Наследственное право России: учебник Гущин Василий
Содержание завещания. Содержание завещания должно быть определенным, не должно противоречить закону: воля наследодателя ограничивается в интересах семьи и включает в себя:
– назначение наследников: универсальные правопреемники, сингулярные правопреемники (отказополучатели);
– распределение имущества (долей) между наследниками;
– назначение исполнителя завещания;
– лично–правовые распоряжения (признание отцовства, назначение опекуна несовершеннолетнему и др.);
– возложение поручения (обязанности) на наследника (в основном имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей).
Назначение наследника. Если наследодатель оставил наделенному лицу все свое имущество или долю своего имущества, то такое распоряжение рассматривается как назначение наследника, хотя наделенный не был назван наследником.
Если наделенному оставлены только отдельные предметы, то при сомнении он не признается за наследника, хотя он был назван таковым.
Если наследодатель назначал только одного наследника и притом ограничил его какойто долей наследства, то к наследованию в остальной части призываются наследники по закону.
Заещательное распоряжение. Завещательное распоряжение может быть оспорено, поскольку наследодатель заблуждался относительно содержания своего волеизъявления или совсем не имел намерения сделать изъявление такого содержания, и притом следует предположить, что, зная положение дел, он воздержался бы от этого изъявления.
Данное правило применяется также, поскольку наследодатель составил распоряжение под влиянием ошибочного предположения или ожидания, что наступит или не наступит какоелибо обстоятельство, или поскольку его принудили к тому противозаконно угрозами (§ 2278 ГГУ). Завещательное распоряжение может быть оспорено, если наследодатель обошел наличное во время открытия наследства лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, о наличии которого наследодатель не знал при составлении распоряжения или которое родилось или приобрело право на неотъемлемую долю после составления такового. Спор не допускается, поскольку следует предположить, что наследодатель, даже зная о положении дел, совершил такое же распоряжение.
Неотъемлемая доля. Здесь действует следующий основной принцип: свобода завещательного распоряжения ограничивается в интересах законной семьи и иждивенцев наследодателя. Завещание признается недействительным в части, нарушающей право на обязательную (неотъемлемую) долю.
Если нисходящий родственник наследодателя устранен от наследования по завещательному распоряжению, то он может потребовать от наследника неотъемлемую долю наследства. Эта доля равняется половине стоимости его доли при наследовании по закону. Схожие правила содержатся и в отечественном гражданском законодательстве.
Более того, если лицу, имеющему право на неотъемлемую долю (нисходящие, родители, супруг), оставлена наследственная доля, которая меньше половины его доли при наследовании по закону, то это лицо может потребовать от сонаследников в качестве неотъемлемой доли стоимости части, на какую его доля меньше половины доли при наследовании по закону (§ 2303, 2305 ГГУ).
Отзыв завещания. Поскольку завещание – односторонняя сделка, в любой момент может быть сделан полный или частичный его отзыв путем:
– составления нового завещания;
– уничтожения старого завещания;
– заявления об отмене завещания;
– изъятия официально депонированного документа;
– юридических действий, противоречащих завещанию (продажа, дарение завещанного имущества и др.) (§ 2253—2258 ГГУ).
В случае признания недействительным более позднего завещания ранее составленное завещание вступает в законную силу. При отмене наследодателем более позднего завещания предшествующее завещание не восстанавливается.
Завещание может отменяться и в силу закона (как правило) в случае расторжения брака, вступления в брак, рождения ребенка, но при условии, что эти факты имели место после составления завещания.
Переход наследственного имущества. Основные правила (относятся к наследованию как по закону, так и по завещанию) заключаются в следующем:
– наследник принимает имущество на началах универсального правопреемства: все права и обязанности наследодателя;
– переход права осуществляется в момент смерти наследодателя;
– не требуется совершения специальных действий, направленных на принятие наследства.
Наследник может:
– принять наследство безоговорочно (все активы и пассивы) (§ 1967 ГГУ): не требуется совершение специального акта, может быть фактическим: вступление во владение, управление имуществом, уплата долгов наследодателя и др.;
– принять наследство с условием составления описи (§ 1975 ГГУ): требуется проведение формальной процедуры (открытие конкурса, официальной ликвидации и др.) для ограничения ответственности наследника по долгам наследодателя размерами активов имущества;
– отказаться от наследства (§ 1942 ГТУ): наследник может сделать специальное заявления нотариусу по месту открытия наследства или перед судом либо не принимать наследство ни фактически, ни формально. Выбор может быть сделан в течение срока давности (6 недель) со дня, когда наследник узнал об открытии наследства (§ 1944 ГГУ).
Совместное завещание супругов. Понятие «завещание» является общим как для наследственного права Германии, так и России. Это облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества. Такое волеизъявление по российскому праву носит исключительно односторонний характер, в то время как ГГУ предусматривает возможность составления такого вида завещания, в котором выражена воля двух или нескольких лиц.
Речь идет о таком виде завещательного распоряжения, аналога которого не существует в праве России, как совместное (или общее) завещание супругов ( Gemeinschaftliches Testament, das gemeinschaftliche Ehegattentestament ).
О совместном завещании супругов говорят как о документе, содержащем волю обоих супругов о праве взаимного наследования. Такое завещание согласно действующему законодательству Германии может быть составлено только супругами (§ 2265 ГТУ). Так, к примеру, супруги, совместно владеющие определенным имуществом, назначают третье лицо наследником. Содержание совместного завещания может составлять все то, что может охватывать последняя воля супругов (с оговоркой о действительности). Здесь в качестве взаимных обязательств рассматриваются только назначение наследника, имущество и обязанности, соответствующие требованиям положения о договорных обязательствах в договоре о наследстве. Таким образом, совместное завещание содержит два завещания в одном документе.
Совместное завещание может быть написано как собственноручно, от руки, так и в форме публичного завещания, т. е. нотариально удостоверенного. Совместное завещание может быть написано только одним из супругов, с указанием даты и места составления, но в любом случае должно быть подписано каждым из них лично. Такое завещание можно хранить дома либо отдать его на хранение в суд. Отзыв завещания, отданного на хранение в суд, возможен только обоими супругами. Плата за хранение завещания вычисляется исходя из стоимости общего наследства и равняется четверти от полного налога на завещанное имущество.
Особенностью совместного завещания в форме публичного акта является то, что завещание совершается в соответствии с установленной законом процедурой при участии нотариуса. Присутствие обоих супругов в данном случае является непременным требованием. Оба они должны быть обладать завещательной правосубъектностью, т. е. быть дееспособными в полном объеме. В Германии способность составлять завещание, как уже отмечалось выше, возникает у лиц, достигших 16–летнего возраста. Характер завещания требует того, чтобы каждый из супругов был ознакомлен с обязательствами другого. Возможно оформление совместного завещания в чрезвычайных ситуациях (так называемая чрезвычайная форма завещания) тогда, когда к тому наличествуют соответствующие предпосылки со стороны одного из наследодателей (§ 2266 ГГУ), например в случае предстоящей смертельной опасности завещателя.
Для оформления совместного завещания, составляемого одним завещателем, предусмотрены определенные требования к его составлению (§ 2267, 2247 ГГУ). Для действительности достаточно, чтобы завещание было составлено и подписано одним супругом, а второй поставил бы свою подпись рядом. Последний при этом должен указать, когда и где он поставил свою подпись. В § 2267 ГГУ существенным является не то, что он предусматривает возможность составления совместного завещания одним лицом, но то, что в нем приводится своего рода упрощение аспекта составления завещания (это выражается в дозволении: «достаточно того, что…»). За супругами остается, таким образом, право непосредственного составления совместного завещания. В дальнейшем каждыйдолжен собственноручно написать и подписать свое волеизъявление.
После смерти одного из супругов его обязательства приобретают возможность быть оглашенными, в то время как обязательства другого супруга, в его же собственных интересах, а также в целях соблюдения принципа неразглашения не только не могут быть объявлены, но даже доведены до сведения тех, кто состоит в числе наследников. Составление совместного завещания предполагает также необходимое условие добровольности заключения его обоими супругами. Если муж и жена выбирают публичную форму завещания, то его «совместный» характер следует уже из самого факта составления на основе единогласных решений. Однако совместное завещание может иметь и односторонний характер. В этом случае возникает вопрос, при каких условиях оба эти завещательные волеизъявления могут составлять один документ о совместном завещании. И в особенности неясным представляется вопрос, могут ли вообще эти разнящиеся между собой волеизъявления содержаться в одном документе. На этот вопрос закон не дает ответа, и все же нельзя не отметить значимость нормативных положений, изложенных в § 2268, 2270—2271 ГГУ, регламентирующих порядок составления и действия совместного завещания супругов.
Если обратиться к истории формирования судебной практики по данному вопросу, то Имперский Верховный суд (действовавший с 1879 по 1945г.) требовал, чтобы оба подобных завещательных акта содержались в одном документе. В этом случае суд не придавал значения желанию супругов. В то же время согласно позиции Имперского Верховного суда возможность составления совместного завещания полностью исключается тогда, когда лица, его составляющие, не согласуя друг с другом основные положения, фиксируют его на разных документах. В этой ситуации уже не играет роли то, что они в действительности имели намерение составить совместное завещание. С другой стороны, зачастую происходит и так, что супруги оформляют совместное завещание, выбрав именно эту форму (т. е. воспользовавшись широкой нормативной реализацией принципа свободы завещания), хотя на самом деле каждый из них имели в виду завещание частного характера. Впоследствии данная позиция не нашла своего дальнейшего отражения в судебных делах вследствие изменения § 2267 ГГУ, на котором основывался спорный вывод суда.
Тем не менее ряд авторов отмечают тенденции к тому, что в своем большинстве завещания обоих супругов оформляются как один общий документ, несмотря на то что для подобного оформления нет какихлибо императивных требований. Так, профессор Г. Брокс считает, что прошивка двух документов, позволяющая им стать одним, в сущности – лишь формальное соответствие воле обоих наследодателей, поскольку в совместном завещании самым главным является уже то, что завещатели стремятся зафиксировать именно совместный, общий характер завещания. Согласно сборнику решений Верховного суда ФРГ по гражданским делам Верховный суд ФРГ исходит при вынесении решений из искомой воли завещателя. В данном случае важно изначально установить некоторую возможность толкования завещания, одновременно необходимо учитывать также обстоятельства, которые не охватывались завещанием, но при этом их нужно принимать во внимание. Федеральный суд ФРГ по гражданским делам полагает, что решающим для оформления воли завещателей является то, что в завещании обоих супругов должна явственно прослеживаться единогласность их волеизъявления. В последнем случае при отсутствии какихлибо особых оснований возможность толкования завещания существенно ограничивается.Таким образом, совместное завещание можно считать оформленным, если каждый из супругов составил отдельное завещание, но при этом воля обоих направлена на то, чтобы их завещательные акты носили совместный характер и, в свою очередь, может быть однозначно выявлена из составленных ими документов.
Предпосылкой к составлению совместного завещания супругов всегда является то, что супруги руководствуются общностью своих намерений. Однако следует отметить, что им вовсе не обязательно при этом действовать одновременно. В связи с этим допустим вариант, когда сначала завещание составляет один из супругов, а затем передает его другому, чтобы тот присоединился к нему, подтвердив своей подписью. Но в любом случае завещание не может быть признано совместным, если тот из супругов, кто его составляет, подключает другого без его ведома, поскольку в подобном случае налицо нарушение условия обоюдного согласия. Говоря о видах совместных завещаний, немецкая правовая доктрина выделяет следующие:
– Testamenta correspectiva – совместное завещание, в котором действие обязательств одного супруга зависит от действия обязательств другого ( gegenseitig abhangige, korrespektive Testamente , так называемые взаимно зависимые, взаимные завещания). Обязательства одного супруга должны сохраняться в силе до тех пор, пока сохраняют свою силу обязательства другого; и решающим в данной случае будет факт того, хотят ли супруги подобной зависимости.
Пример данного вида завещания, когда муж и жена завещают друг другу, а также своим детям все свое имущество. В таких случаях супруги хотят, чтобы обязательства были взаимными. Это правило толкования изложено в абзаце II § 2270 ГГУ.
– Testamenta reciproca – об этом виде совместного завещания говорят, когда супруги сомневаются друг в друге или же если один из супругов в интересах другого сомневается в комлибо третьем ( gegenseitige Testamente – взаимные, обоюдные завещания). При этом существует внутренняя связь между обоими обязательствами, но они вовсе не должны быть взаимными. Иными словами, между двумя обязательствами не должно существовать никакой зависимости и, таким образом, исполнение одного не зависит от исполнения другого.
Например, муж и жена взаимно назначили в завещании друг друга наследниками своего имущества. Более состоятельный муж назначает свою менее состоятельную супругу наследницей даже в случае, если та не назначила его своим наследником. Между этими двумя распоряжениями нет какойлибо зависимости. Так, действие одного распоряжения не зависит от действия другого.
– Testamenta mere simultanea – это совместные завещания, которые в общих чертах суммируют обязательства супругов, но при этом не носят характера обоюдности или взаимности. Супруги прибегают в данном случае лишь к формальным аспектам (т. е. непосредственно к составлению завещания). Пример: в завещании, составленном одним супругом, впоследствии подписанном обоими супругами, каждый из них назначает наследниками детей от прошлого брака.
Отмечая виды совместных завещаний, отдельно следует выделить так называемое берлинское завещание (Berliner Testament) (§ 2269 ГГУ). Под берлинским принято понимать совместное завещание, в котором супруги назначают наследниками друг друга, а также некоторое третье лицо (лиц) единственным наследником, в основном совместных детей. Данный вид завещания достаточно часто используется на практике. При этом необходимо четко установить, что именно нужно обоим завещателям.
Существуют два возможных варианта:
Первый вариант: если умирает один из супругов (например, муж), то переживший супруг – жена становится предварительным наследником ( Vorerbe ), а дети – последующими наследниками ( Nacherbe ). После смерти жены происходит открытие наследства. Дети, как подназначенные наследники, следующие после матери, наследники своего отца, получают то, что он завещал ей, и в полной мере становятся наследниками своей матери.
Второй вариант: после смерти одного из супругов (например, мужа) жена может стать абсолютным наследником умершего. Дети же получат наследство только после смерти матери в качестве наследников последней очереди. При этом дети наследуют имущество матери, в котором, впрочем, содержится имущество отца.
В первом случае правовая доктрина выделяет «принцип разделения», который означает, что с юридической (формальной) стороны существует два отдельных друг от друа имущества. После смерти мужа жена наследует его имущество как предварительный наследник, помимо этого она остается собственником своего имущества.
Во втором случае речь идет о так называемом «принципе единства», согласно которому после смерти одного из супругов его имущество сливается воедино с имуществом пережившего супруга и становится единой наследственной массой уже в последующем для детей.
Различия и последствия этих двух вариантов наследования в существенной степени сказываются в случае открытия наследства.
В условиях «принципа разделения» переживший супруг становится только предварительным наследником. Таким образом, в отношении наследства умершего он связан обязательствами и определенными ограничениями (§ 2112 ГГУ), при распоряжении своего собственного имущества он ничем не ограничен.
В условиях «принципа единства» супруг, переживший другого, не связан никакими обязательствами относительно наследства умершего, поскольку он является абсолютным собственником всего наследства, перешедшего к нему в силу универсального правопреемства.
Третье лицо, назначенное в завещании наследником (в нашем случае – это дети), на момент смерти одного из супругов становится в условиях «принципа разделения» наследником последней очереди. Это третье лицо получает, таким образом, косвенное право на ожидание наследства. Используя схему «принципа единства», третье лицо ничего не наследует после смерти одного из супругов, т. е. ребенок наследует имущество своих родителей только после смерти обоих. Если же, к примеру, сам ребенок умирает после смерти матери, тогда полученное в рамках «принципа разделения» право на ожидание наследства в полной мере переходит к наследникам умершего (если они есть, жене, детям) (§ 2108 ГГУ). В рамках «принципа единства», наоборот, из завещанного отцом, в случае его смерти ничего не может перейти в наследство к ребенку. Так же и его дети (но не его жена) смогут получить наследство бабушки и дедушки только после смерти последних, поскольку в этом случае они (вместо их умершего отца) становятся прямыми наследниками своей бабушки (§ 2068 ГГУ).
В случае если ребенок (как третье лицо в завещании) имеет право на обязательную долю наследства согласно § 2303 ГГУ, то он в условиях «принципа разделения» после смерти первого умершего родителя может требовать обязательной доли только в том случае, если он в дальнейшем откажется от права наследовать последним (§ 2306 ГГУ). В рамках же «принципа единства» после смерти одного из родителей он не наследует имущество покойного родителя, но обязательную долю наследства получает без отказа от дальнейшего наследования (§ 2303 ГГУ). Если ребенок после смерти одного из родителей получает обязательную долю наследства, то после смерти второго родителя он становится полноправным наследником.
Подобные случаи встречаются в рамках «принципа разделения»: если мать ребенка умерла после отца, ребенок наследует все имущество. Если ребенок отказывается от наследства, оставленного отцом, он больше не сможет получить право им распоряжаться. Решение данной проблемы в контексте «принципа единства» неудовлетворительно: ребенок, получивший после смерти отца обязательную долю наследства, равно как и его братья и сестры, до смерти матери останется наследником. В наследстве матери содержится и то, что завещал отец. Таким образом, данный ребенок дважды становится наследником завещания отца.
Чтобы избежать означенной несправедливости в отношении братьев и сестер в рамках «принципа единства», супруги зачастую оговаривают, что как после смерти первого, так и после смерти второго родителя, ребенок вправе получить обязательную долю наследства. Но подобная оговорка не решает всех проблем. При этом следует учесть, что согласно § 2303 ГГУ обязательная доля наследства составляет половину всего имущества, получаемого в порядке наследования по закону.
Подытоживая, скажем, что по праву Германии в совместном завещании супруги вместе фиксируют положения своей последней воли. Если завещание оформляется одним из супругов, он составляет текст завещания, подписывается под ним, другой же ставит свою подпись рядом. Если супруги оформляют взаимное наследование и устанавливают, что после смерти последнего из них все наследство должно перейти к некоторому третьему лицу, тогда речь идет о порядке наследования, предусмотренном так называемым «берлинском завещанием».
Обязательства, подразумевающие то, что обязательства одного супруга не могут быть приняты и зафиксированы без обязательства другого, обозначаются как взаимные. Завещатель может оформить такого рода обязательства только нотариальным удостоверением, что в свою очередь подразумевает невозможность в дальнейшем отказаться от исполнения принятых на себя обязательств. После смерти супруга завещатель остается связанным данными обязательствами, если только он не намерен отказаться от наследства.
Наследственное право Германии предоставляет собственнику имущества – наследодателю более широкие возможности по выбору того или иного вида завещательных распоряжений, нежели наследственное право России. Таким образом, принцип свободы завещания, впервые закрепленный законодателем в статье 1119 ГКРФ, в российской практике достаточно ограниченно реализован. Единственно реализуемой формой завещания в России является, в сущности, нотариально удостоверенное завещание, в то время как наследственное право Германии рассматривает завещание не только как одностороннюю сделку (только такое понимание завещания соответствует российскому праву), но и как сделку между двумя лицами, наглядным примером чему является совместное завещание супругов.
§ 2 Наследственное право Франции
Наследственное право Франции регулируется Французским гражданским кодексом (кодексом Наполеона – ФГК), который является источником французского гражданского права. В его разработке приняли участие такие видные французские юристы, как Порталис, Тронше, Мальвиль и др., опиравшиеся на римское право, дореволюционную судебную практику, которую они переработали в соответствии с потребностями своего общества. Первый консул лично участвовал в обсуждении ряда статей Кодекса. Он устранил из проекта некоторые положения, которые ассоциировались с революцией, а в послереволюционный период представлялись чрезмерно радикальными. Несмотря на отдельные консервативные отступления, именно в Кодексе Наполеона гражданское право Франции нашло свое классическое выражение. Поэтому и сам Кодекс имел для своей эпохи революционное значение, сыграл исключительно важную роль в разработке и утверждении многих принципов нового гражданского права.
Наследственное право в Кодексе рассмотрено в титуле I «О наследовании», где подробно описаны все стороны данного института. Раздел начинается с открытия наследства и о переходе его наследникам.
Наследство по праву Франции представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке, установленным законом. Наследство по гражданскому кодексу Франции открывается вследствие естественной смерти или вследствие гражданской смерти (она была отменена законом от 31 мая 1854г.). В случае если несколько лиц, призываемых к наследованию, последовательно умерли и нельзя установить, какое лицо умерло первым, то устанавливается исходя из обстоятельств дела, а если эти обстоятельства неизвестны, то сообразно с силой, присущей возрасту и полу. Если погибшие совместно не достигли 15–летнего возраста, то предполагается, что старший по возрасту пережил других, если же они были старше 60 лет, то предполагается, что младший по возрасту пережил других. В той ситуации, где одни не достигли 15–летнего возраста, а другие были старше 60 лет, предполагается, что первые пережили вторых. Возможны такие случаи, когда погибшим совместно исполнилось 15 лет, но они не достигли 60–летнего возраста, то всегда предполагается, что мужчина пережил женщину приодинаковом возрасте или если разница в возрасте не превосходит года. Что касается одного пола, то здесь, исходя из природы, кто был моложе.
Требования для наследования. Основное требование, чтобы наследовать, – нужно существовать в момент открытия наследства. Поэтому неспособны наследовать:
1) тот, кто еще не зачат;
2) ребенок, который родился нежизнеспособным.
К недостойным наследникам относятся (ст. 726 ФГК):
1) кто осужден за причинение смерти или за попытку причинить смерть наследодателю;
2) кто предъявил против умершего уголовное обвинение, признанное клеветническим;
3) совершеннолетний наследник, который, получив сведения об убийстве покойного, не донес об этом судебным органам.
Недонесение об убийстве не является основанием для лишения наследства восходящих и нисходящих родственников убийцы, его супруга, братьев и сестер, дядьев, теток, племянников и племянниц, а также ближайших свойственников.
Дети недостойного наследника, призываемые к наследству в личном качестве, а не по праву представления, не лишаются наследства по вине отца. Наследник, признанный недостойным, обязан возвратить все плоды и доходы от наследства, полученные им с момента его открытия.
Порядок наследования. Наследование имущества, согласно действующим нормам Французского гражданского кодекса, осуществляется либо по закону, либо по завещанию (эти два вида наследования ныне регулируются статьями ФГК в редакции двух ордонансов 1958 г. и Закона 1972г. и последующих актов). При этом на протяжении десятилетий прослеживается тенденция ограничить круг наследников по закону близкими родственниками и пережившим супругом. При наследовании по завещанию в законе оговорены права на обязательную долю детей наследодателя, в том числе внебрачных. Эта доля зависит от числа детей и составляет от половины до трех четвертей наследственного имущества.
Наследование по закону. Статья 731 ФГК предусматривает четыре категории наследников по закону: 1) дети и другие нисходящие родственники наследодателя; 2) восходящие родственники наследодателя; 3) родственники наследодателя по боковой линии; 4) переживший супруг. При этом статья 725 ФГК устанавливает, что наследниками могут быть лица, «существующие в момент открытия наследства». Наследство переходит к детям и нисходящим родственникам умершего, к его восходящим родственникам и боковыми родственниками к пережившему супругу (ст. 731 ФГК). Нисходящая является линия, соединяющее данное лицо с теми, которые от него происходят, восходящей является линия соединяющее лицо с теми, от кого оно происходит. Близость родства устанавливается на основании числа рождений, каждое рождение называется степенью.
Наследство, доставшиеся восходящим и боковым родственникам, будь то законные или внебрачные наследники, делятся на две равные части: одна часть идет родственникам по отцовской линии, другая – родственникам по материнской линии. Единоутробные или единокровные родственники не устраняются полнородными родственниками, но они наследуют по своей линии (полнородные участвуют в обеих линиях). Передача наследства из одной линии в другую возможна только, когда не имеется ни в одной из двух линий ни одного восходящего или бокового родственника. После деления по материнской и отцовской линиям деления больше не происходит (ст. 734 ФГК).
Дети наследуют своему отцу и матери, дедам, бабка или другим восходящим, вне зависимости от пола и первородства, хотя бы они и произошли от различных браков. Они наследуют в равных частях и поголовно.
Если умерший не оставил потомства и нет братьев и сестер, то наследство делится пополам между восходящей по отцовской линии и восходящей по материнской линии. Восходящий, находящийся в наиболее близкой степени, получает ту половину, которая назначены для его линии, с исключением всех прочих. Восходящие в одинаковой степени наследуют в равных частях.
Вещи, подаренные умершим детям (наследодателям) и если нет у них потомства, переходят к родственника по восходящей линии, если подаренные предметы существуют в натуре и входят в состав наследства. Если отец и мать пережили наследодателя и он не оставил потомства, то наследство разделяется на две равные части (ст. 748 ФГК).
В случаях, когда отец и мать лица, умершего без потомства, умерли раньше него, то его братья, сестры или их нисходящие родственники призываются к наследованию.
Если же отец и мать переживут его, то братья и сестры или представляющие их (нисходящие родственники) призываются к наследованию лишь половины наследственного имущества. Если пережил только отец или только мать, то они призываются к получению трех четвертей наследственного имущества. Раздел половины или трех четвертей, представляемых братьям и сестрам, производится в равных частях, если они произошли все от одного брака, если от разных браков, то наследство делится пополам между отцовской и материнской линией умершего. Полнородные принимают участие в обеих линиях, а единоутробные или единокровные только в своей линии. В том случае, если имеются братья и сестра только с одной стороны, то они наследуют имущество в полном объеме.
За отсутствием восходящих в обеих линиях наследство передается наполовину ближайшим родственникам в каждой лини. Боковые родственники далее шестой степени не наследуют, за исключением нисходящих родственников от братьев и сестер умершего.
Тем не менее боковые родственники наследуют до двенадцатой степени, если умерший не обладал способностями к составлению завещаний и не был лишен дееспособности.
Французский гражданский кодекс не содержит четкого определения очередности призвания к наследованию наследников по закону. Тем не менее из вышесказанного можно сделать следующий вывод.
Первую очередь образуют дети наследодателя и другие прямые нисходящие родственники, наследующие по праву представления.
Вторую очередь составляют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их нисходящие, наследующие по праву представления.
В третью очередь входят дед, бабка и прямые восходящие родственники более отдаленных степеней.
В четвертую очередь наследует переживший супруг.
Пятая очередь состоит из боковых родственников, не попадающих во вторую очередь, до шестой степени родства включительно (к родственникам шестой степени относятся, например, троюродные братья и сестры). Однако в случае, когда наследодатель был неспособен к составлению завещания, в пятую очередь входят боковые родственники до двенадцатого колена включительно.
Французский гражданский кодекс различает пять линий родства: нисходящую, восходящую по матери, восходящую по отцу, боковую по матери, боковую по отцу. В каждой из линий более близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных, за исключением случаев, когда более отдаленные наследуют по праву представления.
Наследники второй, третьей и пятой очереди по материнской и отцовской линии призываются к наследованию отдельно. При отсутствии во второй очереди боковых родственников восходящие второй и третьей очереди объединяются в одну очередь.
Если в одной из линий (материнской или отцовской) остались только боковые родственники, не относящиеся ко второй очереди, то причитающаяся на эту линию половина наследства отходит пережившему супругу.
Право представления. Статья 739 ФГК определяет право представления как юридическую фикцию, позволяющую признать за представителем положение, степень родства и права, которыми обладал по отношению к наследству и наследодателю представляемый. Например, если у наследодателя было три сына, один из которых умер, оставив двух дочерей, то две внучки призваны к наследованию вместе с двумя оставшимися в живых сыновьями, как бы замещая умершего тца. Статья 744 ФГК уточняет, что право представления не может иметь места в отношении лиц, находящихся в живых. Согласно этой же статье отказ представителя от наследства представляемого не препятствует представителю замещать представляемого в наследовании по закону. Так, в нашем примере внучки будут призваны к наследованию даже в том случае, если ранее они отказались принять наследство своего отца.
Право представления действует только по нисходящей и боковой линиям родства, без ограничения степеней родства по прямой линии, и включая племянников и их нисходящих по боковой линии.
Внебрачное родство. Внебрачное родство образует наследственные права лишь тогда, когда оно установлено законным образом (ст. 756 ФГК). Внебрачный ребенок в целом имеет такие же права наследования своему отцу, матери и другим восходящим, равно как и своим братьям и сестрам и другим боковым, что и законный ребенок. Со своей стороны, отец и мать и другие восходящие внебрачного ребенка, равно как и его братья и сестры и другие боковые, наследуют, как если бы он был законным ребенком.
Внебрачные дети, отец или мать которых на момент зачатия состояли в браке с другим лицом, не отстраняют это лицо от наследования их родителю. Раздел наследства осуществляется по состоянию прав наследования на дату смерти, безотносительно на любые последующие отказы.
Внебрачные дети, отец или мать которых на момент зачатия состояли в браке, из которого произошли законные дети, призываются к наследованию после родителей вместе с законными детьми; но каждый из них получает лишь половину доли, на которую он имел бы право, как если бы все дети умершего, включая его самого, были бы законными.
Таким образом, происходит уступка части наследственной доли в пользу детей, происшедших от брака; она будет поделена между ними соразмерно их наследственным долям.
Отец или мать могут отстранить внебрачных детей от всякого личного участия в будущих действиях по ликвидации и разделу, передав им при жизни достаточную долю имущества с недвусмысленной оговоркой, что передача происходит в порядке досрочного вступления в права наследования. Передача производится в форме дарения. Она повлечет за собой переход собственности с согласия наследника или его законного представителя.
До получения согласия передача может быть отменена или изменена лицом, осуществляющим передачу, в тех же формах. Если наследник не хочет или не может использовать доходы, они подлежат распоряжению в его интересах и от его имени. Передача вступает в силу при открытии наследства с предварительного согласия наследника. Приращение осуществляется деньгами или в натуральном виде.
Французский гражданский кодекс обеспечивает права пережившего супруга, которые распространяются в случаях, когда у умершего нет родственников по нисходящей линии или родных братьев и сестер. Тогда наследственное имущество принадлежит на началах полной собственности пережившему супругу. Для этого, однако, необходимо три условия: 1) не состоит в разводе; 2) пережил умершего супруга; 3) нет судебного решения об установлении раздельного жительства, о разлучении супругов. Закон регламентирует случаи, когда переживший супруг, не состоящий в разводе, но который не наследует на началах полной собственности, имеет узуфрукт на наследство умершего ранее супруга:
– на одну четверть наследства, если умерший оставил одного или нескольких детей (как законных, так и внебрачных);
– на половину наследства, если умерший оставил братьев и сестер, нисходящих родственников братьев и сестер, восходящих родственников или внебрачных детей, зачатых в течение брака.
Причем расчет должен быть произведен исходя из имущественной массы, существующей в момент смерти наследодателя.
При отсутствии у умершего наследников как по закону, так и по завещанию наследство приобретается государством (ст. 768 ФГК). Срок для принятия государством наследства три месяца и сорок дней. Управление государственным имуществом, которое заявляет свое право на наследство, обязано требовать наложения печатей и производства описи в формах, предписанных для принятия наследства под условием составления описи.
Принятие наследства. Наследство может быть принято без всяких оговорок или с условием составления описи, однако обязанности его принятия нет. Наследства, открывающиеся в пользу несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей, находящихся под опекой, могут быть законно приняты лишь с соблюдением правил положений «О несовершеннолетии, об опеке и об освобождении изпод власти».
Принятие наследства возможно только после его открытия, что полностью согласуется и с российским гражданским законодательством.
Принятие может быть явным или молчаливым; имеется явное принятие, когда лицо принимает на себя звание или качество наследника в удостоверенном или в частном акте. Принятие является молчаливым, когда наследник совершает действие, необходимое или предполагающее его намерение принять наследство, и такое, которое он вправе совершить лишь в качестве наследника.
Действия, имеющие исключительно охранительный характер, относящиеся к надзору и временному управлению (наследственным имуществом), не являются фактом вступления в наследство.
Если один из наследников подарит или передаст свои наследственные права постороннему лицу или другим наследникам, то эти действия устанавливают принятие этим наследником наследства.
То же имеет место:
1) в случае отказа, даже безвозмездного, совершаемого одним из наследников в пользу одного или нескольких сонаследников;
2) в случае отказа, который он совершает в пользу всех сонаследников вообще, если он получил плату за свой отказ.
Если лицо, которому досталось наследство, умерло, не отказавшись от наследства или не приняв его явно либо молчаливо, его наследники могут по собственной инициативе принять наследство или отказаться от него.
Если среди этих наследников возникает разногласие по вопросу о принятии наследства или об отказе от него, то наследство должно быть принято с условием составления описи.
Совершеннолетний не может оспаривать явное или молчаливое принятие им наследства, кроме случаев, когда это принятие явилось следствием обмана, который был совершен в отношении его: он никогда не может требовать освобождения его от наследства под предлогом убыточности, исключая лишь тот случай, когда наследство окажется поглощенным или уменьшившимся более чем наполовину в силу открытия завещания, которое было неизвестно в момент принятия.
Наследник, дав согласие на принятие наследства, может поставить условие об описи наследства. Это заявление должно быть сделано в канцелярии суда большой инстанции, в округе которого наследство открылось, и внесено в реестр. Заявление порождает последствия лишь постольку, поскольку ему предшествует или за ним следует составление верной и точной описи наследственного имущества в формах, установленных процессуальными законами, и в установленные сроки. Наследнику предоставляется для составления описи срок в три месяца, начиная со дня открытия наследства.
Кроме того, он имеет для решения вопроса о принятии наследства или отказа от него срок в 40 дней, который начинает свое течение со дня, когда истекает трехмесячный срок, данный для составления описи, или со дня заключения описи, если последняя закончена до истечения трех месяцев.
Если в составе наследства имеются предметы, подверженные порче или сохранение которых стоило бы слишком дорого, то наследник в качестве лица, могущего получить наследство, и без того, чтобы из этих его действий могло быть сделано заключение о принятии им наследства, может требовать от суда разрешения приступить к продаже этих предметов.
Такая продажа должна быть произведена должностным лицом после оъявлений и публикаций, установленных процессуальными законами. Пока текут сроки, предоставленные на составление описи и на решение, наследник не может быть принуждаем принять наследство, и против него не может быть вынесено судебное решение. Если он откажется от наследства по истечении сроков или раньше, то законно сделанные им до этого времени расходы возлагаются на наследство.
Наследник, который окажется виновным в сокрытии наследственного имущества или который сознательно и недобросовестно не включил в опись предметы, входящие в состав наследства, лишается преимуществ наследника, принявшего наследство с условием составления описи (ст. 801 ФГК).
Последствия составления описи заключаются в том, что наследнику предоставляются следующие преимущества:
1) он обязан уплатить долги наследства лишь в размере стоимости имущества, которое он получил, и может даже освободиться от платежа долгов, отказавшись от всего наследственного имущества в пользу кредиторов и легатариев;
2) его личное имущество не сливается с имуществом, входящим в состав наследства, и он сохраняет право искать с наследства удовлетворение принадлежащих ему требований.
Статья 803 ФГК устанавливает, что наследник, принявший наследство с условием составления описи, обязан управлять имуществом, входящим в состав наследства, и должен дать отчет в своем управлении кредиторам и легатариям.
Обращение требований на его личное имущество может иметь место лишь после того, как он допустил просрочку в представлении отчета или не выполнил этой обязанности.
После очистки счетов обращение требований на личное имущество наследника допускается лишь в размере сумм, которые ему достанутся.
Наследник отвечает лишь за грубые ошибки (серьезные виновные действия), допущенные им при управлении, которое на него возложено. Он может продавать движимое имущество, входящие в состав наследства, лишь при посредстве должностного лица, с аукциона и после осуществления вошедших в обычай объявлений и публикаций. Если он предъявляет движимое имущество в натуре, то он отвечает лишь за обесценение или за ухудшение, причиненное его небрежностью.
Он может продавать недвижимость с соблюдением форм, предписанных процессуальными законами; он обязан передавать вырученную цену ипотечным кредиторам, которые дали о себе знать.
Если кредиторы или другие заинтересованные лица этого потребуют, то он обязан представить надежное и платежеспособное поручительство за стоимость движимых вещей, включенных в опись, и за ту часть цены недвижимости, которая не передана ипотечным кредиторам.
Если он не представит этого поручительства, то движимые вещи продаются, и их цена, равно как и непереданная (ипотечным кредиторам) часть цены недвижимости вносится в депозит для потребления на покрытие долгов, обременяющих наследство.Если имеются кредиторы, представляющие возражение, то наследник, принявший наследство с условием составления описи, может производить платежи лишь таким порядком и таким способом, как это будет установлено судом.
Если не имеется кредиторов, представляющих возражения, то он производит платежи кредиторам и легатариям по мере их явки. Кредиторы, не представившие возражений и явившиеся после очистки счета и платежа остатка, могут обратиться с требованием лишь к легатариям. В том и в другом случае право требования погашается трехлетней давностью, исчисляемой со дня очистки счета и платежа остатка.
Расходы по опечатыванию, если оно производилось, по составлению описи и счета возлагаются на наследство.
Отказ от наследства по гражданскому кодексу Франции не предполагается; он не может быть совершен иначе как в канцелярии суда большой инстанции, в округе которого наследство открылось, и с внесением отказа в особый реестр, ведущийся для этой цели. Если наследник откажется от наследства, то считается, что он никогда не был наследником.
Доля отказавшегося увеличивает доли его сонаследников; если отказавшийся является единственным наследником (данной степени), его доля переходит к наследникам последующей степени. Нельзя занять в силу представления место отказавшегося наследника: если отказавшийся является единственным наследником данной степени или если все его сонаследники откажутся, то дети (отказавшегося или отказавшихся) наследуют в силу своего права и наследуют в равных частях. Также закон предусматривает отказ кредиторов лица, отказавшегося от наследства в нарушение их прав. Они могут получить от суда разрешение принять наследство на основании права их должника, вместо указанного лица.
В этом случае отказ от наследства признается ничтожным лишь в интересах кредиторов и лишь в сумме их требований; отказ не может быть признан ничтожным в пользу отказавшегося наследника.
Возможность принять наследство или отказаться от него погашается давностью в силу истечения промежутка времени, установленного в качестве наибольшего давностного срока для прав на недвижимое имущество. Поскольку право принять не погашено давностью в отношении наследников, которые отказались от наследства, они имеют еще возможность принять наследство, если оно не принято уже другими наследниками, однако без ущерба для прав, которые могут быть приобретены третьими лицами на наследственное имущество в силу давности или на основании действий (сделок), законно совершенных с попечителем непринятого наследства.
Нельзя, даже в силу брачного договора, отказаться от наследства человека, который еще жив, ни отчуждать права, которые, возможно, будут приобретены на это наследство. Наследники, которые растратили или скрыли предметы, входящие в наследство, лишаются возможности отказаться от него. Они признаются обыкновенными наследниками, вопреки отказу, и не имеют права ни на какую долю в предметах, растраченных или скрытых.
Непринятое наследство. Если по истечении сроков для составления описи и для решения наследника не явится никто, кто бы требовал наследства, как в случае отсутствия известных наследников, так и в случае отказа наследников от наследства, наследство считается непринятым (ст. 811 ФГК).
Суд большой инстанции, в округе которого наследство открылось, назначает попечителя по просьбе заинтересованных лиц или по требованию королевского прокурора (прокурора Республики).
Попечитель над непринятым наследством обязан прежде всего установить посредством описи, состав наследства. Он осуществляет права наследства и предъявляет соответствующие иски; отвечает по требованиям, направленным по наследству; управляет наследством и обязан, для ограждения прав, вносить наличные деньги, получаемые, за проданные движимости или недвижимости, в кассу косвенных налогов; на него возлагается представление отчета тому, кому будет принадлежать наследство.
Наследование по завещанию. Во Французском гражданском кодексе говорится, что распорядиться своим имуществом можно по безвозмездному основанию лишь посредством дарения между живыми или посредством завещания в установленных формах. Дарение и завещание кодекс регулирует в одной главе.
Завещание есть действие, посредством которого завещатель устанавливает распоряжения на то время, когда он уже не будет более в живых, о всем своем имуществе или о части имущества и которое он может отменить (ст. 895 ФГК).
Запрещается подназначение наследников, которое кодекс именует как субституции, и завещание, по которому лицо будет обязано сохранить имущество и передать его третьему лицу, будет недействительно даже в отношении наследника. Исключение из этого составляют только распоряжения, которые могут быть сделаны отцами и матерями, братьями и сестрами. Такое же правило распространяется на завещательные распоряжения, в силу которых узуфрукт будет предоставлен одному, а голая собственность другому.
Для совершения завещания необходимо быть в здравом рассудке. Все лица могут делать распоряжения и посредством завещания, за исключением тех, кого закон объявляет неспособным к этому. Несовершеннолетний, не достигший 16 лет, не может делать никаких распоряжений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Это правило не распространяется, если он мобилизован для участия в войне. В этом случае он может в течение военных действий распоряжаться такой же частью, как и совершеннолетние, в пользу любого из его родственников или в пользу нескольких из них до шестой степени родства включительно, а также в пользу пережившего супруга. Если не имеется родственников до шестой степени родства включительно, то несовершеннолетний может делать распоряжения как совершеннолетний.
Чтобы быть способным к получению (имущества) на основании завещания, достаточно быть зачатым к тому времени, когда завещатель умирает. Однако дарение или завещание получат свое действие, только если ребенок будет рожден жизнеспособным.
Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, не может даже посредством завещания делать распоряжений в пользу своего опекуна.
Внебрачные дети не могут получить ни посредством дарения, ни посредством завещания от их отца и матери ничего сверх того, что предоставляется им согласно статьям 759 и 760 ФГК, если даритель или завещатель в момент зачатия состоял в браке с другим лицом, то получают только половину наследства. Однако иск об уменьшении может быть предъявлен только супругом или детьми, рожденными от этого брака, и только после открытия наследства.
Нормы Французского гражданского кодекса также регламентируют, тех, кто не могут воспользоваться завещательным распоряжением. Это врачи и фармацевты, которые лечили лицо во время болезни, от которой оно умерло, если больной сделал в отношении них завещательное распоряжение. Исключаются:
1) распоряжения о выдаче определенного вознаграждения с учетом имущественного положения лица, сделавшего распоряжение характера оказанных услуг;
2) распоряжения, касающиеся совокупности имуществ при наличии родства до четвертой степени включительно при условии, что умерший не имеет наследников по прямой линии; это последнее ограничение не имеет силы, если тот, в пользу которого сделано распоряжение, сам входит в число наследников. Те же правила соблюдаются в отношении священнослужителя.
Распоряжение в пользу недееспособного лица является недействительным, даже если был заключен договор с опекуном.
Часть имущества, которой можно распорядиться. Безвозмездные предоставления имущества, производимые посредством сделок между живыми и посредством завещания, не могут быть больше половины имущества, которое принадлежит лицу, делающему распоряжение, если оно оставляет после своей смерти одного ребенка; трети – если оно оставляет двух детей; четверти – если оно оставляет трех или более детей; при этом не делается различий между законными и внебрачными детьми.
Под понятием «дети» имеются в виду нисходящие родственники какой бы то ни было степени. Они считаются занимающими место того ребенка, которого они представляют в наследстве лица, сделавшего распоряжение.
Безвозмездные предоставления, производимые посредством сделок между живыми или посредством завещаний, не могут быть больше половины имущества, если за отсутствием детей умерший оставил одного или нескольких восходящих в каждой из линий – отцовской и материнской; трех четвертей имущества – если он оставил восходящих лишь в одной линии.
Имущество, сохраняемое таким образом в пользу восходящих, будет получено ими в том порядке, в котором закон призывает их к наследованию; только они будут иметь право на это имущество во всех случаях, когда раздел наследства с одновременным призывом родственников по боковой линии не дал бы им той доли, которая установлена выше.
Распоряжения как между живыми, так и на случай смерти, которые выйдут за пределы части наследства, подлежащей свободному распоряжению, будут уменьшены до этих пределов при открытии наследства.
Форма завещания. Любое лицо может делать распоряжения посредством завещания. Оно не может быть сделано в одном акте двумя или несколькими лицами, как в пользу третьего лица, так и в качестве взаимного и обоюдного распоряжения. Оно может быть совершено как собственноручно, так и в печатной форме, как путем публичного акта, так и акта тайного.
Собственноручное завещание является действительным, если оно целиком написано, датировано и подписано рукой завещателя. Оно не подчинено никакому другому требованию, касающемуся формы.
Завещанием, совершенным путем публичного акта, является завещание, которое принято двумя нотариусами или одним нотариусом в присутствии двух свидетелей. Если завещание принято двумя нотариусами, то оно должно быть им продиктовано завещателем. Один из этих нотариусов записывает его сам от руки или механически (на пишущей машинке).
Если имеется лишь один нотариус, то завещание также должно быть продиктовано завещателем. Нотариус записывает его сам от руки или механически.
В том и в другом случае завещание должно быть прочитано завещателю. Обо всем этом должно быть сделано прямое упоминание в тексте завещания. Это завещание должно быть подписано завещателем в присутствии свидетелей и нотариуса; если завещатель заявляет, что он не умеет или не может подписаться, то в акте должно быть сделано прямое упоминание о его заявлении, а также о причине, которая препятствует ему подписаться. В этом случае завещание должно быть подписано свидетелями и нотариусом.
Не могут быть приглашены в качестве свидетелей завещания, совершенного путем публичного акта:
– лица, получающие легаты;
– родственники;
– свойственники до четвертой степени включительно;
– клерки (служащие) нотариусов, которыми будет принят этот акт.
Тайное завещание. Завещатель может совершить тайное завещание. В данном случае бумага, которая будет содержать его распоряжения, или бумага, которая будет служить конвертом, должна быть закрыта и опечатана. В Российской Федерации функции данного института выполняет закрытое завещание.
Завещатель представляет эту бумагу, закрытую и запечатанную указанным образом, нотариусу и двум свидетелям, или же он поручает закрыть и запечатать бумагу в их присутствии. Завещатель заявляет, что содержащееся в этой бумаге информация является его завещанием, написанным и подписанным им или же написанным другим лицом и подписанным им; при этом он подтверждает, что в этом последнем случае он лично проверил содержание; во всех случаях он должен указать способ написания (от руки или механически). В соответствии с отечественным законом такие завещания должны быть собственноручно написаны и подписаны (п. 2 ст. 1126 ГКРФ).
Нотариус должен составить акт путем записи от руки или механически на этой бумаге или на листе, который служит конвертом с указанием даты и места, где этот акт был составлен, способа запечатывания и опечатывания. Должно быть также сделано упоминание обо всех изложенных выше формальностях. Этот акт должен быть подписан как завещателем, так и нотариусом и свидетелями. Причем все эти действия должны быть совершены без перерывов.
Если завещатель вследствие препятствия, возникшего после подписания завещания, не может подписать акт, составленный нотариусом, об этом должно быть сделано упоминание как о причине, которая препятствует ему подписать акт.
Если завещатель не умеет подписываться или если он не мог подписаться, когда по его поручению писались его распоряжения, то следует применять процедуры, описанные в предыдущей статье. Кроме прочего, в акте должно содержаться упоминание о том, что завещатель не умеет подписываться или не смог сделать это, когда по его поручению записывались его распоряжеия.
Те, кто не умеют или не могут писать, не могут делать распоряжений в форме тайного завещания. Если завещатель не может говорить, но может писать, он может сделать тайное завещание, но в этом случае является обязательным, чтобы оно было написано и подписано им самим. Он должен предъявить его нотариусу и свидетелям. В их присутствии он должен написать в акте, что бумага, которую он представляет, является его завещанием, которое он подписал. В акте делается упоминание о том, что завещатель написал и подписал эти слова в присутствии нотариуса и свидетелей.
Свидетели, призываемые присутствовать на завещаниях, должны быть совершеннолетними французами, без различия пола. Они должны уметь подписываться и пользоваться своими гражданскими правами. Однако муж и жена не могут быть свидетелями одного завещания.
Особые формы некоторых завещаний. Французский гражданский кодекс предусматривает исключения, когда завещания может заверить иное должностное лицо, кроме нотариуса. Это касается завещаний: 1) военнослужащих, моряков, состоящих на государственной службе, и лиц, служащих в учреждения при армии. Они могут быть приняты старшим офицером или военным врачом соответствующей степени в присутствии двух свидетелей; или двумя чиновниками интендантства или должностными лицами комиссариата; или одним из этих чиновников или должностных лиц в присутствии двух свидетелей; или в отдельном отряде офицером, командующим этим отрядом, в присутствии двух свидетелей, если в отряде не имеется старшего офицера или военного врача соответствующей степени, чиновника интендантства или должностного лица комиссариата. Данное завещание действует в течение шести месяцев, по истечении этого срока завещание является недействительным, кроме случаев, если в течение шести месяцев он вновь попадет в эти же условия;
2) совершенные в местности, с которой всякие сообщения прерваны по причине чумы или другой заразной болезни, могут быть совершены перед мировым судьей или перед одним из муниципальных должностных лиц коммуны в присутствии двух свидетелей;
3) завещания, совершенные на какомлибо острове европейской территории Франции, на котором не имеется нотариальной конторы и если сообщение с континентом является невозможным, могут быть приняты таким образом, как это указано в предыдущей статье. Невозможность сообщений должна быть удостоверена в акте мировым судьей или муниципальным должностным лицом, которое примет завещание;
4) в течение морского путешествия, как в пути, так и во время остановки в порту, если будет существовать невозможность сообщений с землей или если в заграничном порту не будет французского дипломатического или консульского агента, на которого возложено исполнение обязанностей нотариуса, завещания лиц, находящихся на борту судна, должны быть приняты в присутствии двух свидетелей: на государственных судах – должностным лицом, выполняющим административные обязанности, или в случае его отсутствия – командиром или тем, кто выполняет его обязанности, а на других судах – капитаном при содействии его помощника, а если их нет, то теми, кто их замещает.
Акт должен содержать в себе указание на то, при каком из обстоятельств он был принят.
Данное завещание действует в течение 6 месяцев, по истечении этого срока завещание является недействительным, кроме случаев, если в течение шести месяцев он вновь попадет в эти же условия. Кроме того, Французский гражданский кодекс предусматривает и другие случаи (титул I, часть II).
Легат. Легат (завещательный отказ) представляет собой завещательное распоряжение, посредством которого завещатель предоставляет одному или нескольким лицам всю совокупность имущества, которую он оставит после смерти.
Французский гражданский кодекс предусматривает следующие легаты:
1) распространяющиеся на всю совокупность имущества;
2) имеющие своим предметом долю имущества (так называемая идеальная доля);
3) имеющие своим предметом отдельную вещь.
Исполнение завещания. Завещатель может назначить одного или нескольких исполнителей завещания. Он может позволить им вступить во владение всем наследственным имуществом или только частью движимого имущества. Но это владение не может продолжаться более года и одного дня, считая с даты смерти завещателя. Если он не дал им права на владение, они не могут его требовать.
Наследник может прекратить это владение, предложив передать исполнителям завещания сумму, достаточную для оплаты легата на движимое имущество или предъявив доказательства этой оплаты. Тот, кто не может брать на себя обязательства, не может быть исполнителем завещания.
Несовершеннолетний не может быть исполнителем завещания даже с разрешения его опекуна или попечителя.
Исполнители завещания должны принять меры к опечатыванию, если среди наследников имеются несовершеннолетние, находящиеся под опекой совершеннолетние или отсутствующие.
Они должны принять меры к составлению описи наследуемого имущества в присутствии предполагаемого наследника или после его надлежащего вызова, потребовать продажи движимого имущества, если не имеется достаточных средств для выполнения легатов, следить за тем, чтобы завещание было исполнено, и они могут в случае, если будет оспорено его исполнение, вмешаться для того, чтобы доказать законность исполнения завещания.
По истечении года со дня смерти завещателя они должны представить отчет о ведении ими этого дела.
Полномочия исполнителя завещания не подлежат переходу к его наследникам.
Если имеется несколько исполнителей завещания, которые дали согласие на исполнение этих функций, то один может действовать при отсутствии других; и они будут нести солидарную ответственность за доверенное им движимое имущество, если только завещатель не разделил их функции и каждый из них не сосредоточился на выполнении той, которая была на него возложена.
Затраты, произведенные исполнителем завещания на опечатывание, составление описи, подготовку отчета и другие расходы, связанные с исполняемыми им функциями, должны быть компенсированы за счет наследства (1034 ФГК).
Отмена завещания и утрата им юридической силы. Завещания могут быть отменены полностью или частично лишь после составления последующего завещания или на основании нотариально удостоверенного акта, содержащего заявление об изменении воли.
Последующие завещания, не отменяющие недвусмысленным образом предыдущие, аннулируют лишь те содержащиеся в них распоряжения, которые оказываются несовместимыми с новыми или противоречат им.
Отмена завещания, произведенная в последующем завещании, будет иметь полную силу, хотя бы этот новый акт остался неисполненным вследствие недееспособности назначенного наследника или легатария или вследствие их отказа принять наследство.
Всякое отчуждение даже посредством продажи с правом выкупа или мены, которое производит завещатель в отношении всей или части завещанной вещи, влечет за собой отмену легата в отношении всего, что было отчуждено, хотя бы позднейшее отчуждение было признано недействительным и вещь была возвращена завещателю. Всякое завещательное распоряжение утрачивает силу, если тот, в пользу кого оно сделано, не пережил завещателя.
Всякое завещательное распоряжение, которое предусматривает выполнение условия, зависящего от обстоятельства, возможность возникновения которого является неопределенной, и если к тому же, по намерению завещателя, это распоряжение должно быть исполнено лишь в зависимости от возникновения или невозникновения этого обстоятельства, теряет силу, если назначенный наследник или легатарий скончается ранее выполнения этого условия.