Наследственное право России: учебник Гущин Василий
Для отмены или изменения завещания не требуется чьеголибо согласия, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе посредством совершения нового завещания отменить прежнее в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Достаточно любопытна точка зрения Федеральной нотариальной палаты, которая в пункте 26 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав указала, что завещание, составленное позднее, но не содержащее прямых указаний об отмене ранее составленного завещания, отменяет прежде составленное завещание. Хотя более логичным, на наш взгляд, выглядит позиция, в соответствии с которой последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет его полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание (п. 5 ст. 1130 ГКРФ). Завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке (п. 6 ст. 1130 ГКРФ).
Нотариус проверяет также завещание на предмет его действия путем истребования соответствующих доказательств, поскольку завещателем оно могло быть отменено, изменено и дополнено. В случае получения нотариально удостоверенного распоряжения об отмене завещания, а равно получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее, нотариус делает об этом отметку на экземпляре прежнего завещания либо соответственно на протоколе вскрытия закрытого завещания, приобщенного к наследственному делу, а также в реестровой книге учета завещаний. При отсутствии сведений об отмене либо изменении, дополнении завещания об этом делается также соответствующая отметка.
Если завещатель во вновь составленном завещании укажет, что предыдущее завещание им отменяется, а в новом распорядится не всем имуществом, а только его частью, то тогда предыдущее завещание не восстанавливается, а часть имущества, оказавшаяся не завещанной, наследуется наследниками по закону. Завещание, отменное полностью или частично последующим завещанием, также не восстанавливается. Однако в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Недействительным же завещание может быть признано только судом (ст. 1131 ГКРФ).
Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об этом должно быть совершено в форме, установленной для свершения завещания. Оно составляется в двух экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса, а второй выдается гражданину, оформлявшему отмену завещания. Если же завещание, отмененное распоряжением, было удостоверено другим нотариусом, гражданин, отменивший завещание, должен направить распоряжение нотариусу, егоудостоверившему. Эти действия по просьбе гражданина может выполнить сам нотариус, удостоверивший отмену завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 ст. 1130 ГКРФ.
Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено в простой письменной форме только такое же ранее совершенное завещание. Завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
Исходя из статьи 1133 ГКРФ, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (ст. 1134 ГКРФ).
...
Исполнить завещание значит совершить определенные действия, предусмотренные завещателем.
Он может поручить исполнение завещания указанному им гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли он наследником.
Как правило, возложение обязанностей по исполнению завещания на исполнителя производится с целью избежать споры между наследниками при разделе наследственного имущества; при наличии малолетних или недееспособных, больных наследников, которым трудно самостоятельно исполнить завещание; в случаях, когда завещание составлено под отлагательным условием либо с завещательным отказом или завещательным возложением; а также когда наследственное имущество требует управления или охраны.
Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается им путем собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания. После открытия наследства суд может по просьбе исполнителя завещания (равно как и по просьбе наследников) освободить от обязанностей при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению этим гражданином таких обязанностей.
Просьба об освобождении от обязанностей исполнителя должна быть обоснована причинами, в связи с которыми душеприказчик не может выполнить возложенные на него завещателем обязанности (например, болезнь исполнителя завещания, переезд на другое место жительства и т. п.). Просто же отказаться от исполнения завещания нельзя, так как исполнитель завещания связан с волей завещателя, и последний, совершая завещание, уверен, что именно он выполнит его волю, тем более что согласие исполнителя завещания при этом было получено. Если душеприказчик по объективным причинам не может выполнить свои обязанности, наследники по завещанию или по закону обязаны выполнить завещательное распоряжение самостоятельно.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании (см. форму № 26 приложения к приказу Минюста России № 99). Полномочия могут быть выражены четко и однозначно, а могут предполагаться. В последнем случае следует исходить из воли наследодателя, выраженной в завещании, при буквальном его толковании. Нотариус выдает свидетельство исполнителю завещания (см. форму № 71 приложения к приказу Минюста России № 99), в котором должны быть указаны данные о завещании, его удостоверении и исполнителе, изложены полномочия исполнителя завещания. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры , в том числе:
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников.
В связи с принятием мер по охране наследственного имущества исполнитель завещания обязан, во–первых, оповестить всех наследников по завещанию и лиц, имеющих обязательную долю в наследстве, о том, что наследство открылось; во–вторых, составить опись всего наследственного имущества, включая денежные вклады; в–третьих, определить доли каждого наследника; в–четвертых, предусмотреть выделение из наследственного имущества обязательной доли наследникам.
Меры по охране наследственного имущества могут быть:
– правовые;
– технические;
– организационные.
К правовым мерам относится, например, предъявление требования о возврате имущества, в том числе от наследников, если к ним это имущество по завещанию не переходит; обращение к нотариусу с просьбой обеспечить сохранность имущества, если оно находится в другом городе и т. д.
Технические меры предполагают, например, установку металлической двери, дверного замка, сигнализации и т. п.
Организационные меры включают составление описи наследственного имущества и др. Исполнитель завещания лично управляет наследством или заключает договор доверительного управления имуществом с другим лицом (наследником или другим гражданином). Исполнитель завещания, как и лицо, осуществляющее функции по договору доверительного управления, должен действовать в интересах наследников;
3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какойлибо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей (пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию) принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183 ГКРФ);
4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях. Он имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГКРФ). Вознаграждение душеприказчик может получить только после вступления наследников в наследство. В случае неудовлетворительного исполнения или неисполнения завещания душеприказчик по требованию заинтересованных лиц несет ответственность по нормам главы 25 «Ответственность за нарушение обязательств» ГКРФ.§ 5 Недействительность завещания
...
При нарушении положений Гражданского кодекса Российской Федерации, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание) (ст. 1131 ГКРФ).
На завещание как одностороннюю сделку распространяются общие нормы гражданского законодательства об основаниях и последствиях недействительности сделки [37] . Как было сказано, завещания делятся на ничтожные и оспоримые. Чаще встречаются оспоримые завещания, которые должны быть признаны таковыми судом. Ничтожое завещание, является недействительным независимо от признания его таковым судом.
Недействительными признаются завещания в следующих случаях:
1) несоблюдение правил о письменной форме завещания (ч. 2 п. 1 ст. 1124 ГКРФ) – ничтожность сделки;
2) отсутствие свидетеля при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу вопреки требованиям Гражданского кодекса (п. 3 ст. 1124) – ничтожность сделки;
3) несоответствие свидетеля, присутствие которого обязательно при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, требованиям Гражданского кодекса (п. 2, 3 ст. 1124) – оспоримость сделки;
4) несоблюдение правил о собственноручном написании и подписании завещателем закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГКРФ) – ничтожность сделки;
5) совершено недееспособным лицом, т. е. лицом, не достигшим совершеннолетия или ограниченным судом в дееспособности;
6) волеизъявление лица не соответствует его действительной воле, т. е. совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
7) совершено под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств.
Иные основания охарактеризованы выражением «при нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания» (п. 1 ст. 1131 ГКРФ) и по общему правилу сводятся к основаниям недействительности сделок (гл. 9 ГКРФ). Это может быть завещание, совершенное с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, мнимым и притворным, совершенным гражданином, признанным недееспособным, под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы и т. д. (ст. 167—179 ГКРФ). Последствием недействительности завещания может быть возврат всего того, что получено по такому завещанию, тем, кому оно причитается.
Наибольшее количество исков о признании завещания недействительным связано со ссылкой на статью 177 ГКРФ, которая содержит следующее правило: «Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недействительной по иску этого гражданина…» Суд в таких случаях при выяснении вопросов действительности завещания должен также установить причину, по которой гражданин в момент совершения завещания не понимал значения своих действий или хотя и понимал, но не мог руководить ими.
Для установления психического состояния лица, оставившего спорное завещание, суд обычно назначает судебно–психиатрическую экспертизу. Выводы экспертизы, конечно, имеют большое значение для правильного разрешения спора, но в соответствии с Гражданско–процессуальным кодексом Российской Федерации заключение экспертизы для суда необязательно и оценивается им, как и всякое иное доказательство, на основании всех обстоятельств дела в их совокупности. Однако несогласие суда с выводами экспертизы должно быть мотивированным. Тем более нельзя признать завещание недействительным по основаниям статьи 177 ГКРФ, если заключение посмертной судебно–психиатрической экспертизы носит предположительный характер и другими доказательствами по делу не подтверждается.
Для правильного разрешения возникших по основаниям статьи 177 ГКРФ споров о недействительности завещания представляется целесообразным изучить данные о личности завещателя, его переписку последних лет, взаимоотношения с наследниками. Если содержание оспариваемого завещания противоречит имевшим место в действительности взаимоотношениям наследодателя и его родных, правильно было бы, чтобы суды назначали комплексную судебную психолого–психиатрическую экспертизу, привлекая к работе экспертной комиссии психологов.
Согласно статье 177 ГКРФ сделка может быть оспорена самим гражданином, совершившим ее в момент, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими. Естественно, что к случаю завещания данное правило неприменимо: вопрос о недействительности завещания возникает только после смерти завещателя. Однако наследники являются правопреемниками завещателя и, следовательно, как бы наследуют право на иск. Но это правило выработано судебной практикой при отсутствии прямого указания закона. Поэтому текст статьи следует привести в соответствие со сложившейся судебной практикой, дополнив ее указанием на право заинтересованных лиц после смерти гражданина, не признанного недееспособным, но составившего завещание в состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, предъявлять иск о признании такого завещания недействительным.
Иногда встречаются в судах иски о признании завещания недействительным и по основаниям статьи 178 ГКРФ (недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения) и статьи 179 ГКРФ (недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств).
Иски о признании завещания недействительным могут предъявляться в течение трех лет со дня открытия наследства наследниками, а если они недееспособны, то их законными представителями. В соответствующих случаях иски могут быть представлены заинтересованной организацией (например, органом опеки и попечительства) либо прокурором.
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права и законные интересы которого нарушены завещанием. Не допускается оспаривание завещания до открытия наследства. Круг лиц, права и законные интересы которых нарушены завещанием, определяется с учетом характера завещания, основания призвания возможных наследников к наследованию, наличия особых завещательных распоряжений.
Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления заявления (ст. 1132 ГКРФ). Правом на толкование завещания наделены: нотариус, исполнитель завещания, суд, которые принимают во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. При истолковании завещания данные лица сталкиваются с трудностями, так как завещателя уже нет в живых и необходимо точно и верно установить его волю. Поэтому толкование может быть самое разное: грамматическое, логическое, историческое, расширительное, ограничительное и др.
Недействительным может быть завещание в целом и отдельные его распоряжения. Но недействительность отдельных распоряжений не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Данное положение конкретизирует общее правило недействительности части сделки (ст. 180 ГКРФ). Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.Глава 4 Наследование по закону
§ 1 Общие положения о наследовании по закону. Очереди наследования
Во введенной в действие части третьей Гражданского кодекса с 1 марта 2002 года предусматривается новый порядок призвания к наследству при наследовании по закону. При сохранении очередности призвания к наследству, когда наследники каждой последующей очереди наследуют только при отсутствии наследников предшествующей очереди, увеличилось число очередей наследников и был введен в действие новый правовой институт – степень родства, которая раньше не использовалась при нормативном регулировании вопросов призвания к наследованию по закону.
Наследование по закону – одно из двухпредусмотренных законодательством оснований наследования и выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию.
Вполне возможно, что наследник часть имущества умершего наследует по завещанию, а другую часть – по закону, но и в такой ситуации каждая из этих частей переходит к наследнику по одному из двух взаимоисключающих оснований.
Наследование по закону в реальной жизни встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию, что объяснимо. Во–первых, многих граждан устраивает порядок распределения имущества после смерти, установленный соответствующими нормами наследственного права: ведь закон устанавливает наследование в порядке очередности наиболее близкими родственниками наследодателя. Во–вторых, смерть зачастую неожиданна и не все успевают заблаговременно составить завещание.
Иногда оба основания наследования в механизме призвания наследника к наследованию всетаки сочетаются, например: при отказе от него наследника по закону в пользу наследника по завещанию (п. 1 ст. 1158 ГКРФ); при переходе права на принятие наследства от наследника по закону, не успевшего изза смерти принять наследство в установленный срок, к его наследникам по завещанию (в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1156 ГКРФ).
Наследование осуществляется по закону, если :
1) завещание отсутствует (не составлялось вовсе или отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене);
2) завещание касается только части наследственного имущества, вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону;
3) завещание является недействительным;
4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;
5) завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял, либо не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГКРФ), или все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не подназначен;
6) содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением).
Все это позволяет определить наследование по закону как наследование без завещания или по основаниям, предусмотренным законом, не в соответствии с завещанием. В перечисленных случаях (кроме, пожалуй, случая реализации права на обязательную долю в наследстве) наследование по закону всего или части наследственного имущества восполняет не выраженную в завещании либо выраженную в нем, но неосуществимую по определенным обстоятельствам волю наследодателя. В этом смысле наследование по закону называют диспозитивным [38] .
Оно характеризуется тем, что не наследодателем, а законом установлен исчерпывающий круг наследников. При этом законодатель основывается на семейно–родственном начале, учитывая необходимость обеспечения интересов членов семьи умершего [39] , его родственников определенной степени родства и нетрудоспособных иждивенцев. По мнению Г. Ф. Шершеневича, законодатель исходит из предположения о наиболее вероятных лицах, которых сам наследодатель призвал бы к наследованию, если бы он выразил свою волю [40] . При расширении по сравнению с ранее действовавшим законодательством круга наследников по закону за счет включения в их число родственников достаточно отдаленных степеней родства и даже некоторых свойственников законодатель преследует цель предотвратить превращение наследственного имущества в выморочное.
Включение гражданина в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов:
– родства с наследодателем предусмотренной законом степени;
– усыновления наследодателя;
– усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя;
– нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.
Наследование по закону характеризуется тем, что помимо круга наследников законом установлен порядок их призвания к наследованию. Наследники по закону разбиты на группы–очереди и призываются к наследованию не все сразу, а последовательно, в порядке очередности. Очередность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном статьей 1146 ГКРФ. Приобретение наследства хотя бы одним наследником из состава предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей.
Считается, что наследников предшествующих очередей нет (и значит, к наследованию призываются наследники последующей очереди) при следующих обстоятельствах:
1) наследники предшествующих очередей отсутствуют: они никогда (на день открытия наследства) физически не существовали, либо умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем, нет наследников по праву представления, либо родственники наследодателя, входящие в состав предшествующих очередей, хотя и родились живыми после открытия наследства, однако были зачаты после смерти наследодателя и потому не призываются к наследованию (п. 1 ст. 1116 ГКРФ);
2) никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования (п. 1 и 2 ст. 1117 ГКРФ) либо лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГКРФ);
3) никто из наследников предшествующих очередей наследство не принял или все они отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются.
Так, наследники третьей очереди по закону (ст. 1144 ГКРФ) призываются к наследованию, если нет наследников ни первой, ни второй очереди, например, наследники первой очереди отсутствуют, один из наследников второй очереди не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГКРФ), а другие наследники в предусмотренный законом срок наследства не приняли.
В части третьей Гражданского кодекса установлено восемь очередей наследников по закону (ст. 1142—1145, 1148). Их количество существенно выросло по сравнению с ранее действовавшим законодательством: статья 532 ГК 1964г. в первоначальной редакции предусматривала всего лишь две очереди наследников по закону, а в редакции Федерального закона от 14 мая 2001г. № 51–ФЗ — четыре очереди .
Устанавливая круг наследников по закону и очередность их призвания к наследованию, закон определяет также правила перехода наследственного имущества к нескольким наследникам, наследующим одновременно (совместно), тогда как при наследовании по завещанию порядок перехода наследства к нескольким наследникам определяется завещателем по его усмотрению.
К наследникам одной очереди по закону , за исключением наследников, наследующих по праву представления (о них будет сказано ниже), наследство переходит в равных долях , т. е. поступает в их общую долевую собственность. Причитающаяся наследнику доля в имуществе, наследуемом по закону, называется законной. Предположим, что к наследству призваны и приняли его три наследника по закону одной очереди. Законная доля каждого из наследников составит одну третью (1/3) часть наследственного имущества.
Соотношение изначально равных долей сонаследников может измениться в результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих (ст. 1158 ГКРФ). Так, если один из трех призванных к наследованию наследников откажется от своей доли в наследстве в пользу сонаследника, то доля последнего увеличится и составит две третьих части наследства (1/3 + 1/3 = 2/3), а доля второго из двух оставшихся наследнико останется неизмененной – ему будет причитаться одна третья (1/3) часть наследства.
Изложенные правила о призвании наследников к наследованию по закону в порядке очередности и об общей (равнодолевой) собственности на наследство принявших его наследников теперь распространяются на все виды имущества, наследуемого по закону. В ранее же действовавшем Гражданском кодексе 1964г. делалось изъятие в отношении предметов обычной домашней обстановки и обихода. Эти предметы, если они не были охвачены завещанием, переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем не менее года до его смерти, независимо от их доли и очередности призвания к наследству (ст. 533). Теперь установлен лишь особый порядок раздела предметов обычной домашней обстановки и обихода между наследниками как по закону, так и в случае наследования по завещанию, если в нем не указано, какие конкретные предметы переходят к каждому из наследников (ст. 1169 ГКРФ).
В состав наследников по закону входят наследники восьми очередей. В первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву представления его внуки и их потомки (ст. 1142 ГКРФ). Изменение этой очереди по сравнению с Гражданским кодексом 1964г. состоит, по существу, только в том, что перечень наследников, наследующих по праву представления, теперь не замыкается правнуками наследодателя: наследовать по праву представления могут и более дальние его потомки – праправнуки и даже их потомки.
Во вторую очередь (ст. 1143 ГКРФ) входят полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, а также наследующие по праву представления дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя).
Третья очередь – это полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также наследующие по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя (ст. 1144 ГКРФ).
Наследниками по закону четвертой очереди являются родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя.
Состав наследников второй, третьей и четвертой очередей по закону совпадает с тем, что был предусмотрен статьей 532 ГК 1964г. в редакции Федерального закона от 14 мая 2001г. № 51–ФЗ. Последующие очереди Гражданским кодексом 1964г. вообще не предусматривались.
В соответствии с частью третьей ГКРФ (ст. 1145) в качестве наследников ? пятой очереди наследуют родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
Шестую очередь составляют родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
В седьмую очередь входят не родственники, а свойственники – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
К числу наследников восьмой очереди относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Они наследуют совместно с наследниками по закону призываемой к наследованию очереди, а при отсутствии других наследников по закону – нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников первой – седьмой очередей (ст. 1148 ГКРФ).
В каждую из очередей, кроме двух последних (седьмой и восьмой), входят родственники наследодателя, в связи с чем возникает вопрос: что такое родство и как характеризуется его близость [41] ?
Являясь самыми близкими по крови родственниками первой степени родства, дети и родители входят в первую очередь наследников по закону. Наследование по закону детей после родителей и родителей после детей основывается на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Происхождение ребенка от родителей (родителя) удостоверяется внесением органом загса сведений о родителях (родителе) в запись акта о рождении ребенка по основаниям, предусмотренным законом. Порядок внесения таких сведений регламентируется Семейным кодексом Российской Федерации (гл. 10) и Федеральным законом от 15 ноября 1997г. № 143–ФЗ «Об актах гражданского состояния» (гл. II и VI).
В соответствии с записью акта о рождении орган загса выдает свидетельство о рождении ребенка. Содержащиеся в свидетельстве сведения о родителях (родителе) ребенка, внесенные на основании записи акта о рождении, являются доказательством происхождения ребенка от указанных в свидетельстве родителей (родителя). Исключение составляют случаи, когда сведения об отце ребенка в книге записей рождений внесены по заявлению матери, не состоящей в браке (п. 3 ст. 51 СКРФ), а также когда сведения об отце или матери ребенка в книге записей рождений записываются по указанию усыновителя, не состоящего в браке (п. 3 ст. 134 СКРФ). Такие сведения – предусмотренная законом фикция, которая доказательством происхождения ребенка от указанного в записи лица не является.
В случае исключения (аннулирования) на основании решения суда сведений об отце (матери) из записи акта о рождении ребенка наследование ребенком и лицом, ранее записанным его отцом (матерью), в качестве наследников первой очереди по закону невозможно. Отметим, что круг лиц, управомоченных на предъявление иска об исключении указанных сведений из актовой записи, законом ограничен. Запись об отце (матери) может быть оспорена по требованию лица, записанного или фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного недееспособным. Иным лицам, заинтересованным лишь в призвании к наследованию после смерти ребенка либо его родителя или в увеличении своей наследственной доли, право предъявлять такое требование не предоставлено (п. 1 ст. 52 СКРФ).
В предусмотренных законом случаях родители (родитель) могут быть лишены родительских прав. Лишение родительских прав влечет для ребенка и родителя (родителей) разные правовые последствия, касающиеся, в частности, их наследственных прав. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителей (родителя) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СКРФ). Родитель же, лишенный родительских прав и не восстановленный в них ко дню открытия наследства, является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК PФ).
Расторжение брака между родителями, а также признание его недействительным не влияют на взаимные наследственные права детей и родителей: они наследуют по закону друг после друга в качестве наследников первой очереди.
Права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию после смерти супруга в качестве его наследника первой очереди по закону, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака в органах загса (ст. 1, 10 СКРФ). На основании записи акта о заключении брака выдается свидетельство о его заключении, которое служит доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом.
Права супругов порождает также брак, совершенный гражданами Российской Федерации по религиозным обрядам в период Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, входивших в состав СССР, до восстановления на этих территориях органов загса (п. 7 ст. 169 СКРФ). Правило о признании только брака, заключенного в органах загса, не должно относиться к бракам, совершенным по религиозным обрядам и в другие периоды до образования или восстановления оранов загса.
Фактические брачные отношения (не зарегистрированные в органе загса) влекут возникновение прав и обязанностей супругов, включая наследственные права, лишь при следующих условиях:
1) эти отношения возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944г. и существовали до смерти (или пропажи без вести на фронте) одного из лиц, состоявших в таких отношениях;
2) в период нахождения в фактических брачных отношениях никто из указанных лиц не состоял в браке, зарегистрированном в органе загса.
При соблюдении этих условий факт нахождения в фактических брачных отношениях имеет юридическое значение и может быть подтвержден в судебном порядке [42] .
Расторжение брака, произведенное в установленном Семейным кодексом порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону. Фактическое прекращение на день открытия наследства семейных отношений между супругами (без расторжения брака в порядке, установленном Семейным кодексом) не отражается на наследственных правах супругов: переживший супруг призывается к наследованию после смерти своего супруга как его наследник первой очереди по закону.
В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, устраняется из числа наследников первой очереди по закону. Это касается и «добросовестного супруга» – супруга, права которого были нарушены заключением брака, признанного недействительным (ст. 30 СКРФ). На основании вступившего в законную силу решения суда о признании брака недействительным в запись акта о заключении брака вносятся сведения о его недействительности (п. 2 ст. 29 Закона об актах гражданского состояния).
Брак признается недействительным со дня его заключения (п. 4 ст. 27 СКРФ). Поэтому лицо, состоявшее с наследодателем в недействительном браке, не входит в число наследников первой очереди по закону и в том случае, когда решение суда о признании брака недействительным вступило в законную силу после открытия наследства.
Вместе с тем круг лиц, управомоченных предъявлять в суд требование о признании брака недействительным, ограничен в зависимости от основания требования (п. 1 ст. 28 СКРФ). Если иск обосновывается наличием перечисленных в статье 14 СКРФ объективных препятствий к заключению брака (другой нерасторгнутый брак, недееспособность одного из супругов, близкое родство или отношения усыновления между ними), то лицо, заинтересованное в увеличении своей наследственной доли или в призвании к наследованию, вправе предъявить иск о признании брака недействительным после смерти одного из супругов. При отсутствии же добровольного согласия одного из супругов на заключение брака (в результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент государственной регистрации заключения брака понимать значение своих действий или руководить ими), а равно в случае фиктивности брака возможность посмертного предъявления иска о признании брака недействительным имеется только у пережившего супруга и у прокурора (для обращения последнего в суд необходимо соблюдение условий, предусмотренных в части 1 ст. 45 ГПКРФ).
Если супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака вследствие смерти (объявления умершим) супруга, то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди.
Зная, каким образом подтверждается происхождение детей от родителей, можно установить родственную связь между наследодателем и любыми его родственниками как по прямой, так и по боковой линии, призываемыми к наследованию по закону.
Так, в число наследников второй очереди входят дедушка и бабушка наследодателя и со стороны отца, и со стороны матери. Они призываются к наследованию по закону, если нет наследников первой очереди, в том числе в случае, когда их сын или дочь (родитель наследодателя) является недостойным наследником. Для установления родственной связи между дедушкой (бабушкой) и внуком–наследодателем следует подтвердить два факта: происхождение от дедушки (бабушки) родителя наследодателя и происхождение от этого родителя наследодателя.
В состав третьей очереди наследников по закону включены дяди и тети наследодателя. Их родство с наследодателем (племянником) определяется тем, что наследник приходится родным братом (сестрой) родителю наследодателя. Следовательно, оно устанавливается происхождением дяди (тети) и родителя наследодателя от одного или обоих общих родителей, а также происхождением наследодателя от родного брата (сестры) наследника.
Таким же образом, последовательно с помощью доказательств происхождения детей от родителей подтверждается родственная связь наследодателя и наследника любой призываемой к наследованию очереди по шестую включительно.
Кроме того, стоит упомянуть о наследовании усыновленными и усыновителями.
...
Усыновление — это одна из форм устройства несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.
Оно не ограничено сроком и сохраняет силу по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия. Порядок, правовые последствия усыновления и его отмены установлены семейным законодательством (гл. 19 СКРФ). Правовые последствия усыновления наступают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка (п. 3 ст. 125 СКРФ), независимо от записи усыновителей в записи акта о рождении ребенка в качестве его родителей и даты государственной регистрации усыновления ребенка в органах загса. Судебный порядок установления усыновления применяется в Российской Федерации с 27 сентября 1996 года.
...
По ранее действовавшему законодательству (ст. 98 Кодекса о браке и семье РСФСР; КоБС) усыновление возникало со дня принятия постановления (распоряжения) главы районной, городской, районной в городе администрации (исполкома районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов), а усыновление детей, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, – постановления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 1 марта 1926г. правовую силу имеет и фактическое (т. е. неоформленное) усыновление, совершенное до 1 марта 1926 года, которое должно быть подтверждено в судебном порядке (см. Собрание узаконений РСФСР, 1926, № 13, ст. 101).
Наследованию по закону в случае усыновления ребенка посвящена статья 1147 ГКРФ, которая распространяется на наследственные правоотношения как усыновленных и усыновителей, так и кровных родственников этих лиц.
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (п. 1 ст. 137 СКРФ). Это положение применительно к наследованию по закону закреплено в пункте 1 ст. 1147 ГКРФ. При наследовании по закону, как и во всех прочих правоотношениях, усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель, и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Это означает, что усыновленный и усыновитель входят в первую очередь наследников по закону подобно родителям и детям, а потомки усыновленного наследуют по закону после смерти усыновителя по праву представления подобно внукам усыновителя и их потомкам, несмотряна то что они не названы в числе наследников по закону первой очереди, перечисленных в статье 1142 ГКРФ. Родственники же усыновителя после смерти усыновленного и его потомков, а потомки усыновленного после смерти родственников усыновителя наследуют в качестве наследников в той же очередности, что и родственники по происхождению.
По общему правилу при усыновлении правоотношения между ребенком и его родственниками по происхождению прекращаются (п. 2 ст. 137 СК). Вследствие чего усыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков. Это правовое последствие усыновления, относящееся к наследованию по закону, сформулировано в пункте 2 ст. 1147 ГКРФ.
Правило, в силу которого усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению после смерти усыновленного и его потомства, действует лишь в случае, если усыновление установлено при жизни родителей (родителя). Дети же, усыновленные после смерти родителей (родителя), призываются к наследованию по закону после их смерти и после смерти прочих кровных родственников, право на наследование имущества которых они имели до усыновления, поскольку на день смерти наследодателя правоотношения с ним не были прекращены (подп. «г» п. 10 ныне отмененного постановления Пленума ВСРФ от 23 апреля 1991г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).
Обратим внимание, что из правила о прекращении в момент усыновления правоотношений с родственниками по происхождению существуют два исключения, которые предусмотрены в статье 137 СКРФ.
Первое исключение составляет случай, когда при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные отношения сохранены с матерью по ее желанию, если усыновитель мужчина, или с отцом по его желанию, если усыновитель женщина. Наиболее распространенный пример: усыновление ребенка отчимом или мачехой, т. е. новым супругом родителя ребенка. Так, мать, давая своему новому мужу согласие на усыновление ее ребенка от первого брака, разумеется, не желает прекращения своих родительских прав и обязанностей в отношении ребенка, который продолжает проживать и воспитываться в ее семье. Сохранение правоотношений между ребенком и матерью выступает в качестве условия ее согласия на усыновление ребенка отчимом [43] .
Если сохраняются права и обязанности в отношении одного из родителей, то они считаются сохраненными и в отношении всех родственников данного родителя. В этом случае усыновленный ребенок и его потомство, с одной стороны, а родитель, с которым сохранены правоотношения, и его кровные родственники – с другой, призываются к наследованию по закону друг после друга, хотя и состоялось усыновление ребенка. Такое положение вполне естественно, ведь сохраняющие правовую связь с ребенком родитель и его кровные родственники при усыновлении ребенка одним лицом не заменены с юридической точки зрения другими лицами.
А. Л. Маковский придерживается противоположного мнения, согласно которому даже при сохранении правовой связи усыновленного ребенка с одним из его родителей правоотношения ребенка с кровными родственниками этого родителя прекращаются, вследствие чего они не наследуют друг после друга [44] . Эта позиция не вытекает из смысла закона и ведет к тому, например, что при усыновлении отчимом ребенок и его кровные родственники по линии находящейся в живых матери (родные брат и сестра, бабушка и дедушка и т. д.), продолжая быть членами одной семьи, лишаются права наследовать по закону друг после друга, что не отвечает интересам ребенка.
Вторым исключением является случай, когда один из родителей ребенка умер и по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и (или) бабушки ребенка) при усыновлении ребенка могут быть сохранены его личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СКРФ). В этом случае усыновленный наследует по закону после смерти того кровного родственника (дедушки и (или) бабушки), с которым сохранены правоотношения (по праву представления своего умершего родителя), а дедушка (бабушка) – после смерти внука (внучки) на правах наследника второй очереди.
Несмотря на сохранение правовой связи усыновленного ребенка с дедушкой (бабушкой), правоотношения ребенка с кровными родственниками дедушки (бабушки) при усыновлении прекращаются. Поэтому усыновленный ребенок и кровные родственники дедушки (бабушки) не входят в круг наследников по закону после смерти друг друга. Дело в том, что в большинстве таких случаев место умершего родителя занимает усыновитель того же пола, что и умерший родитель, вследствие чего у усыновленного ребенка возникает правовая связь как с усыновителем, так и с его кровными родственниками – всем родом. Кровные родственники усыновителя в юридическом смысле заменяют усыновленному ребенку родственников по линии его умершего родителя, кроме дедушки (бабушки), если с ним (нею) или с ними сохранены правоотношения.
В обеих ситуациях на сохранение правоотношений указывается в решении суда об установлении усыновления. Если правоотношения сохранены с одним из родителей ребенка, сведения о нем, указанные в записи акта о рождении ребенка, изменению не подлежат (ст. 45 Закона об актах гражданского состояния).
В указанных двух случаях, когда сохранены отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (бабушкой, дедушкой), усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п. 3 ст. 1147 ГКРФ). Так, наследниками второй очереди после смерти усыновленного ребенка являются его кровные дедушка и бабушка, с которыми сохранены правоотношения, и родители усыновителей. Усыновленный же наследует по закону по праву представления и после смерти кровных бабушки и дедушки, с которыми сохранены правоотношения, и после смерти родителей его усыновителей.
Усыновление может быть отменено по основаниям, предусмотренным статьей 141 СКРФ. Отмена усыновления не допускается, если к моменту предъявления требования о его отмене усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав и не признаны судом недееспособными (ст. 144 СКРФ).
При отмене усыновления правоотношения между усыновленным и усыновителями (родственниками усыновителей), в том числе право быть призванным к наследованию после смерти друг друга в качестве наследников первой очереди по закону, прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления (ст. 140 СКРФ). Что касается правоотношений ребенка и его родителей (кровных родственников) при отмене усыновления, то они восстанавливаются не автоматически, а только если того требуют интересы ребенка, о чем указывается в решении суда об отмене усыновления (ст. 143 СКРФ). В случае восстановления правоотношений с кровными родственниками ребенка восстанавливаются среди прочих и их взаимные права на наследование по закону: ребенок и его потомки, с одной стороны, и его кровные родственники – с другой, призываются к наследованию по закону друг после друга.
Правовые последствия отмены усыновления на основании решения суда об отмене усыновления, вынесенного в соответствии со статьей 140 СКРФ, необходимо отличать от последствий отмены в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу решения суда об усыновлении. В случае пересмотра решения об усыновлении в порядке, предсмотренном гражданским процессуальным законодательством, с отказом в удовлетворении заявления об усыновлении либо прекращением производства по делу, либо с оставлением заявления без рассмотрения усыновление считается не установленным: правоотношения между ребенком, с одной стороны, и заявителем (заявителями) и его (их) кровными родственниками, с другой стороны, не возникшими, а между ребенком и его кровными родственниками – не прекращенными. В таком случае наследование по закону осуществляется так, как если бы усыновление вовсе не устанавливалось.
...
Заметим, такие же правовые последствия влекло признание усыновления недействительным на основании статьи 112 КоБС РСФСР.
§ 2 Наследование по праву представления
...
Наследование по праву представления – особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Это происходит при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГКРФ).
Наследование по праву представления в случае одновременной (в один и тот же день) смерти наследодателя и его наследника по закону Гражданским кодексом 1964г. не предусматривалось и является новеллой.
Прообразом этих норм стало содержавшееся в Гражданском кодексе 1964г. правило о наследовании внуками и правнуками наследодателя наследственного имущества в той доле, которая причиталась бы их родителю как наследнику, если бы он не умер до открытия наследства (ч. 4 ст. 532). При этом само понятие наследования «по праву представления» в прежнем Гражданском кодексе не использовалось, хотя было общепризнано в научной и учебной литературе.
Наследование по праву представления осуществляется исключительно при наследовании по закону . Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, применяются правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГКРФ).
Термин «наследование по праву представления» не означает, что наследники выступают в гражданско–правовом смысле представителями своего умершего предка – наследника по закону. Имеется в виду, что определенные законом потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, заменяют в наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который был бы призван к наследству, будь он в живых в день открытия наследства.
При этом наследники по праву представления наследуют непосредственно после наследодателя как его прямые наследники по закону, а не в качестве наследников по закону умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника. Никакого правопреемства (перехода права) между наследником по закону, умершим до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и его потомком, наследующим по праву представления, при рассматриваемом порядке призвания к наследству не происходит. Наследование по праву представления не зависит от того, унаследовали ли наследники по праву представления имущество после умершего наследника по закону, на место которого они заступили: были ли они призваны к наследству после его смерти или нет, приняли они наследство или отказались от него.
Наследники по праву представления могут быть в составе только первых трех очередей наследников по закону ; это:
– внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди по закону;
– дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в составе второй очереди;
– дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) в составе третьей очереди.
Во всех трех очередях наследники по праву представления являются потомками наследников по закону той же очереди. Потомки же наследников по праву представления, указанных в составе второй очереди наследников по закону (дети племянниц и племянников наследодателя), а также наследников, названных в составе третьей очереди (дети двоюродных братьев и сестер наследодателя), наследуют по закону, не по праву представления своих умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем родителей, а входят в пятую и шестую очереди наследников по закону.
Восходящие родственники наследников по закону (дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка) к наследованию по праву представления вообще не призываются, они наследуют по закону в составе второй и четвертой очереди соответственно.
В первоначальной редакции статьи 532 ГК 1964г. по праву представления наследовали лишь внуки и правнуки наследодателя – потомки наследодателя по прямой линии. Как уже отмечалось, Федеральным законом от 14 мая 2001г. № 51–ФЗ круг наследников, призываемых к наследованию по праву представления, был расширен и в части третьей ГК РФ остался почти неизмененным.
Перечень наследников по праву представления, входящих в первую очередь, в настоящее время не ограничивается правнуками: к наследованию по праву представления как наследники первой очереди по закону могут быть призваны потомки наследодателя без ограничения степенью родства. Это означает, что потомки правнуков наследодателя тоже вправе наследовать по праву представления. Причем если ранее таким образом могли быть призваны внуки и правнуки наследодателя, находившиеся в живых ко дню открытия наследства, то теперь потомки наследодателя по прямой линии, как и прочие наследники по закону, наследуют и в случае, если они были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГКРФ).
Призвание к наследству потомков правнуков наследодателя встречается редко по физиологическим причинам – с учетом продолжительности жизни человека и длительности полового созревания, необходимого для деторождения в каждом следующем поколении. Наследование же правнуками наследодателя по праву представления вполне реально. Они призываются к наследованию по закону в таком порядке, если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умерли оба их восходящих родственника – сын (дочь) наследодателя и его внук (внучка).
Наследники по праву представления, как и прочие наследники, могут быть лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГКРФ), признаны недостойными наследниками либо отстранены от наследования на основании статьи 1117 ГКРФ. Кроме того, не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имеющего права наследовать в силу недостойного поведения (п. 1 ст. 1117 ГКРФ). В таких случаях наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам не имел бы права наследовать по закону, будь он в живых в день открытия наследства.
Особенностью такого рода наследования можно назвать то, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют («представляют»). Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.
К примеру, к наследству призваны наследники второй очереди по закону – два брата наследодателя и по праву представления умершей до открытия наследства сестры наследодателя ее три дочери (племянницы наследодателя) – всего пять наследников. Доля каждого из двух братьев и умершей сестры наследодателя составляет одну третью часть наследства. Поэтому к каждой из трех племянниц переходит одна деятая доля наследства.
Порой необходимо определить наследственные доли в более сложном случае наследования по праву представления. Допустим, что до открытия наследства умер один из трех сыновей наследодателя, а затем и один из двух внуков по линии умершего сына. К наследованию призваны наследники первой очереди по закону: два сына; внук наследодателя по праву представления умершего до открытия наследства сына наследодателя; две правнучки наследодателя по праву представления умерших до открытия наследства сына и внука наследодателя; пережившая супруга наследодателя – всего шесть наследников. Умершему до открытия наследства сыну наследодателя причиталась бы одна четвертая часть наследства наравне с двумя другими сыновьями и супругой наследодателя. Долю умершего до открытия наследства сына наследодателя делят между собой два внука, каждому из которых полагается по одной восьмой доле наследства. К правнучкам наследодателя перейдет в равных долях доля, причитавшаяся умершему до открытия наследства внуку, и они получат по одной шестнадцатой каждая.
Ситуация несколько меняется, если у умершего до открытия наследства внука наследодателя нет потомков. Тогда к наследованию по праву представления призывается только второй его внук, к которому целиком перейдет доля умершего до открытия наследства сына наследодателя. Причем если бы сын и внук наследодателя умерли в обратной последовательности (внук ранее своего отца – сына наследодателя) или одновременно, это не изменило бы размер долей в наследстве, причитающихся всем перечисленным наследникам по закону, в том числе наследникам по праву представления.§ 3 Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
Это особая категория лиц наследников по закону. В связи с принятием части третьей Гражданского кодекса произошли некоторые изменения в правовом регулировании наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, которые теперь относятся к числу наследников по закону, чем применительно к наследственному правy обеспечивается социальная защита граждан.
Наследником по закону – иждивенцем может быть не только родственник, но и любое постороннее лицо, не имеющее родственных отношений с наследодателем. Ранее законодательство не проводило разграничения между нетрудоспособными наследниками по наличию родственных связей. В соответствии со статьей 1148 ГКРФ выделено две категории нетрудоспособных иждивенцев:
– граждане, относящиеся к числу наследников по закону, (наследники второй–седьмой очереди);
– это граждане, которые не входят в круг наследников второй–седьмой очереди.
Для обеих категорий граждан необходимым условием для признания наследниками по закону является нахождение их на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти. В дополнение к этому для второй группы наследников необходимо не менее года до смерти наследодателя совместно проживать с ним. Такое разделение иждивенцев позволяет более гибко регламентировать интересы нетрудоспособных иждивенцев и членов семьи наследодателя.
В настоящее время законодатель определенным образом разграничивает основания наследования иждивенцами:
1) граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143—1145 ГКРФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до этого находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
2) граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142—1145 ГКРФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (ст. 1148 ГКРФ).
...
Интересно отметить, что по законодательству 1922г. нетрудоспособные иждивенцы всегда признавались наследниками первой очереди. Таким образом, даже при отсутствии наследников первой очереди нетрудоспособные иждивенцы имели преимущество перед трудоспособными родителями, братьями и сестрами наследодателя (наследниками второй очереди по законодательству 1922г.), фактически устраняя их [45] . Теперь же они наследуют вместе с призываемой очередью наследников.
При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, проживающие с наследодателем не менее одного года и не относящиеся к другим наследникам по закону, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди .
Ранее было вовсе необязательно, чтобы нетрудоспособный иждивенец проживал с наследодателем (сейчас же это в некоторых случаях имеет значение).
Состоящими на иждивении следует считать лиц, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Иждивение может выражаться в систематической материальной помощи в виде денежных переводов, продовольственных и вещевых посылок, открытие вклада с предоставлением иждивенцу права снимать с него проценты и т. д.
Не исключает иждивения получение нетрудоспособным, помимо постоянной помощи наследодателя, другого дохода (пенсии, зарплаты, доходов от результатов интеллектуальной деятельности, сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, алиментов, ренты, наемной платы за сдаваемое внаем жилое помещение и т. п.). В таких случаях оценка постоянной помощи, предоставлявшейся наследодателем, в качестве основного (преобладающего) источника средств к существованию для ее получателя зависит от соотношения указанной помощи и других доходов нетрудоспособного (см. п. 4 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985г. № 9 по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение).
Отношения между наследодателем и наследником–иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколь бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не получает права на наследование его имущества [46] . В соответствии со статьей 90 СКРФ право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком–инвалидом с детства первой группы;
3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Таким образом, указанные бывшие супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками.
Однако здесь возникает ряд вопросов, требующих уточнения. Среди нетрудоспособных иждивенцев не выделены те, кого наследодатель обязан был содержать в силу закона или соглашения в соответствии с семейным законодательством. Кроме того, вызывает вопросы само понятие «нетрудоспособный иждивенец». Нетрудоспособность устанавливается применительно к пенсионному законодательству, автоматическое применение которого к наследственным отношениям нампредставляется необоснованным, но, к сожалению, ни в Гражданском, ни в Семейном кодексах не дается определения «нетрудоспособного иждивенца». Поэтому в каждом спорном случае факт нахождения лица на иждивении умершего должен быть подтвержден в судебном порядке в соответствии с пунктом 2 ст. 264 ГПК РФ. В связи с этим необходимо внести в законодательство конкретные критерии, по которым можно будет судить о нетрудоспособности лица.
Согласно сложившейся практике к нетрудоспособным лицам следует относить:
1) мужчин по достижении 60 лет, женщин – 55 лет;
2) граждан, признанных инвалидами федеральным учреждением медико–социальной экспертизы;
...
Согласно разъяснению, данному в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании», к числу нетрудоспособных следует относить инвалидов I, II и III группы.
С введением в действие Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» при назначении трудовой пенсии по инвалидности принимается во внимание не группа инвалидности, а степень ограничения к трудовой деятельности: трудовая пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени. При установлении до 1 января 2004 года трудовых пенсий, полагающихся в соответствии с названным Законом лицам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III, II или I степени, подлежали применению соответственно I, II и III группы инвалидности.
Таким образом, применительно к наследственным правоотношениям к нетрудоспособным следует относить лиц, признанных инвалидами при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени, а если инвалидность установлена в соответствии с порядком, действовавшим до издания постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2004г. № 41 «Об утверждении форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности», – лиц, признанных инвалидами I, II или III группы, на основании выписки из выдаваемого учреждениями Государственной службы медико–социальной экспертизы акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом. Содержание индивидуальной программы реабилитации инвалида в данном случае значения не имеет.
3) лиц, не достигших 18 лет (несовершеннолетние).
...
Пункт 2 указанного постановления Пленума Верховного Суда СССР к нетрудоспособным относил лиц, не достигших 16 лет, а учащихся – 18 лет. Это основывалось на статье 28 Закона СССР от 14 июля 1956г. «О государственных пенсиях», который перестал применяться с 1 марта 1991 года – даты введения в действие Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990г. «О г?осударственных пенсиях в Российской Федерации». В соответствии с этим Законом (ст. 50) несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, также считались нетрудоспособными. Сейчас с 1 января 2002 года действует Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в соответствии с которым (п. 2 ст. 9) нетрудоспособными признаются несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, независимо от того, учатся они по достижении 16 лет в образовательных учреждениях или нет. Следовательно, разъяснение Пленума Верховного Суда СССР в указанной части не должно применяться как противоречащее законодательству Российской Федерации (см. постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 апреля 1992г. № 8 «О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума Верховного Суда СССР» [47] ).
Нетрудоспособность иждивенца по возрасту и по состоянию здоровья определяется на день открытия наследства. Не требуется, чтобы на протяжении последнего года жизни наследодателя иждивенец был нетрудоспособным. На это обстоятельство прямо указано в законе, а ранее оно разъяснялось в пункте 4 постановления Пленума ВС СССР от 21 июня 1985г. № 9 по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Любопытен вопрос о том, в каком качестве наследуют лица, призываемые к наследованию по закону, по праву представления и в то же время являющиеся нетрудоспособными иждивенцами умершего. От ответа на него в значительной части случаев зависит размер наследственной доли.
Данный вопрос ставился еще В. И. Серебровским при анализе статьи 418 ГК 1922г. Он полагал, что правильнее было бы признать, что в таких ситуациях наследник должен призываться не по праву представления, а как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, поскольку, если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства, что исключает наследование по праву представления, внук–иждивенец был бы все же призван к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди.
По мнению Ю. К. Толстого, если наследник может быть призван к наследованию и по праву представления, и как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, у такого наследника имеется право выбора, в каком качестве он будет наследовать [48] .
Однако по смыслу пункта 1 ст. 1148 ГКРФ конкуренции двух порядков наследования в рассматриваемом случае всетаки нет. Входя в круг наследников очереди, призываемой к наследованию, наследник по праву представления наследует именно по нему, а не как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Предпочтительнее, на наш взгляд, было бы предоставить наследнику при указанных обстоятельствах право выбора, в каком качестве он наследует. В ряде случаев наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя ведет к увеличению наследственной доли, но требует доказывания тех условий, которыми определено наследование в таком качестве.
§ 4 Наследование выморочного имущества
...
Под выморочным понимают имущество умершего в ситуации, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию (ст. 1151 ГКРФ): они либо вовсе отсутствуют, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГКРФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГКРФ). По смыслу закона имущество считается выморочным, и когда все наследники по закону лишены завещателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГКРФ) либо никто из них не вправе наследовать или не принял наследство.
Выморочным может быть не все, а часть имущества умершего: если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочной является часть имущества, не охваченная завещанием.
Выморочность имущества устанавливается после истечения сроков принятия наследства, предусмотренных в статье 1154 ГКРФ.
В Гражданском кодексе 1964г. термин «выморочное имущество» не использовался, хотя переход имущества умершего к государству по праву наследования по закону практически в тех же случаях был предусмотрен (п. 2—4 ст. 552).
Наследником выморочного имущества является Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. Причем в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007г. № 281–ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» статья 1151 Кодекса изложена в новой редакции, содержащей прямое указание на случаи, когда выморочное имущество переходит в собственность муниципальных образований и субъектов Россиской Федерации. Так, исходя из пункта 2 ст. 1151 выморочное имущество в виде расположенного на территории России жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации или городе федерального значения (Москве или Санкт–Петербурге), в собственность такого субъекта. При этом данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Все остальное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Следует отметить, что Гражданский кодекс 1964г. называл возможным субъектом права наследования по закону (как и по завещанию) государство, не конкретизируя это понятие, в связи с чем в период его действия свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество могло быть выдано как Российской Федерации, так и ее субъекту или муниципальному образованию.
Государство в лице Российской Федерации может быть призвано к наследованию по закону согласно части третьей ГКРФ в одной лишь ситуации – при выморочности имущества. По Кодексу 1964г. государство, не будучи наследником по завещанию, могло быть призвано к наследованию по закону помимо перечисленных выше случаев еще и при отказе от наследства в его пользу наследника по закону или по завещанию. Из пунктов 1 и 2 ст. 1158 ГКРФ следует, что отказ от наследства в пользу Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования возможен, только если она является наследником по завещанию.
Государство — это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей. Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что этот наследник заранее выразил в законе волю на приобретение любого такого имущества. Поэтому при его наследовании, в отличие от наследования Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием имущества по завещанию, принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГКРФ), а отказ от него не допускается (п. 1 ст. 1157 ГКРФ).
Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении выморочного имущества в общем порядке – по заявлению наследника (п. 1 ст. 1162 ГКРФ).
Как и в других случаях приобретения наследниками права собственности на наследство, моментом возникновения права государственной или муниципальной собственности на выморочное имущество служит день открытия наследства, а не день выдачи свидетельства на него.
В общем порядке государство или муниципальное образование отвечает по долгам наследодателя перед его кредиторами в пределах стоимости перешедшего к нему выморочного имущества (ст. 1175 ГКРФ). За счет выморочного имущества возмещаются расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГКРФ).
Федеральным органом исполнительной власти, управомоченным принимать выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, осуществлять учет федерального имущества и его передачу в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (п. 5.10 и 5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004г. № 691).
Подпункт «к» п. 18 Положения о Государственной налоговой службе Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1991г. № 340) предусматривает в качестве функции налоговых органов осуществление работы по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству.
Обязанность по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, возложена на налоговые органы Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов (утв. постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984г. № 683). Непосредственный порядок передачи такого имущества налоговым органам, его учета, оценки и реализации установлен Инструкцией о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов (утв. Минфином СССР от 19 декабря 1984г. № 185).
Исходя из изложенного и позиции Федеральной налоговой службы (см. письмо от 19 февраля 2007г. № 02–3-04/3@ «О выморочном имуществе») вплоть до принятия соответствующего федерального закона работа по учету, оценке и реализации выморочного имущества, перешедшего по праву наследования по закону к государству, осуществляется налоговыми органами в порядке, установленном вышеназванными Положением № 683 и Инструкцией № 184.
Как уже отмечалось, в соответствии с пунктом 5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом данное Агентство принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность Российской Федерации, а также выморочное имущество.
В то же время согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004г. № 691 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области приватизации и полномочия собственника, в том числе права акционера, в сфере управления имуществом Российской Федерации (за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти).