного законом срока для принятия наследства. В этом случае до выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус по просьбе наследников удостоверяет соглашение о разделе наследственного имущества, в котором должно быть указано, что участниками общей долевой собственности являются наследники, но по их соглашении каждому из них переходит по праву собственности конкретный объект из наследственного имущества (с компенсацией или без). В то же время они вправе сначала получить свидетельство на наследство, а затем оформить соглашение о разделе.
Соглашение о разделе наследства, заключенное с нарушением требований статьи 1166 ГКРФ, является ничтожной сделкой. Имущество, переданное наследнику на основании такого соглашения, подлежит возврату. Если в состав наследства входило недвижимое имущество, акт государственной регистрации прав на него, совершенный на основании недействительного соглашения о разделе наследства, также является недействительным.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997г. № 122–ФЗ «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» такой акт может быть признан недействительным только в судебном порядке.
§ 3 Особенности раздела отдельных видов имущества
К числу отдельных видов имущества законодатель относит наследование и раздел прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах и в производственных кооперативах или в потребительском кооперативе, наследование предприятий, имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, вещей, ограниченно дееспособных, земельных участков, невыплаченных сумм, предназначенных гражданину в качестве средств к существованию, имущества, предоставленного наследодателем государством или муниципальным образованием на льготных условиях, наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
При разделе прав, связанных с участием в потребительском кооперативе и если право наследодателя перешло к нескольким наследникам, то вопрос о принятии в члены кооператива будет решен согласно законодательству о потребительском кооперативе, учредительным документам кооператива. При этом учитываются вопросы:
– кто из наследников станет членом потребительского кооператива;
– порядок выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре;
– способы выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре;
– сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре.
Раздел наследственного имущества, в которое входит предприятие. Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия с соблюдением правил статьи 1170 ГКРФ. В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением между ними. По соглашению наследники могут перераспределить свои доли в предприятии. Если предприятие переходит в общую собственность всех наследников, они могут после этого: а) передать предприятие в доверительное управление постороннему лицу либо одному из участников общей собственности, но при условии постоянной выплаты прибыли соразмерно их долям; б) создать коммерческую организацию и в качестве вклада внести в него предприятие; в) продать предприятие, а вырученные деньги поделить в соответствии с причитающимися им долями.
Полную ответственность за долги предприятия должны нести только те наследники, которые его приобретают по наследству. Правило об ответственности наследника собственным имуществом сверх своей наследственной доли за долги предприятия признано защитить права и интересы кредиторов и участников общей совместной собственности на предприятие. Однако полная ответственность допустима лишь при условии, если наследнику будут известны все обстоятельства, ее повлекшие. Но может оказаться так, что никто из наследников не владеет никаким иным предприятием и не имеет преимущественного права. В таком случае предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность аследников в соответствии с причитающимися им наследственным долями (ст. 1178 ГКРФ), если они сами не предусмотрят иной порядок наследования.
Раздел имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства открывается наследство, и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил статей 253—255 и 257—259 ГКРФ о режиме собственности такого хозяйства. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства не является его членом, он имеет право на получение компенсации, соразмерной им доле в имуществе, находящемся в общей собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается. Если после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается (п. 1 ст. 258 ГКРФ), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжить ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам статей 252 и 254 ГКРФ (раздел имущества, находящегося в долевой и в совместной собственности, и выдел из него доли). В соответствии с пунктом 2 ст. 1179 ГКРФ наследник, если он не вступает в члены крестьянского (фермерского) хозяйства, имеет право на получение компенсации соразмерно наследуемой им доле в имуществе, находящемся в совместной собственности членов хозяйства. Наследник может получить разную компенсацию, все будет зависеть от того, какое было достигнуто соглашение между наследником и членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Если между ними нет соглашения, он получает равную долю, т. е. такую, которую имеют другие члены хозяйства. Если взаимного соглашения не достигнуто, то этот вопрос будет решать суд.
Раздел земельных участков. Раздел земельного участка, принадлежавшего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства – нормативными актами органов местного самоуправления. При разделе права собственности на земельные участки должно сохраняться их целевое назначение. Перевод их из одной категории в другую осуществляется только строго в соответствии со статьей 8 Земельного Кодекса Российской Федерации. При невозможности раздела земельного участка он переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли.
Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 ГКРФ. Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности. В практике судебных органов встречаются сложные дела, связанные с разделом земельных участков.
Раздел не выплаченных сумм, предоставляемых гражданину в качестве средств к существованию. В соответствии с пунктом 1 ст. 1183 ГКРФ все денежные суммы, которые при жизни не успел получить наследодатель, принадлежат проживавшим совместно с ним членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. Средства наследодателя разделяются на две основные категории:
1) принадлежащие совместно проживавшим с ним членам семьи;
2) принадлежащие его нетрудоспособным иждивенцам вне зависимости от того, проживали они вместе или нет. Этим лицам предоставлено право на получение не выплаченных наследодателю сумм, но при этом есть два основных условия:
а) требования должны быть предъявлены обязанными лицами, т. е. никто иной не может предъявить эти требования, кроме определенной категории лиц;
б) требования нужно предъявить в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.
Неисполнение требований, если оно предъявлено с учетом всех условий, может быть обжаловано в суде.
Предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях средства транспорта и другое имущество наследодателю при его жизни будет унаследовано и разделено на общих основаниях.
Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Их передача после смерти наследодателя другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Они передаются для хранения на память одному из наследников (супруг, отец, мать, дети). Круг указанных наследников не подлежит расширению.
Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и полежат разделу на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом.