Наследственное право России: учебник Гущин Василий
§ 4 Ответственность наследников по долгам наследодателя
Действующее гражданское законодательство в статье 1175 ГКРФ легально закрепляет институт ответственности наследников по долгам наследодателя . Как правило, имущественные права и обязанности гражданина не прекращаются с его смертью, исключая случаи, предусмотренные статьей 418 ГКРФ. Они входят в состав наследства и в порядке универсального правопреемства переходят к его наследникам. Поэтому по точному смыслу статьи 1175 ГКРФ ответственность по долгам наследодателя равнозначна ответственности по его обязательствам.
Следует подчеркнуть это положение не распространяется на гражданско–правовые обязательства, которые не входят в состав наследства, так как «неразрывно связаны с личностью наследодателя» (ст. 1112 ГКРФ), и на обязательства, не являющиеся гражданско–правовыми (об уплате административных штрафов, налогов, пошлин и т. п). Последнее, однако, не означает, что наследники во всех случаях освобождаются от выполнения лежавших на наследодателе обязанностей публичного характера.
Установлено основополагающее правило, в соответствии с которым каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГКРФ). Вместе с тем на стадии обсуждения нового Гражданского кодекса ставился вопрос о возможности введения неограниченной ответственности наследника по долгам наследодателя. Обосновывалось это тем, что неограниченная ответственность наследника была известна еще в римском праве, применялась в дореволюционной России и в настоящее время используется в законодательстве континентальной Европы. Однако можно согласиться с мнением, высказанным еще В. И. Серебровским, что возложение на наследника неограниченной ответственности было бы явно несправедливым; ведь может получиться, что наследник в результате принятия наследства не только не приобретет какоголибо имущества, но потеряет лично ему приндлежащее. Неоправданным является и улучшение положения кредиторов наследодателя, которые в результате смерти своего должника (наследодателя) получают как бы дополнительное обеспечение [60] .
Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.
Определяя круг наследуемых обязанностей, важно отметить, что в статье 1175 ГКРФ, посвященной институту ответственности наследников, речь идет не об ответственности по обязательствам наследодателя, а об ответственности по его долгам. Однако из содержания указанной нормы видно, что ее правила распространяются не только на обязательства, срок исполнения по которым наступил при жизни наследодателя. В данном случае под «долгами» понимаются как обязательства, срок исполнения по которым наступил до открытия наследства, так и те, по которым срок исполнения наступит после открытия наследства. Схожее понимание термина «долги» существовало и в период действия родственных правил Гражданского кодекса 1964г. (ст. 553 «Ответственность наследников по долгам наследодателя» и ст. 554 «Порядок предъявления претензий кредиторами»). Подобное положение дел объясняется природой наследственного правопреемства, при котором имущество умершего переходит к его правопреемникам в неизменном виде (в том же объеме и размере).
Как следует из закона, наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно, т. е. кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГКРФ). Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, вправе требовать недополученное от остальных наследников, которые остаются обязанными, пока долг не погашен полностью. Наследник, исполнивший требование, в последующем сможет в регрессном порядке обратиться к остальным наследникам, но уже с требованием в определенных долях (равных, если иное не вытекает из отношений между наследниками – солидарными должниками), поскольку в силу пункта 2 ст. 325 ГКРФ регрессная ответственность всегда долевая. При этом необходимо учитывать стоимость имущества, полученного каждым наследником.
Как выше отмечалось, погашение долга возможно лишь в пределах размера наследственного имущества. Иными словами, кредитор не вправе требовать удовлетворения его требований за счет имущества наследников.
Действующее законодательство устанавливает правило, в соответствии с которым граждане отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, за исключением того, на которое по закону не может быть обращено взыскание (ст. 24 ГК РФ). Перечень такого имущества закреплен в статье 446 ГПКРФ. Возникает вопрос, распространяется ли это ограничение на случаи ответственности наследников по долгам наследодателя. Полагаем возможным дать отрицательный ответ на этот вопрос. Очевидно, при наследовании данное ограничение не применяется, поскольку речь в нем идет об имуществе, необходимом для поддержания существования указанного гражданина, и не касается имущества его наследников такого же рода, т. е. кредиторы вправе требовать исполнения в пределах стоимости всего имущества, без исключения стоимости имущества, на которое при жизни наследодателя взыскание обычно не обращается.
Установлены новые сроки предъявления требований кредиторов по сравнению с ранее действовавшим сроком в соответствии со статьей 554 ГК РСФСР (6 месяцев). По новым правилам (ст. 1175 ГКРФ) кредиторы вправе предъявить требования к наследникам в течение установленного срока исковой давности для соответствующих требований. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности по ним не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Такое положение корреспондирует положению статьи 201 ГКРФ, в соответствии с которым перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (вследствие чего особой необходимости в повторении данного положения комментируемой статьей не было). То есть кредитор не может заявить, что для данного обязательства срок исковой давности начал течь с момента, когда наследник узнал или должен был узнать о наличии этого обязательства. Его начало в любом случае связано с моментом неисполнения обязательства наследодателем.
До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию.
...
Наследник, получивший имущество в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар) , отвечает в пределах стоимости этого имущества по долгам наследодателя, которому оно принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства (трансмиттента).
Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает им по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) не влечет за собой для наследников появления новых долгов и кредиторов. Это обусловлено тем, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не образует наследства, открывшегося после смерти такого наследника (трансмиттента). Последний не успевает принять наследство до своей смерти, и оно, как единое целое, включая долги, переходит к его собственному наследнику (трансмиссару). При осуществлении трансмиссаром своих наследственных прав он отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, но не отвечает им по долгам наследника, от которого ему перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГКРФ). Подчеркнем, что сами по себе эти правила не исключают ответственности по долгам трансмиттента, когда по наследству переходит его собственное имущество.
Глава 7 Свидетельство о праве на наследство
§ 1 Выдача свидетельства о праве на наследство
Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство является наследование по закону и по завещанию. Подтверждением (легитимацией) приобретения имущества по праву наследования служит свидетельство о праве на наследство.
Получение свидетельства о праве на наследство не является обязанностью наследника. Лицо, принявшее наследство, становится собственником наследственного имущества со дня открытия наследства вне зависимости от того, получило ли оно свидетельство о праве на наследство или нет. К примеру, право на движимое имущество может быть подтверждено самим фактом владения. Однако если речь идет о недвижимом имуществе (жилых домах, квартирах, земельных участках и т. п.), государственная регистрация которого обязательна, и другом имуществе, подлежащем специальной регистрации (транспортные средства и т. п.), а также о ценных бумагах, денежных вкладах и других правах, оформленных на имя умершего, только свидетельство о праве на наследство послужит основанием для перерегистрации права собственности и возможности осуществления субъективных прав. С учетом сказанного, в тексте выдаваемого свидетельства должно указываться о необходимости провести соответствующую регистрацию, если в составе наследства имеется имущество, подлежащее такой регистрации.
Переход прав на наследственное имущество, имущественные права и обязанности удостоверяется нотариусом посредством выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство.
С елью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело.
На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно наследственное дело по месту открытия наследства, определяемому в соответствии со статьей 1115 ГКРФ.
С учетом Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Федеральной нотариальной палатой, при установлении факта заведения на одно и то же наследство нескольких наследственных дел (например, по месту жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного имущества) наследственные дела, заведенные с нарушением принципа приоритетности, установленного статьей 1115 ГКРФ, должны быть переданы по принадлежности нотариусу, в чью компетенцию входит ведение конкретного наследственного дела. Например, при заведении на одно наследство наследственного дела по месту нахождения движимого и недвижимого наследственного имущества дело, заведенное по месту нахождения движимого наследственного имущества, передается по подведомственности нотариусу, которым заведено наследственное дело по месту нахождения недвижимого имущества.
Передача наследственных дел по принадлежности впредь до утверждения Министерством юстицииРФ и Федеральной нотариальной палатой Правил нотариального делопроизводства производится в следующем порядке: подшиваются документы, находящиеся в наследственном деле; составляется внутренняя опись документов наследственного дела; снимается его копия, включая копию обложки; подлинное наследственное дело с сопроводительным письмом направляется заказной бандеролью (заказным письмом) или курьером нотариусу по принадлежности.
Если нотариус, в чью компетенцию входит ведение конкретного наследственного дела, не известен, оно с сопроводительным письмом направляется в территориальный орган Росрегистрации для пересылки соответствующему нотариусу.
В делах нотариуса, передавшего наследственное дело по принадлежности, хранится копия наследственного дела с сопроводительным письмом и уведомление оператора почтовой связи, а в случае доставки наследственного дела курьером – отметка получателя о вручении заказной бандероли (заказного письма) нотариусу по месту открытия наследства или территориальному органу Росрегистрации.
Нотариус, получивший наследственное дело, направленное к нему по принадлежности, его регистрирует. В наследственное дело помещаются все полученные документы, включая сопроводительное письмо и обложку, в которой дело поступило (в случае помещения поступившего дела в новую обложку). Нотариус, который уже завел наследственное дело к имуществу данного наследодателя, при получении по принадлежности наследственного дела от другого нотариуса регистрирует его как заявление, поступившее после заведения наследственного дела.
Следует обратить внимание, что если один из наследников, принявших наследство, умирает до получения свидетельства о праве на наследство и при этом место открытия оставшегося после него наследства не совпадает с местом открытия принятого им наследства, в отношении которого не получено свидетельство, копия наследственного дела, в котором умерший значится наследником, направляется нотариусу, ведущему наследственное дело, в котором умерший значится наследодателем. В свою очередь, копия наследственного дела, в котором умерший значится наследником, направляется по запросу нотариуса, ведущего наследственное дело, в котором умерший значится наследодателем.
При направлении копии наследственного дела снимаются копии всех документов, находящихся в наследственном деле; заверяется подписью и печатью нотариуса верность копии каждого отдельного документа, находящегося в наследственном деле, в том числе внутренней описи; копия наследственного дела прошивается; листы его копии нумеруются, количество прошитых листов заверяется подписью и печатью нотариуса; копия наследственного дела с сопроводительным письмом направляется по принадлежности заказной бандеролью (заказным письмом) или курьером.
При этом действует общее правило, согласно которому если не известен нотариус, которому должна быть направлена копия наследственного дела, то она направляется в территориальный орган Росрегистрации для пересылки соответствующему нотариусу.
В подлинное наследственное дело помещаются сопроводительное письмо о направлении копии наследственного дела и уведомление оператора почтовой связи, а в случае доставки копии наследственного дела курьером – отметка получателя о вручении заказной бандероли (заказного письма) соответствующему нотариусу или территориальному органу Росрегистрации.
Передача наследственного дела или его копии по принадлежности осуществляется в течение семи рабочих дней со дня получения нотариусом, передающим наследственное дело или его копию, документа, послужившего основанием для передачи (заявление наследника, запрос нотариуса и др.).
Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нем наследственное имущество. Оно выдается по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом (ст. 1115 и 1162 ГКРФ). В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества по наследству к Российской Федерации, ее субъекту, муниципальному образованию (ст. 1151 и 1162 ГКРФ).
Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не требуется.
Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть составлено в письменной форме. При его подаче наследником непосредственно нотариусу последним устанавливается личность наследника и проверяется подлинность его подписи на заявлении. Там же делается отметка о наименовании предъявленного наследником документа, удостоверяющего его личность, и реквизиты этого документа.
При приеме заявления от наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, если оно является первичным документом для открытия наследственного дела, нотариус выясняет у наследника полный круг наследников по закону, а при наследовании по завещанию устанавливает круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство наследником может быть подано как в период установленного срока для принятия наследства, так и в любое время по его истечении.
Кроме того, заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть направлено по почте или передано нотариусу другим лицом, а также представителем наследника, действующим по доверенности или в силу закона в порядке, предусмотренном в пункте 1 ст. 1153 ГКРФ.
Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, поданное нотариусу на личном приеме, регистрируется в книге учета наследственных дел, а поступившее почтой – и в журнале входящей корреспонденции.
Если заявления о принятии наследства ранее наследниками не подавались (например, при фактическом принятии наследства), нотариус на основании первичного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство заводит наследственное дело. Все последующие заявления и полученные нотариусом документы по этому наследственному делу подшиваются в него. На всех заявлениях указываются дата их поступления и номер наследственного дела.
Из содержания закона следует, что свидетельство о праве на наследство может быть выдано только наследникам, принявшим в установленном законом порядке наследство.
Если судом по заявлению наследника, пропустившего установленный законом срок для принятия наследства, он восстановлен и наследник признан принявшим наследство, в решении суда опеделены доли всех наследников в наследственном имуществе, выдача нотариусом им свидетельства о праве на наследство не требуется. В таком случае нотариальная процедура оформления наследственных прав прекращается.
Если нотариусу поступило заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство от наследника, принявшего наследство по истечении установленного срока во внесудебном порядке при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГКРФ), а наследникам, принявшим наследство в установленный срок, такое свидетельство уже выдано, нотариус выносит постановление о его аннулировании. Затем нотариус вновь определяет доли каждого наследника с учетом наследника, принявшего наследство во внесудебном порядке, и выдает им новые свидетельства о праве на наследство.
Исходя из того что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, приняв наследство, он может обратиться за получением такого свидетельства в любое время по истечении срока, установленного законом для принятия наследства (ст. 1154 ГКРФ и ст. 6 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»). При этом свидетельство о праве на наследство другим наследникам без учета доли наследника, еще не получившего свидетельство о праве на наследство, выдано быть не может.
Каждый из наследников, принявших наследство, представивших все необходимые для выдачи свидетельства на него документы, вправе требовать выдачи ему свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда другие наследники пожелают получить таковое.
В случаях, когда имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство, иных наследников, имеющих право на него или на его соответствующую часть, нет, свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения срока, установленного законом для принятия наследства (п. 2 ст. 1163 ГКРФ).
Однако законодательством не определены критерии отнесения данных к достоверным, поэтому оценку их достоверности дает сам нотариус с учетом конкретных обстоятельств. Следует иметь в виду, что досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью.
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом наследникам досрочно и по решению суда.
Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено:
– по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право на наследство, на срок не более 10 дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления в суд от лица, оспаривающего право на наследство, свидетельство о праве на наследство должно быть выдано;
– при необходимости истребования нотариусом от физических и юридических лиц дополнительных сведений для выдачи свидетельства о праве на наследство;
– при направлении нотариусом документа, необходимого для выдачи свидетельства о праве на наследство, на экспертизу.
В то же время возможны ситуации, когда нотариус обязан отложить выдачу свидетельства о праве на наследство. В частности, если в соответствии с законом необходимо запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений против совершения нотариального действия о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате; п. 2 ст. 1155 ГКРФ). Срок отложения не может превышать месяца со дня вынесения нотариусом постановления об отложении выдачи свидетельства о праве на наследство.
Нотариус обязан приостановить совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство:
– при получении от суда сообщения о поступлении в суд заявления заинтересованного лица, оспаривающего право на наследство, его состав и пр. В этом случае выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения дела судом (ст. 41 Основ законодательства о нотариате);
– по решению суда (п. 3 ст. 1163 ГКРФ). В этом случае следует иметь в виду судебный акт, который может быть принят и в виде определения суда. Например, определение суда, принятое в обеспечение имеющегося в производстве иска (ст. 141 ГПКРФ);
– при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается при получении истребованных нотариусом сведений о факте рождения ребенка живым либо об отсутствии такого наследника (п. 3 ст. 1163 ГКРФ).
Свидетельство о праве на наследство выдается при наличии в наследственном деле всех необходимых документов и сведений.
В случаях, если ранее наследниками не представлялись документы и сведения, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус разъясняет, какие документы и сведения необходимо представить для его получения.
Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должны быть представлены документы и сведения, бесспорно подтверждающие:
– факт смерти наследодателя;
– время и место открытия наследства;
– основания для призвания к наследованию: родственные, брачные, иные отношения с наследодателем (например, нахождение на иждивении наследодателя), если имеет место наследование по закону. Если наследство оформляется по завещанию, представляется экземпляр завещания;
– факт принятия наследником наследства в установленный срок и установленным законом способом.
Если один или несколько наследников по закону не имеют возможности представить доказательства отношений с наследодателем, являющихся основанием для призвания их к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства (ст. 72 Основ законодательства о нотариате);
– состав наследуемого имущества.
На наследуемое имущество, в том числе на имущественные права, должны быть представлены документы, подтверждающие принадлежность наследодателю имущества на праве собственности, а также имущественных прав на день открытия наследства; стоимость наследственного имущества; наличие либо отсутствие его обременения, права на которое подлежат специальному учету или государственной регистрации;
– место нахождения наследственного имущества с указанием конкретного адреса;
– иные документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство.
Если наследник не имеет возможности представить документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус должен ему разъяснить о возможности решения указанного вопроса в судебном порядке.
При оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус предварительно анализирует все документы, имеющиеся в наследственном деле: заявления наследников о принятии наследства; документы, подтверждающие степень родства, брачные отношения и иные отношения наследников с наследодателем; завещания, возможные отмены завещаний, завещательные отказы и возложения; заявления об отказе от наследства; основания приращения наследственных долей; имеющиеся судебные решения; другие документы и сведения. При этом нотариус выясняет, нет ли других наследников, подлежащих призванию к наследованию, а также нет ли среди наследников, принявших наследство, недостойных наследников (ст. 1117 ГКРФ).
При наличии обременения наследственного имущества нотариус также должен разъяснить наследникам о возникающих в связи с этим правоотношениях.
По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельости на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части (ст. 1162 ГКРФ), в том числе в разное время, о чем нотариус им разъясняет.
Подчеркнем, что свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию могут быть выданы только отдельно.
Если после выдачи свидетельства о праве на наследство выявится наследственное имущество, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. Такое свидетельство выдается в том же порядке, как для выдачи первичного свидетельства, срок для его получения наследником не ограничен.
Свидетельство о праве на наследство излагается в соответствии с определенной формой нотариального свидетельства, утвержденной приказом Минюста России от 10 апреля 2002г. № 99, и оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается наследнику. Получение наследником свидетельства о праве на наследство подтверждается его распиской в реестре нотариальных действий, второй экземпляр свидетельства о праве на наследство подшивается в наследственное дело.
Личная явка наследника за получением свидетельства о праве на наследство не обязательна. Оно может быть выдано нотариусом законному представителю наследника при представлении соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителю наследника по доверенности, в которой должно быть отражено полномочие на получение такого свидетельства.
Если наследником, принявшим наследство, представлены все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство и произведена оплата нотариального тарифа в установленном размере, то по его просьбе, изложенной в письменной форме, свидетельство о праве на наследство ему может быть направлено нотариусом по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована в соответствии со статьей 1153 ГКРФ.
Если в число наследников входят несовершеннолетние или недееспособные лица, в целях охраны их имущественных прав нотариус направляет сообщение о выдаче свидетельства о праве на наследство органу опеки и попечительства по месту жительства соответствующего наследника с указанием наследуемого им имущества. Копия письма остается в наследственном деле.
Следует обратить внимание, что в соответствии с налоговым законодательством о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус обязан сообщить в налоговые органы по месту своего нахождения, месту жительства не позднее пяти дней со дня его выдачи (п. 6 ст. 85 НКРФ).§ 2 Место выдачи свидетельства о праве на наследство
Свидетельство выдается нотариальной конторой или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом по месту открытия наследства, т. е. по последнему месту жительства наследодателя. При этом необходимо учитывать некоторые особенности определения места открытия наследства. Так, если наследник, призванный к наследованию по закону или завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, то его наследники могут получить свидетельство о праве на наследство в нотариальной конторе по месту открытия наследства после первоначального наследодателя. Иначе решается вопрос о месте открытия наследства, когда наследник, принявший наследство, умер, не оформив своих наследственных прав. В случае, когда он единственный наследник, свидетельство о праве на наследство будет выдаваться нотариальной конторой по его последнему постоянному месту жительства, поскольку принятое наследство признается принадлежащим ему со времени его открытия. Если имеется несколько наследников, нотариальная контора, выдав свидетельство о праве на наследство тем наследникам, которые находятся в живых, пересылает копии необходимых документов той нотариальной конторе, которая будет выдавать свидетельство после смерти проживавшего в другом населенном пункте наследника, который принял наследство, но не оформил своих наследственных прав. Эта нотариальная контора будет выдавать свидетельство как на долю имущества в имуществе наследодателя умершего наследника, так и на остальное имущество этого наследника (вторичного наследодателя).
...
Например, после умершего наследодателя Т., проживавшего в Мурманске, остались два сына, один из которых проживал в Мурманске, а второй – в Омске и дочь – в Москве. Наследственное имущество состояло из авторского права. Все три наследника своевременно приняли наследство, однако дочь А. умерла, не успев оформить свои наследственные права. В этом случае Мурманская государственная нотариальная контора должна выдать свидетельство о праве на наследство наследникам С. и К. и переслать копии необходимых документов в Московскую государственную нотариальную контору по месту постоянного жительства А. для выдачи ее наследникам свидетельства о праве на 1/3 долю авторского права после умершего отца Т.
В соответствии со статьей 1224 ГКРФ отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Отсюда следует, что при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус в этих случаях применяет закон той страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, и определяет круг наследников, порядок их призвания к наследованию, величину наследственных долей и т. д. по иностранному праву.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
В соответствии с Конвенцией стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по закону договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества – по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество. Таким образом, нотариус при решении данного вопроса руководствуется Конвенцией, если иное не указано в двухсторонних договорах или соглашениях.
§ 3 Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на наследство
Выдаче свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию предшествует проверка нотариусом факта смерти наследодателя и времени открытия наследства (ст. 1114 ГКРФ). Свидетельство выдается нотариальной конторой по месту открытия наследства (ст. 1115 ГКРФ).
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус в соответствии с частью 1 ст. 72 Основ законодательства о нотариате обязан путем истребования соответствующих доказательств проверить наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство только с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства (ч. 2 ст. 72 Основ). Если согласие других наследников не получено, нотариус предлагает вышеуказанному лицу (лицам) обратиться в суд для установления родственных, брачных отношений или факта нахождения на иждивении наследодателя.
Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наслдство по завещанию, руководствуясь частью 1 ст. 73 Основ, путем истребования соответствующих доказательств проверяет не только факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества, но и выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ч. 2 ст. 73 Основ). При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр или дубликат завещания, представленный наследником, остается в наследственном деле. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию может быть в установленном порядке подшита нотариально засвидетельствованная копия завещания или дубликата.
Доказательствами, свидетельствующими о полноте круга наследников, могут в зависимости от конкретных обстоятельств являться справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге имеющихся родственников, выписка из личного дела по учету кадров наследодателя, заполняемого им по месту работы, справка военкомата, где наследодатель состоял на воинском учете, справка отдела социального обеспечения, где наследодатель получал пенсию, и т. д. Справку местной администрации либо жилищно–эксплуатационной организации о круге родственников наследодателя для досрочной выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус принять не может, поскольку в указанных организациях может не содержаться достоверных сведений о составе семьи наследодателя.
Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство не всегда обязательна. По его просьбе свидетельство может быть выслано нотариусом по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Такая просьба выражается в отдельном заявлении наследника либо в надписи на его заявлении о принятии наследства.
Свидетельство о праве на наследство может быть получено представителем наследника по доверенности . Если на получение свидетельства уполномочивается лицо, входящее в круг наследников и само принявшее наследство, право на получение свидетельства может быть выражено наследником в виде надписи на заявлении о принятии наследства. Если на получение свидетельства о праве на наследство уполномочивается постороннее лицо, доверенность на получение свидетельства о праве на наследство должна быть оформлена наследником в соответствии с требованием статьи 185 ГКРФ.
В случаях, предусмотренных статьей 1151 ГКРФ, наследственное имущество по праву наследования может переходить государству, такое имущество называется выморочным. В таком случае свидетельство о праве на наследство выдается представителю государственной налоговой инспекции по месту открытия наследства не ранее 6 месяцев со дня открытия наследства.
Наследник, принявший наследство, может обратиться за получением свидетельства о праве на наследство в любое время. На его долю уже не может быть выдано свидетельство о праве на наследство другим наследникам. Вместе с тем каждое из принявших наследство лиц, представившее все необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство документы, вправе требовать получения свидетельства на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда другие наследники пожелают получить свидетельства.
Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу представляются наследниками документы, подтверждающие время и место открытия наследства, брачные, родственные либо иные отношения с наследодателем (например, доказательства факта нахождения лица на иждивении наследодателя), если имеет место наследование по закону, и экземпляр завещания (или его дубликат), если наследство оформляется по завещанию. На наследуемое имущество должны быть также представлены доказательства его принадлежности наследодателю на праве собственности. Справки налогового органа об отсутствии задолженности по налогам для оформления наследства не требуется.
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано (а по желанию наследников и должно быть выдано) только на часть наследственного имущества (например, на вклад), на остальное имущество впоследствии может быть выдано дополнительное свидетельство. Нескольким наследникам может быть выдано одно общее свидетельство о праве на наследство (при наличии общих оснований наследования). Однако по просьбе наследников каждому из них могут быть выданы отдельные свидетельства на причитающиеся им доли наследства (п. 1 ст. 1162 ГКРФ). Кроме того, им могут быть выданы отдельные свидетельства на определенный вид наследственного имущества.
Если в завещании указаны родственные или брачные отношения завещателя с наследником, а документы, подтверждающие эти отношения отсутствуют, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания степени родства или брака. И наоборот, если в завещании не указаны родственные или брачные отношения, нотариус по желанию наследников и при предъявлении необходимых документов вправе указать в свидетельстве о наличии этих отношений.
Согласно статье 1162 ГКРФ наследники, призванные к наследованию, могут просить нотариуса по месту открытия наследства выдать им свидетельство о праве на него. В таком же порядке выдается свидетельство о праве на наследство и при переходе наследственного имущества к государству или муниципальному образованию. Нотариус в соответствии со статьей 70 Основ законодательства о нотариате в этом случае обязан совершить данное нотариальное действие.§ 4 Срок для получения наследниками свидетельства о праве на наследство
Напомним, получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, принявшего наследство, поэтому он может обратиться за получением свидетельства в любое время в пределах 6–месячного срока для принятия наследства, исчисляемого со дня его открытия (п. 1 ст. 1154 ГКРФ). В соответствии со статьей 1163 ГКРФ свидетельство выдается наследникам по истечении указанных шести месяцев. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано и до истечении 6–месячного срока со дня открытия наследства, если нотариус обладает достоверными данными о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет. Как правило, в этих случаях нотариусу представляется справка отдела кадров по месту работы наследодателя о составе его семьи. Однако свидетельство о праве на наследство государству выдается исключительно не ранее истечения шести месяцев со дня его открытия. Выдача свидетельства о праве на наследство производится только тогда, когда право на наследство является бесспорным. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о праве на наследство лишь с согласия всех других наследников, его принявших (ч. 2 ст. 71 Основ законодательства о нотариате). Такое согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства.
Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство не обязательна: свидетельство может быть получено представителем наследника, действующим по нотариально подтвержденной доверенности, либо по просьбе наследника выслано нотариусом по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
Каждый из наследников, принявших наследство и представивших все необходимые документы, вправе требовать выдачи свидетельства на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда другие наследники пожелают получить свидетельство.
Согласно статье 41 Основ законодательства о нотариате по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, связанный с оформлением наследства, выдача свидетельства о праве на него может быть отложена на срок не более 10 дней. Если в течение него от суда не будет получена информация о поступлении заявления, нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство. В случае получения от суда такой информации выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до решения суда. Основанием простановить выдачу свидетельства о праве на наследство является также наличие у нотариуса сведений о зачатом, но еще не родившемся наследнике.
Заинтересованное лицо вправе получить у нотариуса постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 48 Основ), с изложенными нотариусом мотивами отказа.§ 5 Содержание свидетельства о праве на наследство
Текст свидетельства о праве на наследство должен излагаться четко и ясно в строгом соответствии с формами Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002г. № 99 (см. формы № 3 – 14, 70 приложения).
В свидетельстве о праве на наследство указываются:
– дата его выдачи;
– фамилия и инициалы нотариуса, выдавшего свидетельство;
– фамилия, имя и отчество наследодателя;
– фамилия, имя и отчество наследников;
– их родственное или иное отношение к наследодателю;
– место жительства наследников;
– наследственное имущество;
– его состав (характеристика), место нахождения и оценка;
– доля, причитающаяся каждому из наследников, а также сумма уплаченной государственной пошлины.
Согласно части 3 ст. 71 Основ законодательства о нотариате свидетельство о праве на наследство может выдаваться всем наследникам вместе либо каждому в отдельности в зависимости от их желания на причитающуюся ему долю наследства при условии уплаты им государственной пошлины. В последнем случае в свидетельстве делается отметка о том, что на оставшуюся часть наследства свидетельство о праве на наследство еще не выдано. Кроме того, каждому наследнику по его желанию могут быть выданы отдельные свидетельства на определенный вид наследственного имущества, при этом сначала может быть выдано свидетельство на одно имущество, а позднее – на другое.
Если в число наследников входят несовершеннолетние или недееспособные наследники, нотариус, руководствуясь частью 4 ст. 71 Основ, обязан сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство органам опеки и попечительства по месту жительства наследника для охраны его имущества, о чем на свидетельстве делается соответствующая надпись.
Когда наследники наследуют по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии и в некоторых других случаях, в свидетельстве должен быть отражен переход имущества от одного лица к другому. Когда доли некоторых наследников остаются открытыми, в свидетельстве указывается, что на такието доли наследства свидетельство о праве на наследство не выдано. Позднее при выдаче свидетельства о праве на наследство наследникам, чьи доли наследства оставались открытыми, в нем указывается, что на такието доли свидетельство уже выдано.
Если в дальнейшем будет выявлено другое имущество, не включенное в первоначально выданное свидетельство, наследник вправе получить дополнительное свидетельство о праве на наследство на выявленное имущество соответственно причитающейся ему доле (п. 2 ст. 1162 части 3 ГКРФ).
Если в составе наследства имеется недвижимое или иное имущество, подлежащее регистрации (специальному учету), в тексте свидетельства о праве на наследство делается соответствующая запись о необходимости регистрации, что разъясняется наследникам.§ 6 Выдача свидетельства о праве собственности на некоторые виды наследственного имущества
Анализ обобщения нотариальной практики показывает, что нотариусы чаще всего выдают свидетельства на жилые дома, денежные вклады, автомашины, интеллектуальную собственность (авторское право на произведение литературы), паенакопления в жилищно-, дачно– и гаражно–строительных кооперативах. Обычно объектом права наследования является имущество, имеющееся в наличии на день открытия наследства. Если на день выдачи свидетельства о праве на наследство вид имущества изменился, нотариус выдает свидетельство на то имущество, которое имеется на день выдачи.
Например, на день открытия наследства имелся жилой дом, а на день выдачи свидетельства он снесен либо сгорел. В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается на денежное возмещение за снесенный жилой дом либо на страховую сумму на сгоревшее строение. Аналогично выдается свидетельство на деньги, если сданные в комиссионный магазин вещи ко дню выдачи свидетельства проданы.
Учитывая некоторые особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по отдельным видам имущества, рассмотрим конкретнее некоторые из этих случаев.
При выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, в состав которого входит жилой дом (квартира), нотариус истребует правоустанавливающий документ о принадлежности дома наследодателю (свидетельство о праве собственности, договор купли–продажи и т. п.) и справку бюро технической инвентаризации. В местности, где инвентаризация не проводилась, потребуется справка соответствующего государственного или муниципального органа о принадлежности наследодателю этой недвижимости на праве собственности (справка должна содержать необходимые данные о характеристике объекта недвижимости и сведения о размерах общеполезной и жилой площади, страховой оценке строения, об отсутствии арестов и запрещений, размере доли наследодателя в общей собственности).
...
Если страховая оценка дома (квартиры) в справке не указана, нотариусу должна быть представлена справка независимой страховой организации или компетентного оценщика.
Нотариус также проверяет, не имеется ли запрещения отчуждения дома (квартиры) или ареста. Если запрещение наложено в связи с получением кредита (займа), нотариус сообщает банку, кредитной или иной организации, а равно физическому лицу, выдавшему кредит (заем), о том, что наследникам заемщика выдано свидетельство о праве на наследство. В случае, когда на дом (квартиру) наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство задерживается до снятия ареста.
В тексте свидетельства о праве на наследство должна быть сделана ссылка на правоустанавливаюший документ, на основании которого наследодателю принадлежал дом (квартира) на праве собственности, при характеристике дома обязательно должны быть указаны размеры общей полезной площади и жилой площади, перечислены хозяйственные и бытовые строения и сооружения, расположенные на относящемся к дому земельном участке. В случаях, когда из справки бюро технической инвентаризации видно, что наследодателем произведены к дому пристройки (надстройки), возведены дополнительные сараи, гаражи, теплицы и т. д., нотариус требует представления разрешения компетентного государственного или муниципального органа на сооружение пристройки (надстройки), строительство сарая, гаража, теплицы и т. д. При отсутствии такого разрешения в свидетельстве указываются только законно приобретенные или выстроенные жилой дом (его соответствующие размеры) и хозяйственные сооружения, согласно данным правоустанавливающего документа.
Если жилой дом расположен в городе или поселке городского типа, в свидетельстве указывается размер земельного участка, на котором расположен наследуемый дом.
...
Если переходящий по праву наследования дом расположен в сельской местности, в свидетельстве о праве на наследство размер земельного участка не учитывается.
Размер такого участка указывается по данным правоустанавливающего документа. В случае, когда фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется больше, чем указанов правоустанавливающем документе, нотариус требует представления решения компетентного государственного или муниципального органа. При отсутствии такого решения размер земельного участка в свидетельстве указывается по правоустанавливающему документу. Если фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется меньше, чем по правоустанавливающему документу, размер в свидетельстве указывается по справке бюро технической инвентаризации.
В подтверждение наличия вклада, хранящегося в банке (иной кредитной организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников сберегательную книжку или договор банковского вклада (иной соответствующий документ, подтверждающий наличие вклада), о проверке которой делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство: «Сберегательная книжка (договор банковского вклада) проверена. Нотариус (подпись)». Если сберегательная книжка (иной документ, удостоверяющий наличие вклада) не сохранилась либо утрачена, наследники могут разыскать вклад, обратившись в тот банк (иную кредитную организацию), в котором, согласно имеющимся у них сведениям, может храниться вклад на имя умершего. По просьбе наследника такой запрос может быть сделан нотариусом. Указанный вклад является объектом наследования и оформляется нотариусом в общем порядке в следующих случаях:
1) если вкладчиком не сделано распоряжение банку о выплате в случае смерти вклада определенному лицу или государству;
2) если завещательное распоряжение банку сделано в пользу одного лица, которое умерло ранее вкладчика. В этом случае вклад наследуется наследниками вкладчика и наследственное дело заводится на имя умершего вкладчика;
3) если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад наследуется наследниками назначенного, но умершего получателя вклада. Наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение.
При оформлении вкладов, указанных во втором и третьем случаях, нотариус истребует от наследников свидетельства о смерти вкладчика и назначенного вкладчиком получателя вклада и запрашивает в банке сведения о наличии вклада, а также на чье имя было сделано завещательное распоряжение.
Если одно или несколько лиц, указанных в завещательном распоряжении, умерли ранее вкладчика, суммы, которые подлежат выдаче этим лицам, поступают к остальным лицам, указанным в завещательном распоряжении, и распределяются между ними в равных долях.
В свидетельстве о праве на наследство указывается, что наследственное имущество состоит: «Из денежного вклада, хранящегося в банке (наименование и место ее нахождения), на счете (номер) с причитающимися процентами». Сумма вклада указывается только в случае, если об этом просит наследник.
Кооперативные дачи, кооперативные квартиры, кооперативные гаражи являются собственностью кооперативов и не входят в состав наследственного имущества.
...
Если наследодателем получено свидетельство о праве собственности на указанные объекты недвижимости вследствие полной выплаты пая, они наследуются в порядке, предусмотренном для недвижимости, принадлежащей гражданам на праве частной собственности.
В личную собственность наследников переходят паенакопления, т. е. денежные средства. В этом случае наследник представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства. Нотариусу необходимо разъяснить наследникам, что получение свидетельства о праве на наследство на паенакопления не предрешает вопроса о принятии в члены кооператива наследника. Этот вопрос решается согласно уставу кооператива (например, общим собранием членов кооператива).
В подтверждение принадлежности наследодателю на праве собственности автомашины, мотоцикла, мотороллера, моторной лодки, парусной и моторной яхты, катера наследник представляет нотариусу соответственно технический паспорт (справку–счет торгующей организации, договор купли–продажи и т. п.), судовое свидетельство, судовой билет. О наличии и проверке указанных документов нотариус делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство и возвращает документ предъявившему его наследнику. Автомобиль с ручным управлением, выданный инвалиду в безвозмездное пользование, после его смерти остается в собственности его семьи. Перерегистрацию таких автомобилей производят органы ГИБДД (ГАИ) по письмам отделов социального обеспечения без участия нотариальной конторы.
Когда предметом наследования является иностранная валюта, взыскивается государственная пошлина, размер которой подлежит пересчету в рубли по курсу, котируемому Центральным банком Российской Федерации и действующему на день уплаты государственной пошлины.
За выдачу свидетельств о праве на наследство ценных бумаг (государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, привилегированные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг) государственная пошлина взимается с указанной стоимости ценных бумаг, но не ниже номинальной.
Если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей его стоимости, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства.
За выдачу свидетельства о праве на наследство имущества, приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается со стоимости той части имущества, которая фактически переходит по наследству.
За свидетельства о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек годичный срок со дня зачисления госпошлины в бюджет.
При записи повторных свидетельств в реестре нотариальной конторы в соответствующей графе указывается, когда и в какой сумме была взыскана пошлина и где имеется запись о взыскании. А к основным документам, остающимся в деле нотариальной конторы, должны быть приложены решения суда о признании недействительными соответствующих свидетельств.
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации на имущество супругов распространяется законный (гл. 7) и договорный (гл. 8) режимы, определяющие объем этого имущества и порядок осуществления супругами полномочий собственников.
Согласно статье 33 СКРФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, который действует, если брачным договором не установлено иное. В соответствии с пунктом 1 ст. 34 СКРФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Состав этого имущества определен пунктом 2 указанной статьи: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой тудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие), приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СКРФ). Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются ими по обоюдному согласию супругов в соответствии со статьей 35 СКРФ: при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Однако имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, согласно статье 36 СКРФ признается собственностью каждого из них. Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Необходимо при этом учитывать, что имущество каждого из супругов может быть признано в соответствии со статьей 37 СКРФ их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из них либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).
Раздел имущества между супругами возможен и при их жизни. В бесспорном порядке он оформляется нотариальными органами, в спорном – через суд. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (если иное не предусмотрено брачным договором). В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (ст. 39 СКРФ).
В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу (в нотариальную контору) по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное действие, руководствуясь статьей 75 Основ законодательства о нотариате и известив об этом принявших наследство наследников. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе. Если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, то необходимо представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определенную долю общего имущества супругов.
Если наследники, принявшие наследство, или орган опеки и попечительства не дадут согласия на выдачу свидетельства о праве собственности пережившему супругу, то в этом случае нотариальная контора не имеет права выдавать свидетельство о праве собственности и дело подлежит рассмотрению в судебном порядке. Переживший супруг в этом случае должен обратиться в суд общей юрисдикции для признания за ним права собственности на долю совместно нажитого с наследодателем имущества в порядке статьи 39 СКРФ.
Переживший супруг при обращении в нотариальную контору с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности должен представить доказательства о наличии этого имущества. Например, если имущество состоит из денежных сбережений в банке, то нотариусу представляются сберегательные книжки или копии лицевых счетов, которые поступают в наследственное дело из банка по запросу нотариуса. В этом случае проверяется дата открытия счета и дата вступления супругов в брак.
Если же общее имущество состоит из жилого дома (квартиры), то переживший супруг должен представить в нотариальную контору доказательства совместного с умершим супругом приобретения дома (квартиры). Такими доказательствами являются: договор купли–продажи, договор застройки, договор мены, судебное решение и т. д. Кроме того, в нотариальную контору представляется справка бюро технической инвентаризации о составе жилого дома и о числящихся на нем арестах, а также справка финансового органа об отсутствии задолженности по налогам за наследодателем. В подтверждение времени (даты) постройки или приобретения дома при отсутствии документов могут быть приняты: решение соответствующего государственного или муниципального органа об отводе земельного участка для строительства дома, соответствующий документ о предоставлении ссуды на строительство дома и т. п.
При выдаче свидетельства о праве собственности нотариусы не могут принимать в качестве доказательства свидетельские показания.
Однако если из правоустанавливающего документа на дом (квартиру) и свидетельства о браке невозможно установить, что дом (квартира) является совместной собственностью супругов, в подтверждение этого факта должно быть истребовано решение суда, вступившее в законную силу. Очевидно, если из правоустанавливающего документа следует, что дом (квартира) значится за супругами в равных долях, то нет необходимости в выдаче свидетельства о праве собственности, поскольку доли супругов в общем имуществе уже определены.
В техническом паспорте автомобиля или мотоцикла не указывается, почему в свое время произведена перерегистрация указанных автомототранспортных средств с одного лица на другое: в связи с договором купли–продажи или договором дарения. В указанном случае следует истребовать подлинный договор купли–продажи или его дубликат. Если переживший супруг просит выдать свидетельство о праве собственности на долю автомашины, мотоцикла, мотороллера, катера, то на это имущество представляется для проверки технический паспорт, выданный ГИБДД (ГАИ), или судовой документ и квитанция об уплате налога и сборе транспортных средств. Что же касается паенакоплений в дачно-, жилищно– и гаражно–строительных кооперативах, то нотариусу представляется справка правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства и времени вступления наследодателя в кооператив.
Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов выдается, как правило, в сроки, предусмотренные для выдачи свидетельства о праве на наследство, т. е. по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства.
В нотариальной практике встречаются случаи, когда наследодатель все свое имущество завещает не супругу, а другим наследникам по закону либо посторонним лицам. И в этом случае переживший супруг может просить нотариальную контору выдать ему такое свидетельство с согласия других наследников, поскольку завещание может касаться лишь второй половины имущества, принадлежавшей умершему супругу. Свидетельство о праве собственности может быть выдано пережившему супругу и в том случае, если он завещанием лишен наследства и не имеет права на обязательную долю.
Однако переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе супругов в пользу коголибо из наследников, так как его доля не входит в наследственную массу. Он может произвести отчуждение этой доли имущества путем дарения или продажи после получения свидетельства о праве собственности в нотариальной конторе и регистрации имущества на свое имя.
В случае, когда от пережившего супуга не поступило заявления в нотариальную контору о выдаче ему свидетельства о праве собственности, значащееся за наследодателем имущество поступает в общую наследственную массу и на него выдается свидетельство о праве на наследство всем наследникам в общем порядке.
За выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя – 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб.;
другим наследникам – 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн руб. (п. 22 ст. 333.24 НК РФ).
За выдачу свидетельств о праве на наследство пошлина взимается со стоимости всего имущества, переходящего в порядке наследования, на день открытия наследства. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об этом (ст. 1114 ГКРФ).
В соответствии с действующим налоговым законодательством за нотариальные действия, совершаемые вне помещений государственной нотариальной конторы, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственная пошлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза. Подобные правила не распространяются на нотариусов, занимающихся частной практикой.
При наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником.
За выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на основании решений суда о признании ранее выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, государственная пошлина уплачивается в соответствии с порядком и в размерах, которые установлены главой 25.3 «Государственная пошлина» НКРФ. Сумма государственной пошлины, уплаченной за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату. По заявлению плательщика государственная пошлина, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит зачету в счет государственной пошлины, подлежащей уплате за выдачу нового свидетельства, в течение одного года со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда (ст. 333.25 НКРФ).
С учетом Федерального закона от 8 ноября 2007г. № 258–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности», уточнившего порядок оценки наследственного имущества, оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества (курса Центрального банка Российской Федерации – в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте) на день открытия наследства. Стоимость транспортных средств может определяться как организациями, осуществляющими оценку транспортных средств, так и судебно–экспертными учреждениями органа юстиции. Стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться как организациями, осуществляющими оценку недвижимости, так и организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения. Стоимость земельных участков может определяться как организациями, осуществляющими оценку земельных участков, так и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области кадастра объектов недвижимости, и его территориальными подразделениями.
Во всех остальных случаях стоимость имущества определяется специалистами–оценщиками в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Глава 8 Охрана наследственного имущества и управление им
§ 1 Общие положения охраны наследства и управления им
Институт охраны наследства и управление им осуществляются для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц. По общему правилу наследственное имущество считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГКРФ). Между тем момент открытия наследства и момент его принятия могут быть значительно отдалены друг от друга по времени. Ретроспективное наделение наследника соответствующими правомочиями позволяет ему, в частности, воспользоваться плодами, продукцией, доходами и иными приращениями наследственного имущества, возникшими за этот период. В то же время на наследника возлагается и бремя содержания наследственного имущества с момента открытия наследства до его принятия. Совершать юридически значимые действия в отношении этого имущества наследник может лишь после принятия наследства и соответствующего оформления прав на него. Таким образом, он лишен возможности защитить свое законное право на получение наследственного имущества в не меньшем количестве и не худшем состоянии, чем оно было к моменту открытия наследства.
Статья 1171 ГКРФ регламентирует охрану наследства и управление им. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются необходимые меры по охране наследства и управлению им .
Когда наследство находится за границей, меры по охране наследства принимают должностные лица консульских учреждений Российской Федерации.
Непосредственные меры по охране наследственного имущества принимаются по месту жительства наследодателя, а если оно неизвестно – по месту нахождения наследственного имущества. Когда имущество находится в разных местах, по месту нахождения недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а если недвижимое имущество отсутствует – по месту нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В заявлении должно быть указано, где и по какому адресу открылось наследство, где находится имущество (оно может находиться в различных городах, районах) с указанием адресов, счетов в банках и т. д., и просьба принять меры нотариусом к его охране.
В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания, который принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Отказ или уклонение юридического лица от ответа на запрос нотариуса порождает право наследников и иных лиц требовать возмещения ущерба, причиненного этими действиями (бездействием). Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого им с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев , а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 1154 ГКРФ и пунктом 2 ст. 1156 ГКРФ, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства .
Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.
Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002г. № 350, согласно которому предельный размер не может превышать 3% оценочной стоимости наследственного имущества.
В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.
При совершении действий по охране наследственного имущества нотариус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полную его сохранность, в частности:
– нотариус должен установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение;
– если нотариусу стало известно, что у умершего имеются наследники, местонахождение которых удалось установить, он должен известить их об открывшемся наследстве и о предстоящей описи наследственного имущества;
– в подтверждение факта смерти наследодателя нотариус истребует от должностных лиц медицинских и иных учреждений свидетельство о смерти, свидетельствует с него копию (учиняя на копии удостоверительную надпись «с подлинным верно»), которая оставляется в делах нотариальной конторы; если свидетельство о смерти сразу истребовать не представляется возможным, меры к охране могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя;
– нотариус должен уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране оставшегося имущества, если были, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом умершего, где (у каких лиц) находятся ключи от этого помещения;
– о предстоящей описи нотариус уведомляет представителей жилищно–коммунальных органов, а в необходимых случаях – представителей органов внутренних дел и других заинтересованных организаций и лиц (помимо известных ему наследников умершего, как уже было отмечено выше);
– если есть основания предполагать что имущество в порядке наследования будет передано государству, нотариус сообщает о предстоящей описи соответствующему финансовому органу по месту открытия наследства;
– если заявление о принятии мер к охране наследственного имущества поступило от наследника, совместно не проживавшего с наследодателем, нотариус должен разъяснить ему, что предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли (ст. 1169 ГКРФ), а также предупредить обратившего наследника о том, что нотариус вправе описать имущество только при условии, если совместно проживавшие с наследодателем наследники добровольно предъявят имущество к описи.
В случае, когда имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства, руководствуясь статьей 65 Основ законодательства о нотариате, посылает нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Нотариус или соответствующее должностное лицо, принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер.
Охрана наследственного имущества согласно статье 68 Основ продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Указанные мероприятия могут продолжаться и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если нотариусу (в государственную нотариальную контору) поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев. В этом случае меры к охране наследственного имущества продолжаются, но не более девяти месяцев со дня открытия наследства (ст. 1171 ГКРФ).
Если место открытия наследства и место принятия мер к охране наследственного имущества разные, о прекращении охраны имущества нотариус, принявший указанные меры, предварительно уведомляет нотариуса по месту открытия наследства и обязан уведомить наследников, а если имущество в порядке наследования переходит государству – соответствующий финансовый орган.
Что касается исчисления и уплаты государственной пошлины, то за совершение государственным нотариусом нотариальных действий взимается государственная пошлина в размере, установленном главой 25.3 «Государственная пошлина» НКРФ. В соответствии с пунктом 23 ст. 333.24 НКРФ нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий, государственная пошлина за принятие мер по охране наследства уплачивается в размере 600 руб.
Согласно статье 22 Основ законодательства о нотариате нотариус, занимающийся частной практикой, взимает плату по тарифам, соответствующим размерам государственной пошлины, установленной за совершение аналогичного действия в государственной нотариальной конторе.
За совершение действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, а также нотариус, занимающийся частной практикой, взимают нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ законодательства о нотариате.
Полный перечень мер по охране наследственного имущества законодателем не определен. Поэтому полагаем, к ним могут быть отнесены любые необходимые меры, позволяющие устранить возможность порчи, гибели или расхищения наследственного имущества. В Гражданском кодексе и Основах законодательства о нотариате к таким мерам отнесены:
– запрос банков, других кредитных организаций и иных юридических лиц об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю (п. 3 ст. 1171 ГКРФ);
– опись наследственного имущества (п. 1—3 ст. 1172 ГКРФ, ч. 1 ст. 66 Основ);
– принятие наличных денег, входящих в состав наследства, в депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГКРФ);
– уведомление органов внутренних дел о наличии в составе наследства оружия (п. 3 ст. 1172 ГКРФ);
– передача наследственного имущества на хранение (п. 4 ст. 1172 ГКРФ, ч. 2 и 3 ст. 66, ст. 67, подп. 2 ч. 1 ст. 69 Основ);
– передача наследственного имущества в доверительное управление (ст. 1173 ГКРФ);
– направление нотариусом обязательного для исполнения поручения о принятии мер к охране наследства (п. 5 ст. 1171 ГКРФ, ст. 65 Основ).
Другие предусмотренные законодательством или признаваемые нотариальной практикой действия нотариусов (оповещение наследников об открытии наследства, выявление состава наследственного имущества и т. п.) необходио рассматривать как подготовку к реализации мер по охране и управлению наследством, однако относить к нотариальным действиям не следует. Среди осуществляемых нотариусом подготовительных мер могут быть названы:
– извещение об открытии наследства наследников, место нахождения которых нотариусу известно (ч. 1 ст. 61 Основ);
– вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 61 Основ);
– принятие заявлений о принятии наследства или об отказе от наследства (ст. 62 Основ, ст. 1153, 1159 ГКРФ);
– установление места открытия наследства;
– установление наличия наследственного имущества по месту открытия наследства и его состава, а также установление иных мест нахождения такого имущества;